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  • 論中國特色民事檢察權(quán)之重構(gòu)

    [ 李健 ]——(2010-4-6) / 已閱12443次

    論中國特色民事檢察權(quán)之重構(gòu)

    李健


    內(nèi)容摘要:民事檢察權(quán)的立法十分缺位,導(dǎo)致檢察監(jiān)督乏力;民事檢察權(quán)需要重構(gòu),且需具有中國特色或本土化特征;法律應(yīng)賦予民事檢察抗訴權(quán)、建議權(quán)、調(diào)查權(quán)、偵查權(quán)、民事公訴權(quán)、支持(督促)起訴權(quán)、調(diào)卷權(quán)、民事執(zhí)行監(jiān)督權(quán)。民事檢察監(jiān)督應(yīng)與檢察權(quán)的憲法定位相一致。

    關(guān)鍵詞:中國特色;民事檢察權(quán);重構(gòu)


    一、問題的提出

      《中華人民共和國憲法》第一百二十九條規(guī)定:“中華人民共和國人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)”,這種憲法定位遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大陸法系和英美法系國家的檢察機(jī)關(guān)的地位。《中華人民共和國民事訴訟法》第十四條規(guī)定:“人民檢察院有權(quán)對民事審判活動實行法律監(jiān)督”,這種民事檢察監(jiān)督的職權(quán)規(guī)定是大陸法系和英美法系國家的檢察機(jī)關(guān)所沒有的,是法律制度的共性在中國本土化的產(chǎn)物,具有明顯的中國特色。但是這種制度規(guī)定顯得過于原則,沒有在具體的法律條文中予以完整和充分的體現(xiàn),操作性不強(qiáng),給檢察工作帶來嚴(yán)重影響,導(dǎo)致檢察監(jiān)督乏力,維護(hù)司法公正,維護(hù)公平正義的效能得不到真正有效發(fā)揮,另外也給質(zhì)疑、否定中國民事檢察制度提供了土壤和誘因。既然人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),依法享有對民事審判活動的法律監(jiān)督權(quán),那么如何才能真正履行民事檢察的法律監(jiān)督職責(zé),真正發(fā)揮監(jiān)督的作用呢?筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)重構(gòu)民事檢察權(quán),這種重構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合憲法法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)具有中國特色,使民事檢察充分發(fā)揮其作用,享有它應(yīng)有的地位。

    二、重構(gòu)中國特色民事檢察權(quán)之正當(dāng)性

      馬克思曾說道:“社會不是以法律為基礎(chǔ)的。那是法學(xué)家們的幻想。相反地法律應(yīng)當(dāng)以社會為基礎(chǔ)。法律應(yīng)該是社會共同的,由一定的物質(zhì)生產(chǎn)方式所產(chǎn)生的利益需要的表現(xiàn),而不是單個人的恣意橫行”。⑴有什么樣的社會基礎(chǔ)就會有什么樣的法律制度,離開社會基礎(chǔ)的法律制度要么是舊有的法律制度的延續(xù),要么是移植的但是不能生存的法律制度。世界上沒有完全等同的法律制度,也沒有完全等同的檢察制度,即便同屬英美法系的英國和美國也有差異,各具特色,比如英國在1985年才設(shè)置獨立的檢察機(jī)關(guān),在此前中央檢察職權(quán)分別由內(nèi)政大臣、國王的法律官員和公訴處長三者分別行使,⑵其檢察體制比較松散。美國一直有獨立的檢察機(jī)關(guān),檢察體制則具有“三級雙軌、互相獨立”⑶的特征;孟胍砸浦材撤N法律制度來改造社會只是一種恣意。法律制度只能以社會為基礎(chǔ),有什么樣的社會基礎(chǔ)就會有什么樣的法律制度,同樣檢察制度的設(shè)立只能以社會為基礎(chǔ),有什么樣的社會基礎(chǔ)就會產(chǎn)生什么樣的檢察制度,這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的。
      質(zhì)疑、否定中國檢察制度,包括民事檢察制度,實際上就是沒有真正領(lǐng)悟檢察制度產(chǎn)生的根源和基礎(chǔ)。是以西方的三權(quán)分立權(quán)力模式下的檢察制度來考量中國的檢察制度,總認(rèn)為西方檢察制度沒有的定位和職權(quán),中國檢察制度也不能有或不應(yīng)該有,這本來就犯了基本的認(rèn)識性、方向性的錯誤。西方的檢察制度有西方的社會基礎(chǔ),中國的檢察制度有中國的社會基礎(chǔ),基礎(chǔ)不同,其檢察制度當(dāng)然會有差異。因此,重構(gòu)中國特色的民事檢察制度具有中國的正當(dāng)性。

