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    [ 龍宗智 ]——(2000-12-18) / 已閱23460次

    刑事訴訟中的證據(jù)開示制度研究(下)

    2000年12月18日 13:46 作者:龍宗智 來源:京,政法論壇(中國政法大學(xué)學(xué)報(bào))
    (三)證據(jù)開示的程序以及違法制裁

    1.證據(jù)開示程序。證據(jù)開示程序?qū)賹徢俺绦,這一程序主要安排在起訴前后。在美國,經(jīng)偵查獲得證據(jù)后,被告人如系被控犯重罪,在被正式起訴前享有要求法官預(yù)審(prelitminary examination)(注:預(yù)審有時(shí)又稱先聽證(Preliminary hearing)或?qū)彶樾詫徟校╡xaminingtrial)。) 的權(quán)利。預(yù)審的主要目的是審查是否存在合理根據(jù)以支持對被告人提出的指控,以確定是否交付審判。如缺乏合理根據(jù)就要撤銷指控,以防止輕率將被告人交付審判。而預(yù)審程序還包括一項(xiàng)重要內(nèi)容,即證據(jù)開示。各方當(dāng)事人應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定的開示范圍,在預(yù)審法庭出示自己手中掌握的對訴訟有意義的證據(jù)。

    然而,如被告放棄預(yù)審,或者案件經(jīng)大陪審團(tuán)起訴而不需預(yù)審(大陪審團(tuán)對檢察官起訴意見的審查代替了法官的預(yù)審)。則應(yīng)在案件正式起訴后的較短時(shí)間內(nèi),根據(jù)遞交法院的大陪審團(tuán)的起訴書或檢察官起訴書,由法院安排提審(Arraignment,有的譯為“傳訊”)。 提審程序中,法官向被告人宣讀起訴書,說明指控性質(zhì),告知被告人享有的訴訟權(quán)利,接著要求被告人對指控作出答辯。按照美國聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則第二條第四項(xiàng)的規(guī)定,依照檢察官的裁量,檢察官可于提審時(shí)或于提審后盡可能快地將其意欲在審理中使用的具體證據(jù)告知被告人,以便被告對這些證據(jù)提出異議。同時(shí)被告人也可以在提審時(shí)或提審后要求檢察官將其欲在法庭審理時(shí)作為主要證據(jù)的任何證據(jù)向其告知。在提審時(shí)或提審后正式審判前,被告人也應(yīng)當(dāng)依法向檢察官開示證據(jù)。

    美國刑事訴訟中的證據(jù)開示根據(jù)需要可能持續(xù)數(shù)月,直到審判開庭。訴訟雙方尤其是辨護(hù)律師利用這段時(shí)間準(zhǔn)備訴訟。

    在日本,根據(jù)刑訴法第29條規(guī)定所進(jìn)行的正式的證據(jù)開示,依照刑事訴訟規(guī)則178條第6款的細(xì)則性要求,檢察官應(yīng)在提起公訴后,對于準(zhǔn)備請求交付庭審調(diào)查的證據(jù)書類和證據(jù)物,應(yīng)盡早提供地給辯護(hù)人閱覽。對擬出庭的證人的姓名和住所也必須給予機(jī)會使對方知悉。在司法實(shí)務(wù)中,辯護(hù)律師是在檢察官提起公訴后,到檢察廳閱覽證據(jù)并作己方的證據(jù)開示的。而對于法院根據(jù)當(dāng)事人訴訟保全要求在開庭前搜集的證據(jù),檢察官和律師應(yīng)到法院閱覽、謄寫。

    如果訴訟雙方或其中一方未有效履行其開示義務(wù),法院可以在庭審的證據(jù)調(diào)查開始前的任何時(shí)間要求開示。日本有一判例,在一審開庭并進(jìn)行了對被告人個(gè)人情況調(diào)查等開頭程序后,宣讀起訴書之前,辯護(hù)方以警方過度和違法的使用警戒性措施并進(jìn)行違法搜查,而檢察官基于這些措施提出起訴系濫用起訴權(quán)為由,要求法院命令檢察官開示其持有的某些證據(jù)。審判法官批準(zhǔn)了這一要求。然而,最高法院否定了一審法官的這一做法,認(rèn)為當(dāng)時(shí)開示證據(jù)的要求對被告人的防衛(wèi)不具有重要意義,因而原法院的這項(xiàng)措施已經(jīng)超出了正當(dāng)公平的行使訴訟指揮權(quán)的范圍。但在這里,最高法院并未一般的否定在開頭程序后庭審調(diào)查前開示證據(jù)的做法,面只是說明就該案而言,此時(shí)以此種理由要求開示證據(jù)不利于案件的審理及訴訟的有序化。

