[ 高長玉 ]——(2003-1-24) / 已閱32150次
英國19世紀(jì)著名的證據(jù)學(xué)家詹姆斯·斯蒂芬爵士(Sir James F.Stephen)指出,這種轉(zhuǎn)變起因于一個陪審團(tuán)在審理過程中遇到的“知識不足”的難題,1303年,如果被指控犯有強(qiáng)奸罪。在陪審團(tuán)開始對他的審判之前,他聲稱自己不該受到審判,因為他是教會執(zhí)事,應(yīng)享受神職人員的特權(quán)。但是法官指出,由于休果已經(jīng)與一個寡婦結(jié)婚,所以他不能再享受神職人員的特權(quán)。休果爭辯說他的妻子不是寡婦。如何查明這個問題呢?該案的陪審團(tuán)是了解強(qiáng)奸事實的人,但是他們對休果妻子的婚姻史并不知曉。當(dāng)然,法庭可以再召12個了解休果妻子婚姻史的人組成另外一個陪審團(tuán),裁定這一問題,但是這太浪費(fèi)時間和人力了。于是法官決定就讓這個陪審團(tuán)裁決此事。然而,那些陪審員顯然不能根據(jù)自己的知識做出裁決,必須由別人向他們提供有關(guān)的情況。面對這一難題,法官破例傳喚了解休果妻子婚姻情況的入到法庭來作證。陪審團(tuán)就是根據(jù)這些證人的陳述對這個問題做出了判決,然后再裁斷強(qiáng)奸的問題。后來,這種需要讓別人來提供證言的情況在審判中越來越多。于是,陪審員必須了解案情的要求在實踐中越來越顯得無關(guān)緊要,越來越多的陪審員在參加審判時對案情幾乎一無所知了。后來,不了解案情又成為了對陪審員的基本要求,以保證其參加審判時沒有任何事前的偏見。
大約在1305年至1352年期間,英國的陪審團(tuán)就完成了由“知情陪審團(tuán)”向“不知情陪審團(tuán)”的轉(zhuǎn)變。與此同時,被告人開始享有一種新的權(quán)利,即要求那些知情陪審員回避的權(quán)利。從那時起,“不知情陪審團(tuán)”做為“發(fā)現(xiàn)真理”的主體,與法官一起在司法證明活動中占據(jù)了其應(yīng)有的位置。在法庭上,每方當(dāng)事人自己或者通過其律師首先向陪審團(tuán)講述案件爭議問題和他們將要提出的證據(jù),以便使法庭得知爭議問題的事實真相;然后他們就讓其證人出庭作證;每個證人都要先宣誓,然后就其知曉的案件爭議問題提供證據(jù)。陪審團(tuán)顯然在越來越多地依靠證人證言來認(rèn)定案件事實了。
從剛才談到的英美法系的證據(jù)法發(fā)展史上看,英美法系自證據(jù)規(guī)則確立起,就采用控辨對抗式,由雙方舉證,陪審團(tuán)和法官居中裁判,對爭訟雙方是比較公平的。比起“糾問式”審訊制度下,被指控者在面對積極主動而且經(jīng)驗豐富的預(yù)審法官時始終處于被動甚至莫名其妙的處境。他被關(guān)在監(jiān)獄里面,而且根本無法得到律師的幫助。誠然,他可以向預(yù)審法官提出他的證人,但是否詢問該證人和如何詢問該證人則完全取決于預(yù)審法官的意愿乃至心情。此外,被指控者直到對方已經(jīng)把起訴都準(zhǔn)備好之后,才有機(jī)會得知指控自己的依據(jù)是什么。換言之,指控方從一開始就知道手中的牌是什么,而被指控者在整個過程中有可能都不知道玩的是什么游戲。
二、中外證據(jù)規(guī)則的比較