    (一)重構(gòu)中國特色的民事檢察制度的政治權(quán)力基礎(chǔ)

      樊崇義教授在《檢察制度原理》一書中,將檢察基本原理歸納為七種,位列第一的權(quán)力模式原理。中國特色的民事檢察制度最重要的正當(dāng)性基礎(chǔ)就是我國的權(quán)力模式。我國的權(quán)力模式是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的“一元分立的層級化權(quán)力結(jié)構(gòu)模式。在這種模式中,國家權(quán)力機(jī)關(guān)即全國人民代表大會處于核心地位,國家行政、審判、檢察機(jī)關(guān)都由它產(chǎn)生,它們的組成和活動必須服從于權(quán)力機(jī)關(guān)的決定,并對它負(fù)責(zé),受它監(jiān)督。”⑷這種權(quán)力模式主要是從前蘇聯(lián)借鑒而來,其結(jié)構(gòu)特征屬于垂直型,不同西方的三權(quán)分立制度,三權(quán)分立沒有最高權(quán)力機(jī)關(guān),它是立法、行政、司法平行,相互制衡,屬于平面或半平面的權(quán)力模式,這種權(quán)力模式有優(yōu)點,即避免集權(quán)和專斷,但也有其缺點,即沒有科學(xué)地劃分權(quán)力種類。基本權(quán)力不僅有立法權(quán)、行政權(quán)、司法權(quán),還有監(jiān)督權(quán)等。由于這種劃分,使得具有一定司法屬性的檢察權(quán)被迫放置于行政權(quán)種類里,致使檢察權(quán)弱小,不與行政權(quán)和司法權(quán)屬同一權(quán)力層級。我國是一元分立的層級權(quán)力結(jié)構(gòu),在這一權(quán)力模式下,檢察權(quán)與行政、審判權(quán)同屬于二級權(quán)力,并且因制衡行政權(quán)和審判權(quán)的需要而被定性為法律監(jiān)督權(quán),可見一元分立的層級權(quán)力模式更能科學(xué)的劃分權(quán)力種類,使得各種權(quán)力的配備更加合理,更有利于實現(xiàn)權(quán)力的均衡化和權(quán)力的充分實現(xiàn)。當(dāng)然我國的檢察制度也是在人民民主理論和列寧的法律監(jiān)督思想指導(dǎo)下建立起來的,具有明顯的中國特色。民事檢察權(quán)是檢察權(quán)的重要內(nèi)容,理所當(dāng)然的應(yīng)當(dāng)具有中國的特色,只要有利于充分發(fā)揮民事檢察權(quán)的監(jiān)督制衡審判權(quán),就應(yīng)該授予民事檢察權(quán)更多的監(jiān)督手段,沒有必要去考慮西方檢察制度有沒有。

    (二)重構(gòu)中國特色的民事檢察制度的文化歷史基礎(chǔ)

