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  • 量刑公正與刑事訴訟制度-《訴訟法論叢第6卷》

    陳光中江偉 已閱13365次

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    訴訟法論叢第6卷:
    刑事訴訟法編
    理論研究


    量刑公正與刑事訴訟制度


    目 次
    一、量刑公正與程序公正
    二、量刑公正與刑事訴訟證明
    三、量刑公正與陪審制度
    四、輕罪量刑的程序改革
    五、量刑公正與死刑程序
    此題很大,涉及一系列問題,本文僅就法律界關(guān)注、作者又感
    興趣的幾個(gè)問題,略加論述。
    一、量刑公正與程序公正
    量刑公正是指法院在準(zhǔn)確定罪的前提下,按照國(guó)家刑法的有
    關(guān)規(guī)定,在法定量刑幅度內(nèi)對(duì)被告人判處與其所犯罪名、犯罪情節(jié)
    相當(dāng)?shù)男塘P。量刑公正包括三層涵義:其一,遵循罪刑法定原則,
    定罪量刑均以刑法的規(guī)定為準(zhǔn)繩。正如意大利著名古典刑法學(xué)家
    貝卡利亞所說的:“超越法律限度的刑罰就不再是一種正義的刑
    罰!逼涠䴙槎ㄗ镎_,即被告人確實(shí)犯了所指控的罪名,這是
    量刑公正的前提。其三為所處刑罰輕重適宜,體現(xiàn)罪刑相當(dāng)?shù)脑?br>則,這是量刑公正的本身要求。三者互相結(jié)合,缺一不可。
    從司法公正的角度來看,量刑公正屬于實(shí)體公正,但要達(dá)到量
    刑公正的目標(biāo),必須通過一定的訴訟程序來實(shí)現(xiàn),在某種意義上
    說,沒有程序公正就沒有量刑公正,雖然程序公正不是產(chǎn)生量刑公
    正的充分必要條件,但至少可以說程序公正為量刑公正提供了十
    分重要的保障,如果在實(shí)踐過程中訴訟程序不能真正保證量刑的
    公正,則說明程序的某些環(huán)節(jié)存在缺陷,需要重新審查程序的設(shè)置
    是否合理,并對(duì)其不足之處通過立法加以改革、完善。從這一意義
    上說,量刑結(jié)果公正與否又是程序公正的檢驗(yàn)器,能及時(shí)反映程序
    中存在的問題,為程序改革提示方向和修正點(diǎn)。
    當(dāng)然,中國(guó)的訴訟法學(xué)者普遍認(rèn)為,程序公正的價(jià)值不僅僅限
    于保障實(shí)體公正,為實(shí)現(xiàn)實(shí)體公正服務(wù),同時(shí)還具有獨(dú)立的價(jià)值,
    即程序公正本身就體現(xiàn)了社會(huì)的民主、文明、人權(quán)和法治精神,是
    包括政治正義在內(nèi)的整個(gè)社會(huì)正義的一個(gè)組成部分。
    程序公正與實(shí)體公正是構(gòu)成司法公正的不可
    或缺的兩個(gè)方面,二者之間是彼此依存,相輔相成的關(guān)系。具體地
    講,程序公正保障實(shí)體公正的實(shí)現(xiàn),而實(shí)體公正又是程序公正的檢
    驗(yàn)器,因此我們應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)體公正與程序公正并重的理念和做法。
    一方面,要徹底糾正重實(shí)體輕程序的傾向,強(qiáng)調(diào)程序的獨(dú)立價(jià)值,
    提升程序公正的地位。近年來這個(gè)問題已經(jīng)逐漸有所糾正,實(shí)體
    與程序并重的口號(hào)已被法律界多數(shù)人士包括領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)所認(rèn)同,這
    是一個(gè)非?上驳默F(xiàn)象。
    另一方面,還要防止只片面強(qiáng)調(diào)程序公正而忽視實(shí)體公正的
    觀念和做法。這種觀點(diǎn)認(rèn)為程序公正優(yōu)先于實(shí)體公正,司法公正
    的首選目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是程序公正,只要程序合法,實(shí)體就應(yīng)當(dāng)樹為公
    正,而不去認(rèn)真實(shí)現(xiàn)訴訟過程所理應(yīng)追求的實(shí)體公正結(jié)果。我們
    應(yīng)當(dāng)看到:原告人(刑事訴訟中是公訴人或自訴人響法院起訴是
    為了要求法院公正解決實(shí)體問題,原告人和被告人所期望的是法
    院最終作出一個(gè)公正的實(shí)體處理裁決。訴訟過程和程序首先是實(shí)