    綜上所述,證據(jù)開示程序既需考慮審判公平與效率,又需兼顧偵查的有效性,而且也需考慮證據(jù)的完整性及便于一并開示,正式和集中的證據(jù)開示程序宜安排在偵查基本完成后和庭審之前,尤其是公訴提起后的適當(dāng)時(shí)期內(nèi)。當(dāng)然在這種集中開示以前,對某些方面的證據(jù)和信息進(jìn)行階段性的開示也可能是必要的,如在逮捕被告人時(shí)告知其被控罪名等。

    集中開示程序的證據(jù)開示地點(diǎn)可以根據(jù)該國刑事訴訟制度的特點(diǎn)確定。在對抗制審判程序中,為排除法院庭審前的預(yù)斷,法院在庭審前不擁有證據(jù)或不擁有大部分證據(jù),在這種情況下,法院難以作為主要的證據(jù)開示地點(diǎn),因此,律師可以到檢察院閱覽檢控方的證據(jù)并作辯方證據(jù)的開示。但對某些法院獲取的證據(jù),可以到法院閱覽。如果法院主持的審前程序包括證據(jù)開示,那么控辯雙方將應(yīng)開示的證據(jù)拿到法院,在法官監(jiān)督下進(jìn)行開示也是可以的。

    2.開示程序中的違法制裁。根據(jù)美國聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則關(guān)于證據(jù)開示中違法制裁的規(guī)定,對于未能遵守該規(guī)則要求進(jìn)行證據(jù)開示的,法院可以采用幾種方式處理:命令該當(dāng)事人進(jìn)行證據(jù)開示;批準(zhǔn)延期審判;禁止該方當(dāng)事人提出未經(jīng)開示的證據(jù);做出其他在當(dāng)時(shí)情況下認(rèn)為是適當(dāng)?shù)臎Q定。法院可以指定進(jìn)行開示的時(shí)間、地點(diǎn)和方式,并可以規(guī)定適當(dāng)?shù)钠谙藓蜅l件。

    聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則關(guān)于制裁違反開示要求的上述四種措施的規(guī)定,也大體反映了各州的立法和實(shí)踐。其中第四種措施,即“作出其他的適當(dāng)決定”,賦予法院更大的斟酌權(quán),從實(shí)踐看,這些決定如:1.因當(dāng)事人違反開示程序,命令由其支付證人出庭費(fèi)用。如1994年4月, 伊利諾斯州最高法院以違反開示程序?yàn)橛桑钷q護(hù)方64名辯方證人,全部出庭作證,其費(fèi)用由辯護(hù)方支付;2.審判法官向陪審團(tuán)告訴律師的有關(guān)行為不當(dāng)并請他們注意;3.對辯護(hù)律師予以經(jīng)濟(jì)處罰等。

    在全部制裁措施中,最嚴(yán)厲的可以說是排除應(yīng)開示而未開示的證據(jù),包括禁止未開示姓名和住址的有關(guān)證人出庭作證或排除其證詞。一些法院實(shí)際運(yùn)用了這種懲罰措施,如在1994年的一起殺人案件中,蒙大拿州最高法院排除了被告方提出的關(guān)于被告精神障礙的全部證據(jù),理由是辯方律師拒絕開示其精神病學(xué)檢查報(bào)告以及醫(yī)生陳述,從而違反了該州關(guān)于相互開示的法律規(guī)定。雖然律師辯稱拒絕開示的材料中包括因患者——醫(yī)生特權(quán)而保密的材料以及可能自證其罪的材料,但法院指出,辯方律師事前并未因此而取得一項(xiàng)關(guān)于這種特權(quán)和證罪材料的保護(hù)性命令,而根據(jù)法律只有獲得這種命令其信息才可保密。