      我國是一個缺少法治傳統(tǒng)的國家,但缺少傳統(tǒng)并不等于沒有法律制度,只是這些法律制度完全成為了封建帝王的統(tǒng)治工具,這些法律制度沒有促成國家民主法治的進(jìn)步,反到強(qiáng)化了封建專制統(tǒng)治。其實在封建時代,我國的法律制度在某種意義上講是比較完備的,比如唐朝,形成了行政、監(jiān)督、審判相互制衡的體制,并且作為監(jiān)督權(quán)而言形成了獨立的制度和體制。御史制度就是封建時代的監(jiān)督制度。御史制度自秦朝初建至清末2000余年,其間,名稱雖有變化,職權(quán)有所調(diào)整,但基本權(quán)能沒有變,就是糾察百官,監(jiān)督行政、審判。御史制度是中國古代有專門機(jī)構(gòu),專職人員的監(jiān)督機(jī)構(gòu),是應(yīng)封建帝制需要而產(chǎn)生,形成了中國的文化基礎(chǔ)。我國的檢察制度雖然是從前蘇聯(lián)借鑒而來,是受列寧法律監(jiān)督思想影響而設(shè)置,但是不無我國御史制度的影子,是御史文化的一種隱性傳承。如果只是整體移植前蘇聯(lián)的檢察制度而不符合中國國情,不與我國的歷史文化相結(jié)合,這種制度是不會有生命力的。孫中山是民主革命的先行者,游歷日本、歐美,受西方政治法律思想影響很深,但是他的憲法思想也并不是照搬西方的三權(quán)分立的權(quán)力模式,而是結(jié)合當(dāng)時的中國現(xiàn)實,提出了五權(quán)憲法和權(quán)能分治學(xué)說,即,立法權(quán)、司法權(quán)、行政權(quán)、考試權(quán)、監(jiān)察權(quán)相互獨立,相互制約。與此相應(yīng),中央政府實行五院制,即行政院、立法院、司法院、考試院、監(jiān)察院。其中,監(jiān)察院就是行使監(jiān)督權(quán)的機(jī)構(gòu),這也有我國御史文化的影響?梢哉f適合國情的檢察制度才會有生命力,才是科學(xué)的制度。這個國情包含歷史文化,沒有那個國家的制度是脫離自身文化傳承和歷史的,包括檢察制度,也包括民事檢察制度。

    (三)重構(gòu)中國特色的民事檢察制度的現(xiàn)實實踐基礎(chǔ)