先講個事例,1994年6月12日深夜,曾在洛杉磯奧運(yùn)會上點(diǎn)燃圣火的美國超級橄欖球明星O.J.辛普森(Orenthal James Simpson)的前妻尼科爾(Nicole Brown Simpson)和其男友戈爾德曼(Ronald Goldman)雙雙被殺害于尼科爾在洛杉磯的別墅,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的一些物證使辛普森成為案件最大的、也是唯一的嫌疑人,并將其置于相繼發(fā)生的刑事訴訟被告人和民事訴訟被告之位。歷時近三年的刑、民事訴訟結(jié)果卻截然不同。
刑事訴訟
1994年6月下旬,經(jīng)洛杉磯市警察局偵查,地區(qū)檢察官代表加利佛尼亞州人民向法院對辛普森提出了兩項一級謀殺罪指控,控方提出的支持謀殺罪成立的證據(jù)主要有:1、在案發(fā)現(xiàn)場辛普森野馬牌汽車上及其住宅發(fā)現(xiàn)的血跡:2、分別在現(xiàn)場和辛普森家里發(fā)現(xiàn)的恰成一對的染血的手套;3、辛普森的右手在案發(fā)當(dāng)日被割傷;4、辛普森的血型與上述血跡相同;5、在辛普森臥室里發(fā)現(xiàn)的一雙沾有尼科爾血跡的短襪;6、在辛普森家里發(fā)現(xiàn)的手套上有尼科爾和戈爾德曼的頭發(fā);7、在戈爾德曼腳下發(fā)現(xiàn)的一頂編織帽上有辛普森的頭發(fā)和其車毯上的纖維。8、案發(fā)當(dāng)時,按約定時間到達(dá)辛普森住宅接送辛普森到機(jī)場的汽車司機(jī)多次按門鈴無人應(yīng)答,而直到半小時之后,司機(jī)看到一體型身高極像辛普森的黑人快步從外邊進(jìn)入辛普森住宅而再次按門鈴后,辛普森才馬上應(yīng)答并帶行李出門跟司機(jī)前往機(jī)場。這表明了辛普森具有作案時間。而辯方提出的支持其辯護(hù)的主要證據(jù)、理由是:1、DNA(脫氧核糖核酸)檢驗結(jié)果所得出的現(xiàn)場和手套上血跡是辛普森的結(jié)論并不可靠;2、控方提供的大量證據(jù)是情況證據(jù)(Circumstantial Evidence),這并不能將被告人與罪行必然聯(lián)系起來;3、控方未能找到兇器,也沒有現(xiàn)場目擊證人,而法醫(yī)們則承認(rèn),該謀殺使用了兩件兇器,這明確顯示存在著不止一個兇手:4、警方收集、保存證據(jù)的程序、方法違法,例如,警方在進(jìn)入辛普森住宅搜查時沒有得到法律所要求的搜查令;控方重要證人福爾曼在多種場合將黑人稱為“黑鬼”,并有使用非法證據(jù)、漠視法律程序、毆打疑犯以強(qiáng)取口供的行為史,有明顯的種族主義傾向,極有可能捏造證據(jù)以嫁禍辛普森,例如將在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的兩只血手套的一只移至辛普森住宅,將手套上的血跡抹在辛普森的汽車上;5、辛普森當(dāng)庭試戴血手套,但手套太小并不適合他的手,所以不可能是他戴著該手套作的案。(有人認(rèn)為手套是因為沾血而變縮小的) 1995年10月2日,陪審團(tuán)終于作出辛普森無罪的一致裁決。“辛普森無罪”的裁決一宣布,立刻在美國引起強(qiáng)烈反響,眾多的黑人歡呼雀躍,慶賀勝利,而許多的白人則深感憤懣、失望和不公
民事訴訟
1994年7月27日和1995年6月12日,兩名受害人戈爾德曼和尼科爾的親屬分別向法院提起非法致人死亡而要求損害賠償?shù)拿袷略V訟,從而又將辛普森推置民事訴訟被告之席。在此民事訴訟中,大部分證據(jù)只是刑事訴訟時的證據(jù)的再現(xiàn)和重復(fù)。1997年2月4日,民事陪審團(tuán)終于作出裁決。他們一致認(rèn)定辛普森對兩名受害人之死負(fù)有責(zé)任,并裁決辛普森賠償原告方850萬美金,另外還裁決辛普森向兩名受害人家庭各支付1250萬美金的懲罰性賠償金共計3350萬美金。