    美國最高法院已經(jīng)肯定了證據(jù)排除的合憲性。但為慎用這種措施,有些法院要求以發(fā)現(xiàn)這種違反開示程序的行為是故意實(shí)施和(或)會引起偏見的為前提。不過,有些人抨擊這種做法,認(rèn)為辯護(hù)律師在辯護(hù)策略和措施上發(fā)生錯(cuò)誤,但其不利后果卻因有利被告的證據(jù)被排除而由此往往是無辜的被告來承擔(dān),這種做法是不公平的。因此,他們建議用對律師的紀(jì)律性處罰代替這種證據(jù)排除。(注:特里斯·M ·邁爾斯《違反相互開示規(guī)則:辯護(hù)律師的過錯(cuò)由無辜委托人承擔(dān)》,美國《刑事法評論》第33卷,1996年春季號,第三部分,關(guān)于違反相互開示的責(zé)任。)

    英國對違反開示程序規(guī)定的處罰與美國相似,法院仍可采用證據(jù)排除手段對起訴方或辯護(hù)方不開示證據(jù)的行為進(jìn)行處罰。此外根據(jù)1994年11月通過并于1995年4月10 日生效的《刑事司法和公共秩序法》對沉默權(quán)制度的修改,被告人在審判前不向警察和檢察官交待被合理要求應(yīng)當(dāng)提及的問題,但在法庭辯護(hù)時(shí)卻將這一問題作為辯護(hù)的理由(即從事所謂“突然辯護(hù)”),對被告人在庭審前保持沉默(不開示),法庭可以作出對被告不利的推斷。(注:見伊恩·丹尼斯:《證據(jù)規(guī)定:限制沉默權(quán)》,《英國刑事法評論》1995年1月號。)

    三、關(guān)于我國證據(jù)開示的制度設(shè)置

    我國新刑訴法就刑事案件中的證據(jù)信息溝通分不同的訴訟階段作了三款規(guī)定:其一,偵查階段,第96條2款規(guī)定, “受委托的律師有權(quán)向偵查機(jī)關(guān)了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名”。其二,起訴階段,第36條1 款規(guī)定,“辯護(hù)律師自人民檢察院受理案件之日起,可以查閱、摘抄、復(fù)制本案的訴訟文書、技術(shù)性鑒定材料”。其三,審判階段,第36條2 款規(guī)定,“辯護(hù)律師自人民法院受理案件之日起,可以查閱、摘抄、復(fù)制本案所指控的犯罪事實(shí)的材料”。

    上述規(guī)定是適應(yīng)新的訴訟制度尤其是審判方式所作的具有改革意義的新的規(guī)定。應(yīng)當(dāng)說,新法律注意到訴訟的不同階段對證據(jù)開示的不同要求,從而作出了與之較為適應(yīng)的遞進(jìn)性的規(guī)定。然而,就實(shí)現(xiàn)證據(jù)開示的目的,保障訴訟的公正和效率以及法律條款本身應(yīng)具有明確性和規(guī)范性等技術(shù)特性而言,這些規(guī)定存在三個(gè)方面的問題,一是范圍不明確!氨景杆缚氐姆缸锸聦(shí)的材料”,這些材料是全部材料還是部分材料;是原始材料還是復(fù)印件;被告和出庭證人將在法庭上陳述、作證,那么他們在偵查起訴階段所作的供證應(yīng)否查閱;除了指控的事實(shí)以外的材料,尤其是有利被告的材料,可不可以查閱,等等。法律均語焉不詳。司法實(shí)踐中各訴訟角色必然會從有利于己的方面解釋,勢必造成混亂和難以操作。二是開示場所和義務(wù)方不明確。辯護(hù)律師到何處去查閱所指控的犯罪事實(shí)材料,何方(檢察院還是法院)承擔(dān)證據(jù)開示的責(zé)任,法律未作規(guī)定。而且這種對地點(diǎn)和義務(wù)方的規(guī)定直接影響查閱證據(jù)的范圍。因?yàn)樾滦淘V法就檢察院向法院移送起訴案件規(guī)定了新的移送方式,即改變了過去移送案卷(即全案證據(jù))的做法,僅要求檢察院移送起訴書、證據(jù)目錄、證人名單和主要證據(jù)復(fù)印件或者照片。因此,如果律師到法院閱卷,他只能看到“證據(jù)目錄、證人名單和主要證據(jù)復(fù)印件或者照片”,而且由于目前為防止庭審“走過場”,強(qiáng)調(diào)法院的庭前審查是程序?qū)彾菍?shí)體審,檢察院移送的主要證據(jù)復(fù)印件或者照片被限制在一個(gè)較小的范圍內(nèi),通常只是對定案具有關(guān)鍵意義并為法院發(fā)動審判程序所需要的少量證據(jù)。而只有到檢察院才能查閱到案卷中的全部證據(jù)。但因查閱地點(diǎn)和義務(wù)方不明確,律師到檢察院查閱證據(jù)將發(fā)生困難。因?yàn)榉ㄔ鹤鳛椴门袡C(jī)關(guān)允許辯護(hù)人查閱檢察院送來的材料一般不致發(fā)生問題,但如果到檢察院查閱,檢察院將增加工作負(fù)擔(dān),還可能影響其準(zhǔn)備公訴時(shí)的材料使用,更重要的是,由于檢察機(jī)關(guān)作為控訴方與辯護(hù)律師的訴訟立場相對,在訴訟中對律師不可避免的有一種防范的心理態(tài)度,而允許辯護(hù)方查閱全部證據(jù)將加強(qiáng)辯護(hù)方的力量而對公訴發(fā)生妨礙。因此檢察機(jī)關(guān)如無法律約束,一般不愿意單方面的向辯護(hù)方作全部證據(jù)的開示。三是開示程序的片面性。即只規(guī)定了公訴方對辯護(hù)方的開示,但對辯護(hù)方在開庭前向公訴方開示其已具有和可能提出的證據(jù)未作任何規(guī)定。這不僅有悖于各國開示制度的慣例,更不符合目前開示制度的發(fā)展方向(已如前述)。而且造成對檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步開示其控訴證據(jù)的制度障礙和檢察官的心理障礙,因此反過來又妨礙向辯護(hù)方的證據(jù)開示。