      檢察機(jī)關(guān)的憲法定位很高:法律監(jiān)督的專門機(jī)關(guān),但是現(xiàn)實中檢察機(jī)關(guān)的地位卻十分尷尬,錯位嚴(yán)重,究其根本原因,還是立法的缺陷。雖然憲法有規(guī)定,但是缺乏履行法律監(jiān)督所必要的保障手段。民事檢察監(jiān)督更是如此。但我國的法治國情卻非常需要民事檢察監(jiān)督。
      我國目前的法律對民事檢察監(jiān)督的規(guī)定僅限于《民事訴訟法》、《人民檢察院組織法》。在《民事訴訟法》第十四條原則規(guī)定了“人民檢察院有權(quán)對民事審判活動實行法律監(jiān)督”。第一百八十七至一百九十條對人民檢察院的抗訴權(quán)做出了規(guī)定!度嗣駲z察院組織法》第五條第五項規(guī)定人民檢察院“對于人民法院的審判活動是否合法,實行監(jiān)督”。從僅有規(guī)定的法律條文看,這些規(guī)定主要是針對抗訴權(quán)而言。其他監(jiān)督權(quán)則是一片空白。這與當(dāng)前世界各國強(qiáng)化對權(quán)力的監(jiān)督和制衡的趨勢不符,與中央要求檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)法律監(jiān)督的要求不合。中央要求“要充分發(fā)揮…人民檢察院民事審判、行政訴訟法律監(jiān)督職能,…”, “人民檢察院要抓住人民群眾反映強(qiáng)烈的執(zhí)法不嚴(yán)、司法不公等突出問題,加大法律監(jiān)督力度,促進(jìn)依法行政和公正司法”。⑸因此,民事檢察監(jiān)督立法滯后的狀況嚴(yán)重制約了民事檢察權(quán)效能的發(fā)揮,不利于我國的民主法制建設(shè)。
      當(dāng)前的民事審判、民事執(zhí)行活動的狀況也非常需要民事檢察監(jiān)督。民事審判缺乏公信力,民事執(zhí)行缺乏信任度,其過程中的違法犯罪現(xiàn)象層出不窮,屢禁不止。最高人民法院工作報告指出,“五年來,全國法院違紀(jì)違法的法官被查處的人數(shù)逐年下降,其中,利用審判權(quán)和執(zhí)行權(quán)貪贓枉法、徇私舞弊的,從2003年的468人下降到2007年的218人,下降53.42%”。⑹雖然是逐年下降,但是這只是被查處的數(shù)字。2009年,全國共查處違紀(jì)違法人員712人,其中追究刑事責(zé)任105人。⑺特別是最高人民法院原副院長黃松有受賄案的發(fā)生及最近揭露出的重慶市高級人民法院執(zhí)行局原局長烏小青受賄案更是暴露出民事審判、執(zhí)行領(lǐng)域存在問題的嚴(yán)重性,這充分印證了“一切有權(quán)力的人都容易濫用權(quán)力,這是萬古不易的一條經(jīng)驗”,“要防止濫用權(quán)力,就必須以權(quán)力約束權(quán)力”⑻的至理名言。在現(xiàn)階段,審判權(quán)、執(zhí)行權(quán)過于強(qiáng)大,法官的自由裁量權(quán)過大,法官,特別基層法官的整體素質(zhì)不高已是不爭的事實。在這種情況下尤其需要強(qiáng)有力的外部監(jiān)督,重構(gòu)民事檢察權(quán),強(qiáng)化民事檢察監(jiān)督是現(xiàn)實之亟需。

    三、中國特色民事檢察權(quán)的重構(gòu)

