[ 張愛軍 ]——(2002-11-25) / 已閱70558次
懲罰性賠償若干法律問題研究
張愛軍
【內(nèi)容提要】 在中國傳統(tǒng)的民法理論中,懲罰性賠償受到一貫的忽視。實際上,這種與補償性賠償密切聯(lián)系、相輔相成的一項民事法律制度,以其全面補償受害人的損失、懲罰和遏制不法行為等多重功能,越來越對當(dāng)今民法學(xué)領(lǐng)域特別是損害賠償法律制度的研究和實踐產(chǎn)生積極影響——這種影響正由英美法系國家向大陸法系國家延深和擴展,由侵權(quán)糾紛向侵權(quán)糾紛與合同糾紛并重的方向延深和擴展。在我國民事法律,《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》第四十九條在合同責(zé)任(或產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任)方面首開懲罰性賠償之先河,并在隨后的《中華人民共和國合同法》第一百一十三條中得到進一步確認。當(dāng)然這是可喜的進步,但現(xiàn)行的規(guī)定遠遠未能充分發(fā)揮這項制度應(yīng)有的作用。在盡可能地抵制其副作用的情況下(例如對懲罰性賠償額度在立法上作出一些明確的限定),適當(dāng)?shù)丶哟髴土P性賠償?shù)倪m用范圍,使之適用于侵權(quán)和合同糾紛、妨害民事訴訟等多個領(lǐng)域,并以侵權(quán)行為人或違約方的“故意”或“惡意”作為適用之基本條件,則會補充當(dāng)前損害賠償制度的若干漏洞,全面保護受損害方的合法權(quán)益;從經(jīng)濟分析的角度來講則能最大限度地發(fā)揮民事法的懲戒、教育和示范的功能,減少違法行為的發(fā)生,促進社會主義市場經(jīng)濟的健康有序運行。
【關(guān)鍵詞】懲罰性賠償 損害賠償 侵權(quán)行為責(zé)任 違約責(zé)任
一、懲罰性賠償問題的提出
關(guān)于民事賠償?shù)男再|(zhì),在傳統(tǒng)民法中一直少有爭議。主流觀點即“補償性為主”一以貫之,成為通說!斑`約賠償?shù)哪康脑谟趯Ρ贿`約方的救濟,不在于對違約方的制裁”①;“違約損害賠償?shù)氖滓康氖茄a償原告,而不是懲罰被告。所謂補償主要是針對財產(chǎn)損害(pecuniary loss)而言的”②。在侵權(quán)行為之債的損害中,“到底賠償義務(wù)人要補償什么,只能由賠償義務(wù)目的中尋求答案,在所有損害賠償?shù)那樾沃校餐ǖ氖鞘芎θ司推渌苤畵p害應(yīng)獲得‘填補’(補償Ersatz)。損害賠償要賠什么,并不是依處罰原則Sanktionsprinzip,也不依阻嚇原則Praeventionsprinzip,而依據(jù)‘均衡之考量’③。此種考量系以受害人之利益為準則,不以賠償義務(wù)人之行為作基準。受害人因一定過程蒙受不利,他人就此過程應(yīng)負責(zé)任,加以填補(回復(fù)原狀)④!钡梢钥隙ǖ氖,無論在學(xué)者的理論研究或是司法實踐中,均未對懲罰性賠償?shù)脑瓌t予以斷然否定。特別是在《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》(以下簡稱“消法”)頒布以來,懲罰性賠償原則即作為一項法定的特殊賠償原則納入學(xué)界的視野,但遺憾的是仍只局限于產(chǎn)品責(zé)任制度之中,在眾多的其他民事賠償領(lǐng)域,懲罰性賠償仍未能謀得一席之地。
與學(xué)者們對其他領(lǐng)域的研究相似,司法實踐的要求必然是懲罰性賠償制度的必要性之探討的起源。
1、“王,F(xiàn)象”的啟示