    出現(xiàn)上述問題的原因,與立法的籌劃不周有關(guān)(不過,對一種新的,具有濃重的“中國特色”的刑訴程序,就其中各方面的具體的制度設(shè)置都能在一開始就謀劃周全未免是一種苛求,因此,規(guī)定得粗一點(diǎn)也是可以理解的),也是由于在基本訴訟制度發(fā)生了一定程度的變化時(shí),立法研究卻未充分考慮到這種變化對具體制度包括證據(jù)開示所發(fā)生的影響有關(guān)。

    證據(jù)開示在由控辯方向法庭舉證的訴訟程序中具有十分重要的意義。尤其是因?yàn)槟壳暗穆蓭熮q護(hù)仍在很大程度上依賴于國家偵檢機(jī)關(guān)所獲取的證據(jù)材料,律師對這些證據(jù)的知情范圍直接影響其辯護(hù)力量,因此這一問題已經(jīng)引起了各方面的關(guān)注。1996年11月下旬,在京的十余名刑訴法教授和一些刑訴法學(xué)博士經(jīng)陳光中教授主持召開了一個(gè)關(guān)于新刑事訴訟法實(shí)施問題的座談會,其中專門研究了“關(guān)于辯護(hù)律師在審判階段的閱卷范圍”問題,與會者認(rèn)為,“不能將刑訴法第36條2 款的規(guī)定理解為律師在審判階段只能查閱、摘抄、復(fù)制檢察機(jī)關(guān)移送至法院的‘證據(jù)目錄、證人名單和主要證據(jù)復(fù)印件或者照片’。自人民法院受理案件之日起,辯護(hù)律師應(yīng)當(dāng)擁有去檢察院查閱全部案卷材料的權(quán)利!弊劶o(jì)要闡述了這一主張的理由,主要有:1.從有利于辯護(hù)職能發(fā)揮看。由于辯護(hù)律師自行調(diào)查、收集證據(jù)有很大的局限性,這使得他的辯護(hù)活動在很大程度上要依靠他的閱卷權(quán)。因此,不宜將辯護(hù)律師在審判階段的閱卷權(quán)限制在狹窄的范圍內(nèi),否則不利于辯護(hù)律師作用的有效發(fā)揮;2.從立法精神看。原刑事訴訟法允許律師查閱全部案卷,修改后的刑事訴訟法其立法精神之一是加強(qiáng)辯護(hù)職能,改善被告人在刑事訴訟中的地位。據(jù)此,不應(yīng)當(dāng)將第36條2款作限制性解釋。否則, 反而削弱了被告人的辯護(hù)權(quán);3.從國際情況看。在采用起訴狀一本主義或控辯式審判方式的國家,法官不允許庭前閱卷,但辯護(hù)律師是允許的,而且辯護(hù)律師在法院開庭審判之前到檢察機(jī)關(guān)查閱案卷是一種帶有普遍性的做法。(注:中國政法大學(xué)刑事法律研究中心:《在京部分教授關(guān)于刑事訴訟法實(shí)施問題的若干建議》,《政法論壇》1996年第6期。)