按照我們的思維,既然民事裁決是辛普森對兩名受害人之死負(fù)有責(zé)任且要對受害人家庭巨額賠償,這說明辛普森的確殺了人;而既然他殺了人,為什么他又能永遠(yuǎn)逃避刑事懲罰?反之,既然刑事裁決他無罪,為什么民事裁決又確定他負(fù)有責(zé)任且巨額賠償?這顯然不是兩個互相矛盾的裁決嗎?而實際上,這就是中西方法律制度的差異。實際上,刑、民兩種訴訟結(jié)果都是按法定程序、法律要求作出的,都是合理的和符合邏輯的(reasonabld and logical),二者并不矛盾。另一問題是,根據(jù)正當(dāng)程序的要求,被告人的同一罪行只能被審判一次。這來自于美國憲法第5條修正案“任何人不得因同一罪行而兩次遭受生命或身體的危害”的規(guī)定;谶@一規(guī)定,在刑事陪審團(tuán)對辛普森作出無罪裁決后,即使以后再發(fā)現(xiàn)其所犯這一罪行的確實證據(jù),控方也無權(quán)就這一罪行再提出控訴。換言之,刑事陪審團(tuán)的無罪裁決使辛普森永遠(yuǎn)地躲過了牢獄之災(zāi),控方和法院無論如何都再也不能追究辛普森的刑事責(zé)任。但就這一點(diǎn)上說,美國法律制度與我國現(xiàn)行法律規(guī)定和我們的價值觀念相去甚遠(yuǎn)。我們的法律更強(qiáng)調(diào)的是懲罰犯罪,我們的新刑事訴訟法仍然在審判程序之后規(guī)定了審判監(jiān)督程序,人民檢察院對人民法院已生效裁判發(fā)現(xiàn)確有錯誤的,均可依法提出抗訴,從而由法院對案件進(jìn)行再審。人民法院自身也可以由審判委員會討論決定再審的問題。當(dāng)事人等可依法對已生效裁判案件提出再審申訴,對符合條件的申訴,法律規(guī)定法院應(yīng)當(dāng)再審!4〕可見,我們更強(qiáng)調(diào)的是實事求是、罰當(dāng)其罪,是正確應(yīng)用法律,懲罰犯罪分子。正因為這種法律規(guī)定和觀念的長期熏陶。對我們來講,難以接受辛普森將永遠(yuǎn)逃避刑事制裁便很自然。
縱觀中外證據(jù)規(guī)則,大體有以下明顯差異:
(一)要求相對人如實供述與賦予被告人的沉默權(quán)
我國法律將如實供述作為相對人的一向法定義務(wù)予以規(guī)定,由此在司法、行政調(diào)查中,往往千方百計的要求相對人向國家機(jī)關(guān)交待對其不利的違法證據(jù),然后再依據(jù)相對人的供述去收集其他旁證。在實踐中,這種法律原則越來越暴露出它的局限性與公平性。一方面,調(diào)查人員基于這種規(guī)定,在頭腦中樹立了一種口供是證據(jù)之王的觀念,為了獲取相對人的口供,誘供、逼供,甚至不惜采取刑訊逼供、侵犯相對人的人身權(quán)利。另一方面,有的當(dāng)事人坦白了自己的違法犯罪事實,盡管可能受到從寬處理,但比起那些咬緊牙關(guān)而又無半點(diǎn)證據(jù)落入執(zhí)法機(jī)關(guān)的而逃脫制裁違法行為人來說,這種從寬處理不過是對法律的一種嘲弄。有人就曾經(jīng)深刻地指出:刑訊逼供是一種絕好的發(fā)明。它一方面可以使一個意志薄弱的無辜者被判有罪,另一方面也可以使一個意志堅強(qiáng)的有罪者被判無罪。