隨著輿論界的推波助瀾,知假買假的王海迅速成為公眾人物,并引起競相效仿。從一個簡單的“王!钡健巴鹾儭,再到形成“王,F(xiàn)象”,直至這種現(xiàn)象具有了某種標志性的意義:中國消費者保護運動的興起。與此有關(guān)的討論此起彼伏,與此有關(guān)的訴訟接連不斷,“打假公司”幾欲成為一項產(chǎn)業(yè)。從個案的處理結(jié)果來看,各地法院采取的態(tài)度不盡相同,學(xué)界對“王,F(xiàn)象”也是褒貶不一,但懲罰性民事賠償制度的首次確立,給中國法學(xué)界和經(jīng)濟界帶來的沖擊是無庸置疑的。
固然,對消法中“消費者”一詞的含義在理解上的分歧,以及對知假買假的“王海們”如果受消法的保護帶來的負面效應(yīng)的嚴重程度的爭論,再加上一些法院(現(xiàn)在看來是更多的法院)對“王海們”和“打假公司”給一紙敗訴判決了事,使我國現(xiàn)行民事實體法律中唯一明文規(guī)定的懲罰性賠償條款只局限于一個小范圍內(nèi)的適用。但即便如此,我們?nèi)月牭綉土P性賠償制度離我們越來越近的腳步聲。到底在多大的范圍內(nèi)和多大程度上適用懲罰性賠償作為調(diào)節(jié)民事賠償法律關(guān)系的手段,使其能最大限度地發(fā)揮法的規(guī)范作用和社會作用,而不至使“法律從原國家層次的德治工具論經(jīng)此走向另一個極端,即淪為或庸俗化為個人直接實現(xiàn)其物欲的工具”①,做一個科學(xué)的分析和研究顯然是必要的。
2、懲罰性賠償?shù)暮x的界定
為了主題的清晰和邏輯的嚴謹,對研究對象的確切含義作一個準確的界定,在此基礎(chǔ)上展開的論證才是有效的和有意義的。嚴格地說,本文的研究對象應(yīng)稱為“懲罰性損害賠償”(punitive damages )、“懲戒性的賠償”、“證實性的賠償”, 也稱“示范性的賠償”(exemplary damages)或“報復(fù)性的賠償”(vindictive damages), 是指由法庭所作出的賠償數(shù)額超出實際的損害數(shù)額的賠償②,是對于真實賠償?shù)囊环N“附加”的補償。其目的是補償原告所遭受的、法院所認定的、由被告的違法行為所造成的損害。在實踐上,這種賠償是對被告的一個懲罰③。
3、本文所研究的懲罰性賠償?shù)姆秶?br>
也許是由于非財產(chǎn)上之損害賠償常被認為是一種類似懲罰性的賠償,所以在一般層次上常常導(dǎo)致
一種概念上的混淆。以下的圖示對本文的研究對象的范圍作一形象的闡釋:
圖 示
第一橢圓系表示非財產(chǎn)上之損害(non-pecuniary loss)賠償(這是臺灣學(xué)者的譯法,大陸法學(xué)界普遍譯為“精神損害”賠償)①。其中的A區(qū)指過失侵權(quán)行為引起的非財產(chǎn)損害賠償責(zé)任;B區(qū)指過失違約行為引起的非財產(chǎn)損害賠償責(zé)任;C區(qū)指故意侵權(quán)行為引起的賠償責(zé)任;D區(qū)指故意違約行為引起的賠償責(zé)任;E區(qū)指各種懲罰性賠償責(zé)任中不需要給予精神損害賠償?shù)牟糠。顯而易見,A+C是全部的侵權(quán)責(zé)任,B+D是全部的違約責(zé)任,第二橢圓包括的對象是全部種類的懲罰性賠償責(zé)任,也就是本文的討論范圍。其中的C、D兩區(qū)系非財產(chǎn)損害賠償與懲罰性損害賠償?shù)闹睾,納入這兩部分的賠償責(zé)任,不僅需要承擔(dān)對他人造成精神損害的賠償責(zé)任,而且需要承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任。
因為非財產(chǎn)上損害賠償在某種程度上被認為有懲罰的性質(zhì),所以有學(xué)者將非財產(chǎn)上的損害賠償歸入懲罰性賠償②。這是一種廣義上的懲罰性賠償,包括本文圖示中的兩個橢圓;本文討論的對象是狹義的懲罰性賠償,并不包括精神損害賠償。