    現(xiàn)實(shí)體公正的手段,國(guó)家在立法設(shè)計(jì)訴訟程序時(shí)也體現(xiàn)了這一宗
    旨,如刑訴法第一條就明確規(guī)定,制定本法的目的是為了保證刑法
    的正確實(shí)施。因此過分強(qiáng)調(diào)程序公正甚至把它看得高于實(shí)體公正
    的觀念是不妥的,在司法實(shí)踐中容易導(dǎo)致不認(rèn)真追求實(shí)體公正,甚
    至以程序公正為借口掩蓋實(shí)體不公正。我們認(rèn)為,對(duì)待程序公正
    與實(shí)體公正的正確態(tài)度應(yīng)當(dāng)是堅(jiān)持實(shí)體與程序并重。
    二、量刑公正與刑事訴訟證明
    定罪正確是量刑公正的前提,如果被告人根本沒有犯所指控
    的罪名,那么對(duì)他的任何量刑都是不公正的,因此準(zhǔn)確地認(rèn)定犯罪
    是量刑公正的基本保障,這也決定了在刑事訴訟制度中證明與定
    罪量刑關(guān)系最為密切。所謂刑事訴訟證明,在中國(guó)訴訟學(xué)界的通
    說是指?jìng)刹、檢察、審判人員依法收集證據(jù),審查判斷證據(jù),運(yùn)用證
    據(jù)確定是否發(fā)生了犯罪,誰是犯罪人,犯罪人罪行輕重以及其他有
    關(guān)事實(shí)的活動(dòng)。從廣義上理解,刑事訴訟的證明還應(yīng)包括當(dāng)事人
    和其他訴訟參與人依法提供證據(jù),運(yùn)用證據(jù)證明自己訴訟主張的
    活動(dòng)。為了確保定罪的準(zhǔn)確性,各國(guó)均對(duì)刑事案件的證明提出了
    較高程度的要求,英、美等國(guó)家確立了“排除合理懷疑”(BEYOND
    REASONABLE DOUBT)的證明標(biāo)準(zhǔn),但對(duì)何為“排除合理懷疑”,
    法律上或法理上都沒有確切的具體解釋,通常解釋為達(dá)到“最大限
    度的蓋然性”。聯(lián)合國(guó)法律文件《關(guān)于保護(hù)面對(duì)死刑的人的權(quán)利的
    保障措施》第4條對(duì)死刑的證明標(biāo)準(zhǔn)作如下規(guī)定:“只有在對(duì)被
    告的罪行根據(jù)明確和令人信服的證據(jù),對(duì)事實(shí)沒有其他解釋余地
    的情況下,才能判處死刑!保–apital Punishment may be imposed
    when the guilt of the pereson charged is hased upon clear and co
    nvincing evidence,leaving no room for alternative explanation of the
    fact.)這里的證明標(biāo)準(zhǔn)“沒有其他解釋余地”的表述顯然比“排除合
    理懷疑”的要求更高。中國(guó)刑事訴訟法規(guī)定的證明標(biāo)準(zhǔn)在法律上
    表述為“犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分”(第176條)。所謂犯罪事
    實(shí)清楚,是指與定罪量刑有關(guān)的事實(shí)和情節(jié)都應(yīng)當(dāng)查清。所謂證
    據(jù)確實(shí)、充分,是對(duì)作為定案根據(jù)的證據(jù)質(zhì)和量的總的要求,是指
    所有證據(jù)在總體上已足以對(duì)犯罪實(shí)施者得出確定無疑的結(jié)論。我
    國(guó)刑事訴訟的證明標(biāo)準(zhǔn)在學(xué)理上可概括為“排他性”,即依據(jù)證據(jù)
    對(duì)犯罪人是誰所得出的結(jié)論必須是排除其他一切可能性的惟一結(jié)
    論,用中國(guó)通俗形象的語言來說,就是“用鐵證辦成鐵案”,要經(jīng)得
    起實(shí)踐和歷史的檢驗(yàn)。從認(rèn)識(shí)論的角度來說,中國(guó)刑事訴訟的證
    明,要求對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)定必須達(dá)到客觀真實(shí),就是辦案人員對(duì)案
    件事實(shí)的主觀認(rèn)識(shí)必須符合案件客觀存在的實(shí)際情況,即要達(dá)到
    主觀與客觀的統(tǒng)一?梢娭袊(guó)刑事訴訟的證明從犯罪人是誰這一
    主要案件事實(shí)來說要求達(dá)到認(rèn)定犯罪絕對(duì)無誤,這比英美“排除合
    理懷疑”的要求更高,與聯(lián)合國(guó)對(duì)死刑的證明標(biāo)準(zhǔn)一致。之所以提
    出如此嚴(yán)格的證明要求,是因?yàn)樾淌掳讣婕肮裆鼨?quán)、人身自