    應(yīng)當(dāng)說,教授們對于這一問題的基本觀點(diǎn)和基本理由都是能夠成立的,尤其是要求擴(kuò)大辯護(hù)律師查閱證據(jù)的范圍,這一要求在我國刑事訴訟的制度和實(shí)踐背景之下,必要性十分明顯。然而,就證據(jù)開示而言,以上主張并未解決一些技術(shù)性的同時(shí)又直接關(guān)系證據(jù)開示效果的問題,同時(shí)還沒有避免某種意義上的片面性。下面,結(jié)合證據(jù)開示的一般法理和我國刑事訴訟制度的具體情況,對我國證據(jù)開示程序的制度設(shè)置談幾點(diǎn)意見:

    (一)關(guān)于我國刑事訴訟中證據(jù)開示的意義和責(zé)任

    為了保證訴訟的有序性、有效性和公正性,在我國刑事審判實(shí)行由控辯方舉證的庭審方式的情況下,實(shí)行庭前證據(jù)開示制度是十分必要的。尤其在我國刑事訴訟中,律師的自行調(diào)查、搜集證據(jù)受到制度和能力的較大限制,他往往較多的依賴于偵控方所搜集的證據(jù),這就使庭前查閱證據(jù)具有更大的作用。也是因這種原因,在證據(jù)開示程序中,檢察機(jī)關(guān)對于為辯護(hù)方提供辯護(hù)條件負(fù)有不可推卸的責(zé)任。這種責(zé)任即是來自其作為訴訟一方的實(shí)質(zhì)上的訴訟當(dāng)事人的義務(wù),也是來自其超當(dāng)事人的作為檢察官客觀公正執(zhí)行法律的義務(wù)。而且應(yīng)當(dāng)看到,由于我國刑事訴訟中國家權(quán)力較為強(qiáng)大,應(yīng)當(dāng)十分強(qiáng)調(diào)檢察官為辯護(hù)律師提供訴訟條件,以避免在審判活動中訴訟條件的進(jìn)一步傾斜?梢哉f,在我國證據(jù)開示程序中,檢察院是矛盾的主要方面,負(fù)有更為重大的證據(jù)開示責(zé)任。檢察機(jī)關(guān)對此應(yīng)當(dāng)有客觀而明智的認(rèn)識,在證據(jù)開示的制度設(shè)置和操作實(shí)踐中提出并實(shí)踐有利于增進(jìn)我國刑事訴訟整體功能的合理措置。當(dāng)然,從組織功能學(xué)的觀點(diǎn)看,在一定的制度約束之內(nèi),任何一個(gè)組織都傾向于采用最有利于自身功能發(fā)揮的行為方式。因此,這種開示責(zé)任還必須采用具有強(qiáng)制力的制度性設(shè)置方式,否則,靠組織和個(gè)人的“自覺性”是不能解決問題的。

    但在另一方面,必須認(rèn)識到在我國刑事訴訟中,辯護(hù)方也應(yīng)當(dāng)具有證據(jù)開示的責(zé)任。如前所述,這種相互性開示,包括辯護(hù)方對全部擬提出的證據(jù)或其中最關(guān)鍵的證據(jù)(如不在犯罪現(xiàn)場和專家證據(jù))的庭前開示,是證據(jù)開示制度的一般法理,而更充分的開示,包括辯護(hù)方證據(jù)的全面開示,也是各國開示制度進(jìn)一步發(fā)展的方向。這種相互開示對我國刑事訴訟制度有兩方面的意義。第一方面是:有利于全面保障刑事審判的有序性、有效性和公正性。控訴方對辯護(hù)方“打埋伏”,不開示或少開示證據(jù),這種做法固然對實(shí)現(xiàn)訴訟的效率和公正不利,但另一方面,辯護(hù)方將自己所掌握的辯護(hù)證據(jù)在庭前秘而不宣,在庭上搞“突然襲擊”,甚至追求一種戲劇性的效果,利用檢控方的準(zhǔn)備不充分達(dá)到辯護(hù)目的,同時(shí)也是一種為影響被告及家屬和旁聽群眾的不適當(dāng)?shù)纳虡I(yè)行為,這顯然不體現(xiàn)司法公正?梢哉f,這種“伏兵辯護(hù)”,不僅在國外有,在我國刑事訴訟實(shí)行原刑訴法時(shí)也能見到,不過因當(dāng)時(shí)律師活動的余地小,加之庭審的非實(shí)質(zhì)化,出現(xiàn)這種情況對司法的損害較小,因此而未能引起人們的充分注意。