由于民事責(zé)任領(lǐng)域里違約責(zé)任與侵權(quán)責(zé)任二元劃分的缺陷,圖示中的“A+C"區(qū)與“B+D"區(qū)常常發(fā)生競合,但這超出了本文討論的范圍,且為了分析和表述上的方便,筆者亦作了涇渭分明的劃分,但在此特別予以說明。
二、比較法的觀察——懲罰性賠償責(zé)任的起源和現(xiàn)狀
1、對歷史的掃描
有人認為,該制度最早起源于古巴比倫的法律,也有學(xué)者認為多倍的賠償早在兩千多年前古希臘、羅馬和埃及已采用③。在羅馬法中甚至已產(chǎn)生了關(guān)于懲罰性賠償?shù)挠^點④。 有人考證,在中世紀英國已產(chǎn)生懲罰性賠償制度⑤, 當(dāng)時主要適用于欺詐和不當(dāng)闡述⑥。
在我國古代,也有懲罰性賠償金的制度。在漢代⑦,就有“加責(zé)入官”之制。《周禮·秋官·司歷注》云:“殺傷人所用兵器,盜賊贓,加責(zé)沒入縣官。”所謂加責(zé),就是在原來責(zé)任的基礎(chǔ)上,再加一倍。加責(zé)入官制度經(jīng)過演化,在唐、宋時代形成了“倍備”制度。在唐朝和宋朝的立法中,定有倍備制度,即加倍賠償,在原來的損失要全部賠償?shù)幕A(chǔ)上,再加一倍的賠償。這種制度的適用,主要是盜竊賠贓。《唐律》和《宋刑統(tǒng)》的“征贓”條文中,都規(guī)定“盜者,倍備”,并疏議云:“謂盜者以其貪利既重,故令倍備,謂盜一尺,征二尺之類!痹谒纬笃冢l(fā)現(xiàn)對盜者加倍賠償,多有不合理之處,故“近來盜贓多不征倍,倍備之律,伏請不行”。 在明代,設(shè)有倍追鈔貫制度,《明會典·律例·倉庫》“鈔法”規(guī)定:“凡印造寶鈔與洪武大中通寶,及歷代銅錢相兼行使,其民間買賣諸物及茶鹽商稅,諸色課程,并聽收受違者,杖一百。若諸人將寶鈔赴倉場庫務(wù),折納諸色課程,中買鹽貨,及各衙門起解贓罰,須要于背用使姓名私記,以憑稽考。若有不行用心辨驗,收受偽鈔,及挑剜描輳鈔貫在內(nèi)者,經(jīng)手之人,杖一百,倍追所納鈔貫,偽挑鈔貫燒毀,其民間關(guān)市交易,亦須用使私記。若有不行仔細辨驗,誤相行使者,杖一百,倍追鈔貫。只問見使之人,若知情行使者,并依本律。”這里的倍追鈔貫,就是加倍追罰,有懲罰性賠償金的意思。 在舊中國改律變法以后,采取了大陸法系的成文法模式,所以在以后的民法中,就沒有規(guī)定懲罰性賠償金制度了①。
其實很明顯,從漢代的“加責(zé)入官”之制,到《唐律》和《宋刑統(tǒng)》的“征贓”,直至明律例中對收受和使用假貨幣給予的懲罰性的處理,都具有濃重的行政懲罰色彩,其加倍征收的款額是收歸國庫,并非作為對受害方的賠償。既如此,將其看作一種刑罰中的罰金刑反而更為恰當(dāng)。從這個意義上講,與本文的主題似乎發(fā)生了沖突,但從中國法律史學(xué)的角度觀察,“諸法合體”、“刑民不分”、“以刑為主”這些傳統(tǒng)的法律思想和立法司法的實踐,又可以從另一個側(cè)面將這些現(xiàn)象的存在解釋為懲罰性賠償制度在中國古代的萌芽。
大多數(shù)學(xué)者都認為,英美法中的懲罰性賠償最初起源于1763年英國法官Lord Camden在Huckle v. Money一案中的判決②。在美國則是在1784年的Genay v. Norris 一案中最早確認了這一制度③。17世紀至18世紀,懲罰性損害賠償主要適用于誹謗、誘奸、惡意攻擊、私通、誣告、不法侵占住宅、占有私人文件、非法拘禁等使受害人遭受名譽損失及精神痛苦的案件。至19世紀中葉,懲罰性賠償已被法院普遍采納④。
2、英國法
在英國,懲戒性賠償制度有時遭到批評,理由是一個民事法院與“懲罰”無關(guān)。不過,在1964年的Rookes v. Barnard一案中,貴族院確立,懲戒性賠償只在如下的案件中適用:
A)政府雇員而“不是”私人或者公司之壓迫的、專橫的或違憲的行為;