    由權(quán)的剝奪,是一件十分嚴(yán)肅的事情,如果從理論和法律上降低要
    求,實(shí)踐中出現(xiàn)的錯(cuò)案會(huì)增多。前不久云南糾正了一起錯(cuò)案,被告
    人被控故意殺害了妻子及其情人,一審判處死刑,二審改判死緩,
    但被告人始終不認(rèn)罪。后來從另外一起案件的犯罪嫌疑人自供中
    發(fā)現(xiàn)了真兇,經(jīng)反復(fù)核查后改判被告人無罪,并給予國(guó)家賠償。因
    此我們要在法律上對(duì)刑事證明高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,以免在實(shí)踐中出現(xiàn)
    錯(cuò)判,從而更有效地保障人權(quán)。
    需要指出的是,由于各種主客觀因素的限制,如案情本身非常
    復(fù)雜、取證的科技手段落后、司法人員素質(zhì)不高、辦案經(jīng)費(fèi)不足和
    訴訟期限限制等,刑事訴訟的證明不可能都達(dá)到預(yù)期的要求,有的
    案件既不能證其有罪,也不能證其無罪,成了“疑案”。有的案件,
    犯罪實(shí)施者查清了,但有些涉及定罪量刑輕重的情節(jié)查不清。為
    了保護(hù)人權(quán),實(shí)現(xiàn)公正定罪量刑,中國(guó)刑事訴訟法根據(jù)無罪推定的
    精神,規(guī)定了疑案從有利于被告人的角度解釋的規(guī)則,即對(duì)證據(jù)不
    足的案件,檢察機(jī)關(guān)可以作出不起訴的決定,人民法院應(yīng)當(dāng)作出指
    控的犯罪不能成立的無罪判決(第140條第4款、第162條第3
    項(xiàng))。與此規(guī)則相聯(lián)系,罪輕罪重情節(jié)查不清,應(yīng)當(dāng)按罪輕處理,如
    故意殺人或故意傷害查不清,按故意傷害處理;主犯或一般參與查
    不清,按一般參與處理。
    為了保證案件事實(shí)的正確認(rèn)定,法庭審理程序中如何調(diào)查核
    實(shí)證據(jù)至關(guān)重要。中國(guó)的庭審方式在1996年修改刑訴法時(shí)作了
    重大改革,原1979年刑訴法中規(guī)定的庭審方式以“職權(quán)主義”為主
    要特征,法官直接訊問被告人、證人,并主動(dòng)收集和調(diào)查證據(jù),控辯
    雙方的作用相對(duì)較為消極,這樣容易造成法官在法庭上與被告人
    的直接對(duì)抗,不易發(fā)現(xiàn)案件客觀真相。修正后的刑訴法吸收了英
    美對(duì)抗制審判的優(yōu)點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn),形成法官主持下、控辯雙方對(duì)抗的抗
    辯式庭審方式,加強(qiáng)了控辯雙方參與庭審的積極性,強(qiáng)化了控方的
    舉證責(zé)任,并且使法官地位趨向中立,以保障審判更加客觀、公正。
    新刑訴法實(shí)施三年來的情況表明,中國(guó)庭審方式的改革是必要的,
    也是成功的。但是由于一些配套制度的不完善,新庭審方式的優(yōu)
    點(diǎn)尚未得到充分發(fā)揮。
    證人出庭就是其中突出問題之一。實(shí)踐中證人很少出庭,全
    國(guó)刑事案件證人出庭率不到5%,法庭上大多數(shù)情況下由控辯雙
    方宣讀有利于己方的書面證言,法官基本上靠傳聞證據(jù)定案。這
    種狀況如果不改變,不僅使律師的辯護(hù)權(quán)受到限制,無法實(shí)現(xiàn)新的
    庭審方式,而且也不利于查明案件的事實(shí)真相。鑒于此,我們應(yīng)當(dāng)
    進(jìn)一步制定法律保證證人出庭。首先要強(qiáng)化對(duì)證人的權(quán)利保護(hù),
    保證證人及其家屬的人身、財(cái)產(chǎn)安全,使證人及其家屬不僅不受對(duì)
    方當(dāng)事人的打擊報(bào)復(fù),也不受公訴機(jī)關(guān)隨意追究法律責(zé)任。根據(jù)
    《中華人民共和國(guó)刑法》第305條的規(guī)定,證人對(duì)與案件有重要關(guān)
    系的情節(jié),故意作虛假證明,意圖陷害他人或者隱匿罪證的構(gòu)成偽
    證罪。但證人是否作虛假證明,在法院作出終審判決以前,是無法
    認(rèn)定的。因此不能根據(jù)證人在法庭上改變了在偵查、審查起訴時(shí)
    所作的證言,就追究其偽證責(zé)任。其次,為證人出庭提供一定的經(jīng)
    濟(jì)補(bǔ)償。目前法律沒有規(guī)定究竟由控、辯、審哪一方對(duì)證人進(jìn)行經(jīng)