      如前所述,民事檢察制度的立法十分不完善,嚴(yán)重滯后,需要重構(gòu)。但是要重構(gòu)還有一個基本的理論問題需要探討,就是檢察權(quán)的性質(zhì)和權(quán)能。
      關(guān)于檢察權(quán)的性質(zhì),大陸法系多是定性為準(zhǔn)司法權(quán),英美法系定性為行政權(quán)。我國理論界爭議頗多,有行政權(quán)、司法權(quán)、行政司法雙重屬性、監(jiān)督權(quán)的觀點,在憲法上定性為法律監(jiān)督權(quán)。在權(quán)能上,大陸法系國家一般具有公訴和法律監(jiān)督兩項權(quán)能,英美法系國家一般只具有公訴權(quán)能?梢钥闯,作為檢察權(quán)的權(quán)能是多項的,是可以并存的。換言之,檢察機(jī)關(guān)既可以享有公訴權(quán),又可以享有法律監(jiān)督權(quán),只是孰輕孰重而已,并不是只能享有一種權(quán)能。有的學(xué)者認(rèn)為,檢察機(jī)關(guān)既然是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)就不應(yīng)該享有訴權(quán)或者偵查權(quán),不能即當(dāng)裁判員又當(dāng)運動員。這種觀點不符合檢察權(quán)的實際。
      中國特色民事檢察權(quán)可以包括以下權(quán)能。
      一是抗訴權(quán),有人又稱之為決定再審權(quán)⑼?乖V權(quán)是法律明確授予的監(jiān)督權(quán)力,檢察機(jī)關(guān)充分行使了該權(quán)力,自1988-2007年,共提出抗訴150926件,其中1997-2007年共提出抗訴145072件,法院再審審結(jié)84070件,改判、撤銷原判發(fā)回重審、調(diào)解62559件,維持原判20141件,其他處理1670件,改變率為74%。⑽抗訴取得了明顯的法律效果,制衡效果。因此抗訴權(quán)(或決定再審權(quán))是民事檢察權(quán)的首項權(quán)能。
      二是建議權(quán)。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)該享有向人民法院發(fā)出再審檢察建議,向人民法院和其他單位發(fā)出工作建議的權(quán)能。2001年,最高人民檢察院出臺了《人民檢察院民事行政抗訴案件辦理規(guī)則》(以下簡稱《規(guī)則》),《規(guī)則》第二十五條第五項,第四十七條,第四十八條對個案件審檢察建議和工作建議做出了規(guī)定,檢察機(jī)關(guān)也開始運用檢察建議,主要是個案再審檢察建議開展工作,2003-2007年,全國檢察機(jī)關(guān)共向人民法院發(fā)出再審檢察建議24782件,人民法院采納13780件,⑾采納率為55.6%,這里的采納是指人民法院立案再審,并不是指再審的改變率,再審改變率應(yīng)當(dāng)?shù)陀诓杉{率,可見檢察建議的效果遠(yuǎn)不如抗訴。究其原因,主要是《規(guī)則》屬于檢察機(jī)關(guān)單方司法解釋,作用有限,接受與否全取決于人民法院的認(rèn)識和態(tài)度。建議權(quán)是檢察機(jī)關(guān)履行法律監(jiān)督職責(zé)的重要手段,法律應(yīng)授權(quán)并制定程序性保障措施,如檢察建議發(fā)出后,人民法院或其他單位應(yīng)該如何回應(yīng)檢察建議等。
      三、調(diào)查權(quán)。調(diào)查權(quán)是檢察機(jī)關(guān)履行法律監(jiān)督職責(zé)的保障性權(quán)能。調(diào)查權(quán)包括辦理申訴案件過程中的調(diào)查取證權(quán)和對民事審判人員、執(zhí)行人員違法行為的調(diào)查權(quán)。在“新證據(jù)”成為抗訴理由之后,調(diào)查取證權(quán)的作用越來越大,在某種情形下可以決定抗訴的成敗。《民事訴訟法》第一百七十九條規(guī)定的抗訴(再審)事由中,有許多是涉及民事審判人員(含執(zhí)行)違法的情形,因此授予檢察機(jī)關(guān)民事審判(含執(zhí)行)人員的違法行為調(diào)查權(quán)無疑是檢察機(jī)關(guān)充分履職的必備要件。但是目前法律沒有明確規(guī)定,也只是《規(guī) 則》有些規(guī)定,嚴(yán)重制約了民事檢察權(quán)的發(fā)揮。法律應(yīng)盡快予以規(guī)定。