在西方民主國家,沉默權(quán)被明確的規(guī)定在憲法中。美國憲法修正案中明確規(guī)定,無論河人,不得在任何刑事案件中被迫自證其罪。美國聯(lián)邦行政程序法也明確規(guī)定,行政機(jī)關(guān)不得強(qiáng)制相對人提供證明自己有違法行為的證據(jù)。這就在法律上為公民保護(hù)自己合法權(quán)益免收國家機(jī)構(gòu)的可能不法侵害提供了憲法和法律保護(hù)。沉默權(quán)的具體內(nèi)容在美國的“米蘭達(dá)規(guī)則”中得到了較全面的反映,即:1、 你有保持沉默和拒絕回答問題的權(quán)利;2、你所說的一切都有可能在法院中用來反對你;3、你有權(quán)利在同警察談話之前會見律師和在現(xiàn)在或?qū)砘卮饐栴}時有律師在場;4、如果你付不起律師費(fèi),將免費(fèi)為你提供一名律師;5、如果你現(xiàn)在找不到律師,你有權(quán)保持沉默,直到你有機(jī)會向一位律師詢問;6、既然我已經(jīng)向你告知了你的權(quán)利,那么,你愿意在沒有律師在場的情況下回答問題嗎?
(二)久查不結(jié)與控辨交易
在我國有這么一種現(xiàn)象,對執(zhí)法機(jī)關(guān)懷疑某人犯有某種違法行為而又無足夠證據(jù)時,執(zhí)法機(jī)關(guān)或者暫時擱置,待日后伺機(jī)再查;或者安排人員搞持久戰(zhàn),耗費(fèi)大量政府資源力求查個水落石出。這就是我們在電視劇中看到王志文扮演的警察從一建國就對其鄰居盯梢跟蹤查找其特務(wù)證據(jù)的無奈人生的故事。
在美國,早在一個世紀(jì)以前,公訴人就通過交易的方式說服被告承認(rèn)犯了某種罪行以了結(jié)他們沒有多大把握打贏的官司。而被告通過作有罪答辯后繼續(xù)調(diào)查可能會給他們帶來的較重的刑罰。而在如今的美國,訴辯交易已經(jīng)占據(jù)了刑事訴訟的主要舞臺。獲得了辯護(hù)律師幫助的被告人已經(jīng)不再僅僅依賴“默契”,而是更多地依靠直率的談判來獲得從輕處罰。
發(fā)源于美國的訴辯交易制度,不僅在美國國內(nèi)得到發(fā)展而成為美國刑事訴訟的重要組成部分,在意大利的國家也存在類似的情形,只不過在表現(xiàn)形式上略有差異罷了。在法國,稅征管部門、海關(guān)管理部門、林木水道、民用航空管理部門可以與犯罪人進(jìn)行和解,使其移交追訴權(quán)消滅。這種情況存在于行政部門經(jīng)授權(quán)進(jìn)行公訴的情形,例如:間接。
訴辯交易的目的是為了縮減程序上的消耗和節(jié)約有限的執(zhí)法資源的目的。因為司法資源相對于大量存在的犯罪行為而言永遠(yuǎn)都是有限的。國家投入的司法資源再多,也無法滿足追索犯罪的實際需要。也就是說,辦案經(jīng)費(fèi)永遠(yuǎn)不能滿足執(zhí)法部門的實際需要。即使再富裕的政府,如美國政府,也無法承受如此巨量的司法資源的投入。可以這樣說,訴辯交易的出現(xiàn)也是一種實際的需要了。
(三)實事求是與法官自由心證。
我國證明案件的事實采用的是實事求是的認(rèn)識標(biāo)準(zhǔn)。凡是能夠證明案件事實真相的都是證據(jù),執(zhí)法人員都要去收集,然后依據(jù)這些證據(jù)去證明、認(rèn)識案件事實。