    濟(jì)補(bǔ)償,我們認(rèn)為證人出庭作證的費(fèi)用應(yīng)由國(guó)庫開支,如果由國(guó)家
    財(cái)政支付暫時(shí)存在困難,可按舉證責(zé)任分擔(dān)證人費(fèi)用。再次,法律
    上還應(yīng)規(guī)定證人經(jīng)法院合法傳喚拒不出庭作證的法律后果。法院
    應(yīng)擁有一定的強(qiáng)制手段,如拘傳、罰款等,強(qiáng)迫證人履行作證義務(wù)。
    最后,法律上應(yīng)規(guī)定重要證人不出庭的后果,重要證人不到庭,所
    作出的判決無效,從而使證人出庭作證成為合法審判程序的必備
    要件。我們認(rèn)為,在證人出庭問題上,中國(guó)應(yīng)當(dāng)借鑒英美國(guó)家的傳
    聞證據(jù)排除規(guī)則。
    三、量刑公正與陪審制度
    從世界各國(guó)的立法來看,陪審模式主要有兩種:一種是以英美
    為代表的陪審團(tuán)制度,一種是以法德為典型的參審制度。英美陪
    審制的特點(diǎn)在于陪審團(tuán)與職業(yè)法官分工進(jìn)行審判,即由公民組成
    的陪審團(tuán)對(duì)事實(shí)問題作出裁斷,也就是對(duì)被告人認(rèn)定有罪或無罪,
    且這一截?cái)嗖坏帽煌品宦殬I(yè)法官則負(fù)責(zé)訴訟的指揮、證據(jù)能力的
    取舍、法律的解釋、適用和量刑。法德參審制的特點(diǎn)是陪審員與職
    業(yè)法官合作進(jìn)行審判,即陪審員與職業(yè)法官對(duì)事實(shí)認(rèn)定與法律適
    用等一切問題均共同完成,陪審員得自始至終參與審判,既負(fù)責(zé)定
    罪,也負(fù)責(zé)量刑。中國(guó)的陪審制度屬于參審制類型,在實(shí)行陪審的
    案件中,人民陪審員與審判員共同組成合議庭,共同認(rèn)定事實(shí)、適
    用法律,陪審員與審判員在案件審理過程中享有同等職權(quán)。因此,
    與英美陪審制不同,中國(guó)的陪審制度與量刑問題密切相關(guān),陪審制
    度功能的發(fā)揮對(duì)量刑公正與否有著重大影響。
    多年來,中國(guó)的陪審制有衰落的趨勢(shì),有的學(xué)者主張取消陪審
    制,我們則認(rèn)為,陪審制作為民眾參與司法的重要方式之一,是司
    法民主的重要標(biāo)志,也是促進(jìn)司法公正的有力保障。正如英國(guó)女
    律師尼古拉·裴多菲爾德夫人所說:司法權(quán)屬于人民,人民應(yīng)當(dāng)參
    與。因此中國(guó)的陪審制不僅不應(yīng)當(dāng)廢棄,而且應(yīng)當(dāng)通過改革加
    以完善和加強(qiáng)。當(dāng)前,最高人民法院草擬了《關(guān)于完善人民陪審員
    制度的決定(草案)》,正提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議。在此,我們就
    如何完善中國(guó)的陪審制度問題談以下幾點(diǎn)看法:
    1.明確陪審制的適用范圍。在中國(guó)以往的司法實(shí)踐中,陪審
    制一般只適用于基層法院審理的輕刑案件,重大刑事案件通常由
    職業(yè)法官組成合議庭進(jìn)行審理,這與西方國(guó)家重大案件才適用陪
    審制度的做法恰好形成鮮明的對(duì)比。結(jié)合陪審制的制度價(jià)值并借
    鑒其他國(guó)家實(shí)行陪審的經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)為,陪審制度適用的范圍不宜
    過寬,應(yīng)主要適用于可能判處較重刑罰的第一審刑事案件。也就
    是改變現(xiàn)行的輕罪陪審、重罪不陪審的做法,在較重罪案件中適用
    陪審制度,對(duì)那些具有較大社會(huì)影響,公眾比較關(guān)注的刑事案件,
    更應(yīng)當(dāng)采用陪審制(這類案件適用陪審,會(huì)議庭組成人數(shù)可增加至
    5人,其中陪審員2-3人),以充分發(fā)揮普通公民參與司法與民主
    監(jiān)督的功能。當(dāng)然,對(duì)某些涉及國(guó)家機(jī)密和法律有特殊規(guī)定的重
    大案件,基于國(guó)家安全和公共利益的考慮,可以不實(shí)行陪審。至于
    可能判處三年以下有期徒刑的案件,由于其可以適用簡(jiǎn)易程序,出
    于訴訟經(jīng)濟(jì)的目的,不應(yīng)當(dāng)實(shí)行陪審。簡(jiǎn)言之,確定陪審案件范圍
    的主導(dǎo)思想是,量可少一點(diǎn),質(zhì)要高一點(diǎn),從而使陪審員在案件中