      四是偵查權(quán)。2004年9月,最高人民檢察院在整合檢察資源時下發(fā)了《關(guān)于調(diào)整人民檢察院直接受理案件偵查分工的通知》,《通知》規(guī)定:“民事行政檢察部門對在辦理民事行政抗訴案件過程中發(fā)現(xiàn)的審判人員職務(wù)犯罪線索,經(jīng)檢察長同意,可以進(jìn)行初查;經(jīng)初查,符合立案條件的,經(jīng)檢察長批準(zhǔn),可以直接立案偵查”。從而將民事審判、執(zhí)行人員職務(wù)犯罪的偵查權(quán)有條件的賦予民事行政檢察部門,2009年,根據(jù)司法改革的要求,又將偵查權(quán)收歸了反瀆職侵權(quán)檢察部門,收歸的原因是不太清楚。但是偵查權(quán)的收回意味著民事檢察監(jiān)督缺少了一個非常重要且十分剛性的權(quán)力,這對民事檢察監(jiān)督的作用和效果有重大影響。將偵查權(quán)有條件的授權(quán)民事行政檢部門有十足的合理性,民事行政檢察部門熟悉民事法律,熟悉審判、執(zhí)行的程序,在辦理申訴案件過程中容易發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索,這是先天性優(yōu)勢,同時也能提高民事行政檢察人員的發(fā)現(xiàn)意識,為查處民事審判(執(zhí)行)人員職務(wù)犯罪創(chuàng)造條件。因此,筆者認(rèn)為應(yīng)將民事審判(執(zhí)行)人員職務(wù)犯罪的偵查權(quán)有條件的賦予民事行政檢察部門,以確保民事檢察監(jiān)督職能的充分發(fā)揮,維護(hù)司法公正,司法權(quán)威。
      五是民事公訴權(quán)。在西方國家,檢察機(jī)關(guān)都享有民事公訴權(quán),如大陸法系的法國、德國、日本皆有公益訴訟,英美法系的美國等亦有公益訴訟。雖然不是西方國家有,我國一定要有,但是國家利益、社會公共利益受到侵害的情況越來越嚴(yán)重,要求予以保護(hù)的呼聲越來越高,在我國,檢察機(jī)關(guān)是公益訴訟的適格主體,因為檢察機(jī)關(guān)代表國家進(jìn)行訴訟活動,代表國家履行法律職責(zé)。既然檢察機(jī)關(guān)代表國家提起刑事公訴,自然也可以代表國家提起民事公訴,包括刑事附帶民事訴訟。從1997年開始,檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)進(jìn)行民事公訴的探索工作,辦理了一批有影響、有效果的民事公訴案件。授權(quán)檢察機(jī)關(guān)辦理公益訴訟案件,符合世界之潮流,亦是我國社會轉(zhuǎn)型時期的需要。
      六是督促、支持起訴權(quán)。督促、支持起訴是檢察機(jī)關(guān)近些年探索的一個方面。督促起訴,指人民檢察院作為國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),對損害國家、集體利益或者社會公共利益的民事行為,督促負(fù)有管理職責(zé)的單位依法向人民法院提起民事訴訟的行為。支持起訴,指人民檢察院依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第十五條規(guī)定,對損害弱勢群體民事權(quán)益的行為,支持受損害的群體或者個人向人民法院提起民事訴訟的行為。⑿昔日法律對此規(guī)定原則模糊,操作性不強(qiáng),因此,立法應(yīng)加以完善,以確保檢察機(jī)關(guān)履行法律監(jiān)督職責(zé)。
      七是調(diào)卷權(quán)。調(diào)卷權(quán)是檢察機(jī)關(guān)履行法律監(jiān)督職責(zé)的基礎(chǔ)性權(quán)力,是民事檢察監(jiān)督不可或缺的權(quán)力保障。調(diào)卷權(quán)雖然經(jīng)過多次檢、法兩院協(xié)調(diào),雖然在一定時期獲得了較好解決,但是因為法律沒有明確規(guī)定,反反復(fù)復(fù),時而解決好了,時而又變化,時而可以借卷,時而又不能借卷。法律應(yīng)快速做出規(guī)定:檢察機(jī)關(guān)借閱民事審判卷宗,人民法院應(yīng)當(dāng)借閱并積極配合,不得拒絕。
      八是民事執(zhí)行監(jiān)督權(quán)。民事執(zhí)行是當(dāng)前社會的焦點話題,亦是法官違法犯罪的多發(fā)區(qū)、重災(zāi)區(qū),人民群眾多有微詞。筆者在2008年撰寫《淺論民事執(zhí)行檢察監(jiān)督制度》一文,就執(zhí)行檢察監(jiān)督問題進(jìn)行過探討,這里不再贅述。授予檢察機(jī)關(guān)民事執(zhí)行檢察權(quán)是社會之需,人民群眾之需,刻不容緩。
      重構(gòu)中國特色的民事檢察制度應(yīng)建立在中國國情的基礎(chǔ)之上的,不應(yīng)以三權(quán)分立權(quán)力模式下的西方檢察制度來審視我國的檢察制度,“只有民族的,才是世界的”,⒀中國的民事檢察制度必須具有中國特色,同時應(yīng)放在中國特色的檢察制度的背景下思考,只有如此才會有生命力。

    參考文獻(xiàn):

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