B)被告故意地和侵權(quán)行為性地干涉了原告的貿(mào)易,而且,被告由此獲得的不當(dāng)利益超過了他對原告支付的賠償;
C)成文法明確規(guī)定的懲戒性賠償。
上述這些原則被貴族院在1972年的Cassell & Co. Ltd. v. Broome 一案中再次確認⑤。
在英國合同法中,一般而言,只要證明當(dāng)事人存在欺詐,損害賠償?shù)姆秶鷮⑹菑V泛的,因為損害賠償?shù)哪康氖,使聽信虛假陳述者處于假如沒有虛假陳述的情況下他將處的狀況。這實際上是強調(diào)訴訟的侵權(quán)性質(zhì)① 。但需要指出的是,在英國的合同法中,不僅沒有明確指出應(yīng)當(dāng)在違約行為(即使是嚴重的故意違約)中適用懲罰性的賠償責(zé)任,相反在很大程度上限制或禁止這種賠償責(zé)任,有時盡管這種責(zé)任是合同雙方在契約中明確約定的。所以在英國合同法中,區(qū)分約定賠償金與罰金是十分重要的,因為如果一個條款被認定是一個罰金條款,那么,它就是不能強制實施的;如果它被認定為是一個違約金條款,就是可以強制實施的。上議院的Lord Dunedin法官通過著名判例Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v. New Garage and Motor Co Ltd(1915),總結(jié)了區(qū)分違約金和罰金的一般指導(dǎo)原則。他指出,A)合同雙方當(dāng)事人在合同中明確使用了“罰金”或“違約金”字樣的,表面上可以認為他們所用的措詞就是指他們所配的內(nèi)容。但是,當(dāng)事人的用詞不是決定性的。當(dāng)事人說明是違約金的,法院也可以判決屬于罰金。當(dāng)事人說明是處罰條款的,法院也可以判決屬于違約金條款。關(guān)鍵在于,法院必須根據(jù)案情查明,雙方當(dāng)事人規(guī)定的支付條款事實上是一種罰金條款,還是一種約定違約金條款。B)罰金的實質(zhì)是將支付一筆約定的款項作為對違反合同的當(dāng)事人的一種恐嚇,違約金的實質(zhì)是對損害賠償或違反合同造成的損失的事先估算。C)一項約定支付的款項到底是罰金還是違約金,是一個解釋問題,要根據(jù)每份合同的條款和內(nèi)在情況作出決定。判斷合同條款和內(nèi)在情況的時間,是指簽訂合同的時間,而不是違反合同的時間②。
以下的辦法可以幫助確定一個條款的性質(zhì)——
A)如果一項約定支付的款項與違反合同后可以明顯證明發(fā)生的最大損失相比,在數(shù)量上顯得太大或者是不合良心的,那么,它就是一筆罰金。
B)如果當(dāng)事人違反合同的義務(wù)只是支付一定的貨幣,而合同中約定在當(dāng)事人違反合同時應(yīng)支付的款項大于該當(dāng)事人在合同義務(wù)下應(yīng)當(dāng)支付的款項(換言之,如果一個合同條款規(guī)定,當(dāng)事人違反合同未支付一定數(shù)額貨幣的,必須支付一筆更大數(shù)額的貨幣),那么,該款項是一筆罰金。
不過,后來的判例表明,為到期的應(yīng)付款項支付利息是可以接受的,因而不在此限。
C)如果合同規(guī)定,只在某一個事件發(fā)生后,當(dāng)事人才支付一定的款項,那么,只要這項規(guī)定不違反前述規(guī)則,它就是一筆約定違約金。
從目前的情況看,約定違約金條款大多出現(xiàn)在標準格式的建筑合同或施工合同中。
D)在這方面,法律上存在這樣一種假定(這只是一種假定,當(dāng)事人可以用事實推翻這個假定):如果合同條款規(guī)定,在某一個、幾個或者規(guī)定的所有各種事件發(fā)生后,違反合同的當(dāng)事人都必須支付一筆款項,而這些事件如果發(fā)生,有的可能會造成重大損失,有的只會造成微不足道的損失,那么,該筆款項就是一筆罰金。