    真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
    2.健全陪審員的產(chǎn)生程序。陪審員的素質(zhì)是陪審制成功與
    否的先決條件,因此,首先應(yīng)在法律上明確規(guī)定陪審員的資格條
    件,包括陪審員應(yīng)具有較高道德修養(yǎng)、文化水平和判斷是非能力,
    其中以具有秉公執(zhí)法素質(zhì)最為緊要,此外還要保證陪審員來自社
    會(huì)各界,以確保陪審員的產(chǎn)生具有一定的普遍性和代表性。法律
    上下僅應(yīng)規(guī)定,各級(jí)人大常委會(huì)委員不能擔(dān)任陪審員,一航人大代
    表、政協(xié)委員在陪審員中的比例也不宜過高,不得超過10%。其
    次,規(guī)范陪審員的選任程序。陪審員的產(chǎn)生分為一般選任和個(gè)案
    選任兩個(gè)步驟,法院將符合法定資格的候選人列人陪審員名冊(cè)為
    一般選任,具體案件中陪審員的確定為個(gè)案選任。關(guān)于陪審員的
    一般選任,人民法院組織法規(guī)定,有選舉權(quán)和被選舉權(quán)的年滿23
    歲的中國(guó)公民,可以被選舉為人民陪審員。我們認(rèn)為,法院的審判
    員除院長(zhǎng)由人大選舉外,都通過任命方式產(chǎn)生,而陪審員卻要由人
    大選舉產(chǎn)生,似乎對(duì)陪審員的產(chǎn)生程序要求過高。因此我們建議,
    陪審員的一般選任可采用單位推薦、法院審查與人大常委會(huì)任命
    相結(jié)合的方式,即凡符合陪審員資格條件的公民,由其所在單位或
    戶籍所在地的基層組織向人民法院推薦,經(jīng)人民法院考查認(rèn)為適
    宜擔(dān)任陪審員的,由法院院長(zhǎng)提請(qǐng)同級(jí)人大常委會(huì)任命。這樣做
    既體現(xiàn)了陪審員選任工作的民主性,又能使陪審員具有較強(qiáng)的榮
    譽(yù)感和責(zé)任感,使其能夠更好地履行陪審職務(wù)。對(duì)于陪審員的個(gè)
    案選任,可以適當(dāng)借鑒西方國(guó)家從陪審員候選名單中隨機(jī)抽取,經(jīng)
    雙方律師申請(qǐng)回避后當(dāng)庭選定的做法,確定個(gè)案的陪審員。這樣
    做的好處在于賦予當(dāng)事人一定的選擇權(quán),增強(qiáng)陪審員選任的民主
    性,并且防止陪審員受到各種外部因素的干擾,保持參審的獨(dú)立性
    和公正性。
    3.保證真正發(fā)揮陪審員作用。中國(guó)現(xiàn)行陪審制的一個(gè)重要
    缺陷是法律對(duì)陪審員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定不夠明確,職業(yè)法官不重視
    陪審員的意見,陪審員參審的積極性不高,實(shí)踐中“暗而不審”、流
    于形式的現(xiàn)象較為普遍。因此首先要在法律中明確陪審員在執(zhí)行
    職務(wù)期間享有與職業(yè)法官相同的權(quán)利,如審閱案卷材料、參加案件
    調(diào)查、參加開庭審理和參加案件評(píng)議和表決的權(quán)利。同時(shí),我們認(rèn)
    為,中國(guó)的陪審員仍應(yīng)堅(jiān)持傳統(tǒng)的做法,既參與事實(shí)認(rèn)定,也參與
    量刑的評(píng)議與裁決。其次,應(yīng)加強(qiáng)發(fā)揮陪審員司法監(jiān)督的作用,如
    在法律中規(guī)定,陪審員在執(zhí)行陪審職務(wù)中發(fā)現(xiàn)有審判程序違法,審
    判人員私自會(huì)見當(dāng)事人及其代理人,或者接受當(dāng)事人及其代理人
    的請(qǐng)客、送禮,審判人員詢私枉法或者有其他違法違紀(jì)行為的,可
    以直接向人民法院院長(zhǎng)或者審判委員會(huì)提出糾正意見和建議。再
    次,為了調(diào)動(dòng)陪審員參與陪審的積極性,應(yīng)對(duì)陪審員的待遇予以保
    障,人民法院應(yīng)按照當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平和生活標(biāo)準(zhǔn),對(duì)擔(dān)任陪審員
    的公民給予適當(dāng)補(bǔ)助。
    四、輕罪量刑的程序改革
    刑罰是一個(gè)國(guó)家和社會(huì)用來威懾犯罪、保障公共安全的必要
    手段,然而人們?cè)絹碓揭庾R(shí)到,刑罰本身也是一種“惡”,只不過在
    當(dāng)前社會(huì)中是一種“必要的、不得已的‘惡’”,因此不能過多地使
