[ 梅賢明 ]——(2012-7-19) / 已閱7645次
【案情】
李某酒后駕駛轎車返回家的途中,因操作不當,與同向步行的王某相撞,造成王某當場死亡、車輛損壞的事故。李某系鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部,為逃避法律責任,電話通知其朋友謝某前來“頂包”,事后謝某因害怕主動向公安機關反映替李某“頂包”的事實而案發(fā)。
【分歧】
本案中,對于李某的行為構(gòu)成交通肇事罪沒有異議,問題是李某交通肇事后讓謝某頂替的行為應當如何定性,如何定罪處罰?主要有兩種觀點:
第一種觀點認為,交通肇事后讓人頂替的行為可為交通肇事罪所包含,不應當另行定罪處罰。理由是:肇事者讓人頂包其目的是為了使自己逃避法律的追究,本質(zhì)上是一種交通肇事后的“逃跑”行為,符合事后不可罰的理論適用;同時,肇事者“為逃避法律追究逃離事故現(xiàn)場”的行為屬于交通肇事罪法定的定罪情節(jié),對該情節(jié)若作為其他犯罪事實再次予以評價,則違背“禁止重復性評價”的法律基本原則。考慮到該行為妨害了司法機關的正;顒樱烧J定為交通肇事逃逸并從重處罰。
第二種觀點認為,交通肇事后讓人頂替的行為是獨立的事后行為,其符合妨害作證罪的犯罪構(gòu)成,應當與交通肇事罪數(shù)罪并罰。理由是:交通肇事后讓人頂替的行為屬于對責任歸結(jié)的逃避,此時,交通事故已經(jīng)造成了對公共秩序的威脅,同時造成了嚴重的人身或者財產(chǎn)損害,客觀上已構(gòu)成交通肇事罪;讓人來頂替屬于獨立的第二階段的行為,該行為侵害的法益是司法活動的公正和效率性,同時也不符合事后不可罰理論論述的范圍,因此應當另行定罪量刑,以此來更好體現(xiàn)罪刑相適應的原則。
【評析】
筆者同意第二種觀點。李某叫謝某“頂包”的行為不適用事后不可罰理論,而應當單獨定罪處罰,其行為符合刑法第三百零七條的規(guī)定,即肇事者以暴力、賄買、威脅等方式,指使他人做偽證的,構(gòu)成妨害作證罪,應當與交通肇事罪數(shù)罪并罰。理由如下:
首先,所謂的“事后不可罰行為”,又稱共罰的事后行為。一般通說認為,事后不可罰行為是發(fā)生在狀態(tài)犯的前提下,行為人實施了一個先行為,在先行為侵犯的法益的范圍內(nèi)又實施了一個對先行為造成的不法狀態(tài)加以保持或者利用同時并未侵犯新法益的后行為,這個后行為即可以為先行為所概括,無需再次予以法律評價。常被用來解釋這個概念的例子有:甲實施盜竊行為,竊得一件名貴的古董,他將該古董賣給他人以換取現(xiàn)金。此時,甲的盜竊行為已經(jīng)既遂,那么對其賣古董的行為是否要以掩飾、隱瞞犯罪所得罪而與盜竊罪數(shù)罪并罰呢?目前通行的做法只以盜竊罪進行定罪,從而對銷贓行為進行包容。實際上,這里盜竊后的銷贓行為就是我們所說的事后不可罰行為。由此,判斷是否屬于事后不可罰行為必須符合以下幾個要件:兩個行為的實施是基于同一個犯罪故意;第一個行為必須構(gòu)成狀態(tài)犯;第二個行為沒有超出第一個行為的法益范圍;兩個行為均符合完整的犯罪構(gòu)成要件。事后不可罰行為本質(zhì)上是先行為已符合完整的犯罪構(gòu)成,足以評價整個行為的性質(zhì),同時后行為能夠被主行為加以吸收,故無需另行定罪評價。
其次,交通肇事后叫人“頂包”的行為,前后兩行為侵害的法益范圍不同。交通肇事后讓人頂替的行為本質(zhì)上可分為交通肇事后的“逃逸”和“頂替”兩個行為。肇事者的“逃逸”是一種規(guī)避法律責任、侵害被害人權(quán)益的違法行為,屬于交通肇事中的從重評價的范圍,其侵害的是公共安全;而肇事者讓人“頂替”的行為雖然與交通肇事本身有一定的因果聯(lián)系,但其實質(zhì)上侵害的是司法機關的正常訴訟活動,其侵害的法益顯而易見的已遠遠超出了前行為所能涵蓋的范圍。同時前后兩個行為的主觀狀態(tài)不同,事后不可罰的行為要求前后兩個行為基于同一個犯罪故意,而在交通肇事后讓人頂替的行為中,前一個交通肇事是過失犯罪,后一個讓人頂替的行為是明顯的故意行為,前后行為的主觀狀態(tài)是不相同的。
再次,叫人“頂罪”的行為符合妨害司法罪構(gòu)成要件。 李某交通肇事后造成嚴重的危害結(jié)果,即能構(gòu)成交通肇事罪,不存在不法狀態(tài)的持續(xù)要求。之后,李某叫謝某“頂罪”的行為,屬指使他人作偽證,主觀上是為了逃避法律追究,主觀方面是出于直接故意,李某明知自己叫謝某頂替的行為會妨害國家司法機關的正常訴訟活動,卻希望這一危害結(jié)果發(fā)生,客觀方面表現(xiàn)為指使他人作偽證,已侵害司法機關的正常訴訟活動的客體,其行為符合妨害司法罪的構(gòu)成要件。
(作者單位:福建省高級人民法院)