自由心證制度的要點(diǎn)可以概括為兩項原則:一是自由判斷,證據(jù)的證明力由法官自由判斷,法律不預(yù)先規(guī)定。法官判斷證明力時,不受外界的任何影響或法律上的約束;二是內(nèi)心確信,或稱心證原則,即法官須在內(nèi)心“真誠的確信”,形成心證,由此判斷事實。自由心證是法國議員杜波爾在1791年法國著名的制憲會議上提出廢除法定證據(jù)制度,而只以法官的內(nèi)心確信作為訴訟的基礎(chǔ)。他說,法官認(rèn)定事實的手段有兩種:“預(yù)先規(guī)定出來,什么樣的證據(jù)是可以用來認(rèn)識真實的,無論法官的確信如何,強(qiáng)使法官根據(jù)這種證據(jù)去作判斷,把那些證據(jù)作為固定不變的尺度加以利用;或是把那些用來認(rèn)識真實情況的一切資料精密地收集起來,并在法官面前闡明,聽?wèi){法官去理解和進(jìn)行內(nèi)心判斷。第一種手段——法定證據(jù),第二種手段——道德證據(jù)。我可以肯定地說,法定證據(jù)制度——它本身就是一種荒誕的方法,是對被告人、對社會都有危險的方法!倍挪栮P(guān)于賦予法官自由判斷證明力的建議經(jīng)過激烈的爭論,最終取得勝利。1808年《法蘭西刑事訴訟法典》第342條對自由心證作了經(jīng)典性的表述:“法律不要求陪審官報告他們建立確信的方法;法律不給他們預(yù)定一些規(guī)則,使他們必須按照這些規(guī)則來確定證據(jù)是不是完全和充分的;法律所規(guī)定的是要他們集中精神,在自己良心的深處探求對于所提出的反對被告人的證據(jù)和被告人的辯護(hù)手段在自己的理性里發(fā)生了什么印象。法律不向他們說:‘你們應(yīng)當(dāng)把多少證人所證明的每一個事實認(rèn)為是真實的。’它也不向他們說:‘你們不要把沒有由某種筆錄、某種文件、多少證人或多少罪證……所決定的證據(jù),看作是充分證實!芍皇窍蛩麄兲岢鲆粋能夠概括他們職務(wù)上的全部尺度的問題:‘你們真誠的確信嗎?’”繼法國之后,大陸法系國家紛紛效仿,確立了自由心證原則。德國、沙皇俄國、日本。
三、未來證據(jù)規(guī)則的發(fā)展方向
一、電子證據(jù)
隨著科技的迅猛發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)在人們的生活中所占據(jù)的地位越來越重要。由于網(wǎng)絡(luò)通訊的迅速與快捷,越來越多的人習(xí)慣于通過電子郵件保持聯(lián)系,許多公司與企業(yè)之間的電子商務(wù)也越來越多。E—mail是通過國際互聯(lián)網(wǎng)提供的通信方式的一種,這種不以傳統(tǒng)的通信方式(書信、電報)為媒介的E—mail方式一旦發(fā)生糾紛,E—mail是否具有證據(jù)效力、是否能得到訴訟中的承認(rèn),是一個函待解決的問題。從當(dāng)前國際發(fā)展的形式來看,電子證據(jù)在訴訟中發(fā)揮著越來越重要的作用。有鑒于此,一些國家開始制定相關(guān)的法律來規(guī)范電子證據(jù)的應(yīng)用。聯(lián)邦德國在1997年通過了世界上第一部全面規(guī)范internet的法律“多媒體法”(德文簡稱IUKDG),其中就有對E—mail的規(guī)范。美國在發(fā)生了大量的E—mail侵權(quán)糾紛后,聯(lián)邦政府也正積極推進(jìn)制裁所謂“垃圾郵件”的立法活動。其各州政府開始對E—mail侵權(quán)糾紛進(jìn)行審判,如1997年11月德克薩斯州的TRAVIS郡審理的flowers.com E—mail侵權(quán)案中,E—mail即作為直接證據(jù)被法庭確認(rèn),并據(jù)此判決賠償。更有甚者,在1998年華盛頓檢察長亦以同樣的事由和證據(jù),對E—mail侵權(quán)者提起了刑事訴訟。
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