    用,更不能濫用刑罰。對(duì)于某些較輕的犯罪,從有利于矯正犯罪。
    預(yù)防犯罪的目的出發(fā),應(yīng)盡可能避免刑罰的適用。綜觀世界各國(guó)
    的量刑實(shí)踐,輕刑化與非刑罰化是一個(gè)共同的發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)在
    這方面也取得了一定的進(jìn)展,積累了一些經(jīng)驗(yàn),但還有待于進(jìn)一步
    改善。
    1.輕罪不起訴制度。又稱“酌定不起訴”或“相對(duì)不起訴”。
    刑訴法第142條第2款規(guī)定“對(duì)于犯罪情節(jié)輕微,依照刑法規(guī)定不
    需要判處刑罰或者免除刑罰的,人民檢察院可以作出不起訴決
    定!贝送獾3款還規(guī)定“對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、行政處
    分或者需要沒收其違法所得的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見,移
    送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理,有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人
    民檢察院。”可見“輕罪不起訴”制度的實(shí)質(zhì)是賦予檢察機(jī)關(guān)一定程
    度的自由裁量權(quán),對(duì)某些雖已構(gòu)成犯罪,但由于犯罪情節(jié)輕微沒有
    追訴必要的犯罪作“非刑罰化”處理。這種處理方法可以避免給犯
    輕罪的人打上犯罪分子的烙印,有利于其改過自新,重返社會(huì),尤
    其對(duì)未成年人更能體現(xiàn)出其愛護(hù)和教育的價(jià)值,是一項(xiàng)非常符合
    刑罰目的的好制度。但是我國(guó)司法實(shí)踐中輕罪不起訴的適用力度
    不夠大,比例不夠多。這主要是因?yàn)闄z察機(jī)關(guān)存有‘郵放縱犯罪”
    的思想顧慮,因而在輕罪案件的審查起訴過程中從嚴(yán)掌握不起訴
    的條件,可訴可不訴的案件一般按起訴處理。另外現(xiàn)行法律對(duì)于
    “輕罪不起訴”的適用條件和程序規(guī)定得也偏于嚴(yán)格。我們認(rèn)為可
    適當(dāng)降低“輕罪不起訴”的條件,擴(kuò)大“輕罪不起訴”的適用范圍,例
    如對(duì)某些特定對(duì)象如未成年人、老人、殘疾人等,應(yīng)當(dāng)放寬其適用
    輕罪不起訴的范圍,以使更多的犯罪者能夠通過“非刑罰化”途徑
    得到解決。
    2.調(diào)解制度。調(diào)解是我國(guó)人民司法工作的優(yōu)良傳統(tǒng)和寶貴
    經(jīng)驗(yàn),也是我國(guó)古代“和為貴”傳統(tǒng)文化在訴訟中的體現(xiàn)和發(fā)揚(yáng)。
    刑訴法規(guī)定:對(duì)自訴案件中告訴才處理的案件和被害人起訴的有
    證據(jù)證明的輕微刑事案件,人民法院可以對(duì)自訴人和被告人進(jìn)行
    調(diào)解。在審理過程中,宣告判決前,自訴人可以同被告人自行和
    解,或者撤回自訴。此外在刑事訴訟實(shí)踐中,被告人當(dāng)庭認(rèn)罪,主
    動(dòng)表示愿意賠償?shù),法院也可以不?duì)其判處刑罰。調(diào)解作為一種
    典型的非刑罰化措施,在平等、自愿、合法的基礎(chǔ)上,按照當(dāng)事人之
    間達(dá)成的協(xié)議結(jié)案,有利于及時(shí)妥善地解決刑事案件,提高訴訟效
    率,并且可以防止當(dāng)事人之間的矛盾進(jìn)一步激化,有利于維護(hù)社會(huì)
    關(guān)系的和諧、穩(wěn)定。我國(guó)刑事自訴案件的審判實(shí)踐中普遍采用調(diào)
    解的方式,取得了良好的社會(huì)效果,應(yīng)進(jìn)一步總結(jié)和推廣經(jīng)驗(yàn),適
    當(dāng)增加調(diào)解結(jié)案的數(shù)量。
    3.簡(jiǎn)易程序。正當(dāng)程序的簡(jiǎn)易化是世界各國(guó)刑事審判程序
    改革的共同趨勢(shì)之一。一方面,案件自身復(fù)雜程度的不同,決定了
    程序繁簡(jiǎn)分立的合理性;另一方面,世界范圍內(nèi)犯罪數(shù)量的增長(zhǎng)使
    各國(guó)法院系統(tǒng)均面臨著司法資源不足,審判壓力過重的問題,這是