1993年,一場與港府有關(guān)的官司一直打到了英國樞密院。這就是Philips Hongkong Ltd v. AG of Hongkong(1993)。
原告是香港一家公司,被告是香港政府。雙方協(xié)商簽訂一份合同,被告雇用原告為一條新建的道路和隧道設(shè)計并安裝一套計算機監(jiān)控設(shè)備。合同中的約定違約金條款規(guī)定,原告應(yīng)當(dāng)及時完成一些關(guān)鍵工作,從而使整個工程的其他承包商能夠順利完成各自的工作,保證工程順利完工。如果原告未能及時完成這些關(guān)鍵工作,他對于使整個工程未能如期完成,必須給予額外的違約金。原告后來未能按照要求履行合同,但卻辯稱,他們雖然拖延完成合同上規(guī)定的工作,但不應(yīng)向香港政府交付違約賠償金,因為該條款相當(dāng)于一個懲罰條款,實質(zhì)上是一筆罰金,是不能強制執(zhí)行的。一審法院和香港上訴法院均判決原告勝訴,被告不服,向樞密院司法委員會上訴。樞密院作出了維持的判決,在判決中指出,要決定一個條款是一個罰金條款,還是對原告損失的預(yù)先估算,法院不能依靠不太可能發(fā)生的假設(shè)的情形,在其中,根據(jù)違約金條款應(yīng)支付的金額,與任何損失都完全不成比例。盡管相關(guān)的合同條款必須客觀地根據(jù)簽訂合同時的情況加以判斷,但是,后來發(fā)生的事情也能夠提供有價值的證據(jù),表明在簽訂合同時當(dāng)事人預(yù)期合理的損失將是什么。因此,主審法官 Lord woolf 引用了Lord Dunedin法官在Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v. New Garage and Motor Co Ltd(1915)案中的發(fā)言之后,接著又指出,實際發(fā)生的事情要比假設(shè)的例子能夠為法院提供更好的指導(dǎo)。況且,如果可能的損失范圍是廣泛的,那么,更好的辦法可能是簡單地指出,當(dāng)約定違約金與違反合同所造成的損失完全不成比例時,合同條款并不打算適用于這種情形,而不是將該條款完全視為無效。
主審本案的Lord woolf 發(fā)表的判決意見說,約定違約金的規(guī)定應(yīng)當(dāng)能夠使雇主知道,在合同當(dāng)事人不能履行合同義務(wù)時,他受到保護的范圍是多大。同時,對方當(dāng)事人同意一項約定違約金條款時,他也要消除自身責(zé)任的不確定性,即明確自己不能履行合同義務(wù)時應(yīng)當(dāng)承擔(dān)多大責(zé)任……法院不應(yīng)當(dāng)采用一種使合同當(dāng)事人的目的落空的方法。
值得注意的是,本案涉及一份商業(yè)合同,法院一般認為,在商業(yè)合同中,只要是雙方當(dāng)事人協(xié)商一致的內(nèi)容,都應(yīng)當(dāng)有效。司法委員會顯然也受到了這一事實的影響。他們強調(diào)在諸如復(fù)雜的建筑合同之類的商業(yè)合同中對確定性的要求,以及商業(yè)合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)能夠依賴他們協(xié)議同意的損害賠償條款。也有學(xué)者進一步明確指出,從Lord woolf 在本案中發(fā)表的判決意見中可以推斷出這樣一個結(jié)論:在商業(yè)合同中,不能套用Lord Dunedin法官在Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v. New Garage and Motor Co Ltd(1915)案中提出的區(qū)分違約金與罰金的指導(dǎo)原則①。
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