    促使各國(guó)紛紛設(shè)立簡(jiǎn)易、速?zèng)Q程序的現(xiàn)實(shí)原因。從各國(guó)的立法實(shí)
    踐來看,簡(jiǎn)易程序一般只適用于輕罪或較輕罪案件,這是因?yàn)檫@些
    案件一般事實(shí)較為清楚,法律關(guān)系簡(jiǎn)單,法律適用也不存在太大爭(zhēng)
    議,處理結(jié)果一般不會(huì)為社會(huì)公眾關(guān)注。適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖戆讣?br>不僅可以節(jié)約司法資源,加快辦案速度,更重要的是犯罪人能夠得
    到比適用普通程序較輕的刑罰或免除刑罰。之所以對(duì)適用簡(jiǎn)易程
    序的被告人判處較輕的刑罰,是為了獎(jiǎng)勵(lì)其放棄普通程序、選擇簡(jiǎn)
    易程序而為國(guó)家節(jié)約司法資源,也是為了鼓勵(lì)被告人認(rèn)罪伏法。
    因此簡(jiǎn)易程序的設(shè)置也是一種輕刑化和非刑罰化的途徑。
    中國(guó)1996年刑訴法修改增設(shè)了簡(jiǎn)易程序,其適用案件范圍
    是:(l)依法可能判處3年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金的
    公訴案件,事實(shí)清楚、證據(jù)充分,人民檢察院建議或者同意適用簡(jiǎn)
    易程序的;(2)告訴才處理的案件;(3)被害人起訴的有證據(jù)證明的
    輕微刑事案件。對(duì)以上三類案件可以適用簡(jiǎn)易程序,并且一般對(duì)
    適用簡(jiǎn)易程序的被告人判處更為輕緩的刑罰。這一做法體現(xiàn)了我
    國(guó)量刑實(shí)踐中在貫徹罪刑相當(dāng)原則的同時(shí)兼顧矯正犯罪需要和訴
    訟效率的刑事政策。新刑訴法實(shí)施三年來的情況表明,簡(jiǎn)易程序
    在實(shí)踐中適用的比例不大,遠(yuǎn)未達(dá)到立法時(shí)預(yù)期的比例。有些法
    院只有當(dāng)案件壓力大時(shí)才適用簡(jiǎn)易程序,案件壓力小時(shí)則很少適
    用簡(jiǎn)易程序,這說明有些實(shí)務(wù)部門似乎并沒有真正領(lǐng)會(huì)簡(jiǎn)易程序
    的精髓,只是把簡(jiǎn)易程序作為解決積案的一種權(quán)宜之計(jì)。此外法
    律對(duì)簡(jiǎn)易程序的運(yùn)作規(guī)定得過于嚴(yán)格,必須檢察院和法院兩家都
    同意才能適用簡(jiǎn)易程序,而在實(shí)踐中法院、檢察院互相扯皮,極大
    地限制了簡(jiǎn)易程序的適用,造成了簡(jiǎn)易程序不簡(jiǎn)易。我們認(rèn)為對(duì)
    此應(yīng)作出必要的改革,將適用簡(jiǎn)易程序的選擇權(quán)交給被告人,即只
    要符合刑訴法規(guī)定的案件范圍,被告人認(rèn)罪并同意適用簡(jiǎn)易程序
    的,就可以適用,而無需法院、檢察院同意,應(yīng)盡量減少周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),
    最大限度地發(fā)揮簡(jiǎn)易程序作用,提高訴訟效率。
    五、量刑公正與死刑程序
    中國(guó)保留了死刑這一最嚴(yán)厲的刑罰方法,但“死刑只適用于罪
    行極其嚴(yán)重的犯罪分子”(《刑法》第48條)。所謂罪行極其嚴(yán)重,
    一般是指對(duì)國(guó)家、社會(huì)和人民的利益危害特別嚴(yán)重,情節(jié)特別惡劣
    的犯罪。我國(guó)刑法涉及死刑的罪名有68個(gè),對(duì)于刑法沒有明文規(guī)
    定死刑的犯罪,一律不得適用死刑。我國(guó)對(duì)死刑的適用歷來采取
    慎重和嚴(yán)格控制的態(tài)度,不僅在實(shí)體法上限制了適用死刑的主體,
    規(guī)定犯罪時(shí)不滿18歲的人和審判時(shí)懷孕的婦女不適用死刑,并創(chuàng)
    造了判處死刑緩期執(zhí)行這種獨(dú)特的刑罰執(zhí)行方式,而且在死刑案
    件的程序上予以一系列保障:(1)提高死刑案件的審判管轄級(jí)別,
    規(guī)定可能判處死刑的案件必須由中級(jí)以上人民法院管轄。(2)為
    可能判處死刑而沒有委托辯護(hù)人的被告人指定承擔(dān)法律援助義務(wù)
    的律師為其提供辯護(hù),并且這種指定辯護(hù)是強(qiáng)制性的,被告人一般
    不得拒絕。(3)設(shè)置死刑復(fù)核程序。死刑復(fù)核是對(duì)死刑的判決和
    裁定進(jìn)行復(fù)審核準(zhǔn)的一種特殊程序,即凡判處死刑的案件,除經(jīng)過
    第一審程序和第二審程序以外,還需經(jīng)過一個(gè)特別的復(fù)查核準(zhǔn)程
    序。死刑復(fù)核是我國(guó)獨(dú)有的一種特殊程序,一方面對(duì)死刑案件從
    刑事訴訟上多設(shè)一道程序,可以切實(shí)保障死刑的正確適用,另一方
    面也有利于統(tǒng)一執(zhí)法尺度,平衡把握對(duì)死刑案件的判處,對(duì)確保死
    刑案件量刑的公正性具有重要意義。但目前我國(guó)死刑復(fù)核程序還
    存在以下若干問題有待解決與完善:(1)刑法、刑訴法均規(guī)定,死刑
    立即執(zhí)行案件的核準(zhǔn)權(quán)屬于最高人民法院,但是自從1983年修改
    人民法院組織法時(shí)將一部分死刑案件的核準(zhǔn)權(quán)下放給各高級(jí)人民
    法院以來,除某些嚴(yán)重犯罪外,大部分死刑案件仍由高級(jí)人民法院
    進(jìn)行死刑復(fù)核。死刑核準(zhǔn)權(quán)由高院行使的弊端在于:高級(jí)人民法
    院同時(shí)是死刑的二審法院,死刑復(fù)核程序與二審程序合而為一,從
    而使死刑復(fù)核為被告人多設(shè)一道程序保障的目的落空;此外,各高
    院之間在復(fù)審核準(zhǔn)死刑時(shí)采用的標(biāo)準(zhǔn)也不盡一致,從而與死刑復(fù)
    核程序統(tǒng)一執(zhí)法尺度,平衡掌握對(duì)死刑案件之處理的初衷背離。
    我們認(rèn)為,從嚴(yán)格適用死刑、統(tǒng)一量刑標(biāo)準(zhǔn)的角度講,應(yīng)當(dāng)盡快創(chuàng)
    造條件將下放的死刑立即執(zhí)行案件的核準(zhǔn)權(quán)全部收歸最高人民法
    院統(tǒng)一行使。(2)關(guān)于最高人民法院判處死刑的案件是否應(yīng)進(jìn)行
    死刑復(fù)核的問題,理論界存在不同看法。有人根據(jù)刑法第48條的
    規(guī)定,即“死刑除依法由最高人民法院判決的以外,都應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)最
    高人民法院核準(zhǔn)”,認(rèn)為最高人民法院判處的死刑案件無需經(jīng)過死
    刑復(fù)核程序。有人根據(jù)刑事訴訟法第199條的規(guī)定,即“死刑由最
    高人民法院核準(zhǔn)”,認(rèn)為最高院判處的死刑案件也要經(jīng)過死刑復(fù)
    核。我們認(rèn)為,死刑復(fù)核屬于程序性問題,應(yīng)以程序法即刑事訴訟
    法的規(guī)定為準(zhǔn),而且從設(shè)立死刑復(fù)核制度的目的來看,是為死刑案
    件增設(shè)一道屏障,從而保證死刑適用的準(zhǔn)確性。最高人民法院判
    處的死刑案件既包括最高院作為二審法院判處死刑的情況,也包
    括最高院作為一審法院判處死刑的情況,對(duì)于前一種情況,應(yīng)當(dāng)與
    其他法院判處的死刑案件一樣,在二審程序之后再經(jīng)死刑復(fù)核程
    序;對(duì)于后一種情況,由于最高院作為一審法院審理的案件是一審
    終審,更應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮死刑復(fù)核的作用,以保證其死刑判決的準(zhǔn)確
    性,同時(shí)這也是被告人不可剝奪的訴訟權(quán)利。(3)死刑復(fù)核程序?yàn)?br>書面審核程序,缺乏訴訟的特征,不利于被判刑人充分行使辯護(hù)
    權(quán)。我們認(rèn)為死刑復(fù)核也應(yīng)當(dāng)舉行聽證,通知控、辯雙方人員出
    庭,如被告人出庭有困難,必須保證辯護(hù)人出庭,并認(rèn)真聽取其辯
    護(hù)意見,也就是要增加死刑復(fù)核程序的對(duì)抗性,促使其轉(zhuǎn)化為一個(gè)
    審級(jí),即把死刑復(fù)核程序改革為三審終審制。在現(xiàn)有條件下這一
    轉(zhuǎn)化一時(shí)還難以做到,但應(yīng)努力創(chuàng)造條件,逐漸增強(qiáng)死刑復(fù)核程序
    的訴訟特征,惟其如此才能充分保證死刑適用的公正性。
    總之,我國(guó)刑事訴訟制度對(duì)于量刑公正起著重要保證作用,如
    果沒有完善的程序作為保障,無論多么科學(xué)的量刑原則也只是“紙
    上談兵”。我國(guó)現(xiàn)行訴訟制度中還有一些影響量刑公正的不足之
    處,需要進(jìn)一步加以改革和完善。


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