    對證據(jù)的相互開示問題,有的同志認(rèn)為,在我國,辯護(hù)律師取證的權(quán)利和能力有限,規(guī)定相互開示的意義不大,因此不須對辯護(hù)方的證據(jù)開示作制度性的規(guī)定。此一主張看似有理,實(shí)際上卻存在根本性的錯(cuò)誤。應(yīng)當(dāng)看到在我國新的刑訴制度下,律師已經(jīng)具有比之過去大得多的活動余地。在偵查階段,他即使不直接取證,也可以申請法院、檢察院取證,即作證據(jù)保全。而在起訴和審判階段,他依法享有調(diào)查取證的權(quán)利。當(dāng)然,律師的調(diào)查取證權(quán)不能與偵控方匹敵,但在另一方面,如果我們認(rèn)真觀察司法實(shí)踐,也應(yīng)看到辯護(hù)方所具有某種優(yōu)勢:其一,檢察官所擔(dān)負(fù)的舉證充分從而成立事實(shí)的責(zé)任較之辯護(hù)方所負(fù)有的攻擊職責(zé)要艱難得多,因?yàn)樗仨毸鸭浞值淖C據(jù),并使這些證據(jù)形成完整的、經(jīng)得起攻擊的鎖鏈,而辯護(hù)方只需要在某些薄弱環(huán)節(jié)上下功夫,打破某一點(diǎn)即可。因此,即使辯護(hù)方手中只握少量證據(jù),其對公訴的威脅也不可低估;其二,被追究人的辯護(hù)因自身的自由、名譽(yù)、財(cái)產(chǎn)甚至生命的威脅而得到最強(qiáng)大的利益驅(qū)動,并同時(shí)而驅(qū)動其他相關(guān)人員。而公職人員的行為不受這種驅(qū)動,且有更嚴(yán)格的行為規(guī)范限制。有一個(gè)或許不恰當(dāng)?shù)谋扔鳎哼@在某種程度上與在自由市場上勢力強(qiáng)大的國營企業(yè)不一定能競爭過經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對較弱的民營企業(yè)同理。如果允許辯護(hù)人從事辯護(hù)的“突然襲擊”,在庭審實(shí)質(zhì)化和律師調(diào)查權(quán)擴(kuò)大及其法庭舉證權(quán)充分?jǐn)U張的情況下,可能對公訴造成較嚴(yán)重的損害。尤其是那些案情復(fù)雜、檢控困難,被告人有一定經(jīng)濟(jì)勢力和社會背景的案件。而且這種損害并不一定是靠事實(shí)和證據(jù)本身,而是在相當(dāng)程度上依靠一種辯護(hù)技巧(國外刑事訴訟,作為辯護(hù)技巧,有的律師為防止公訴方的庭前取證反擊,有時(shí)把應(yīng)開示的證據(jù)保留到必須開示的最后關(guān)頭,而且如有可能,則盡可能不開示其證據(jù))。這種辯護(hù)技巧還可能延誤訴訟(在檢察官要求休庭調(diào)查的情況下),也可能因時(shí)過境遷檢方難以取證核實(shí),其結(jié)果都是損害訴訟的公正和效率。正是由于單方面開示可能造成這種對訴訟的不良后果,那種認(rèn)為可以通過檢控方單方面開示來對辯方的力量和能力進(jìn)行“補(bǔ)償”以趨于“平等武裝”從而實(shí)現(xiàn)司法公正的觀點(diǎn)是不正確的。

    相互開示的第二方面的意義是有利于推動檢控方作證據(jù)開示,從而最終有利于辯護(hù)活動的開展。這是因?yàn)橹挥邢嗷ラ_示(即使認(rèn)可檢察官有更大的開示責(zé)任),才可能因手段武裝在某種程度上的平等性和相互性受到檢察機(jī)關(guān)的支持。由于不移送案卷,庭前檢控證據(jù)的全面開示必須在檢察院進(jìn)行,可以設(shè)想,如果辯護(hù)方通過偵查和起訴階段的介入已經(jīng)取得了一定的辯護(hù)證據(jù),但到檢察院閱卷時(shí)毫不透露,同時(shí)對檢控方的全部證據(jù)材料卻均予“查閱、摘抄、復(fù)制”,檢察機(jī)關(guān)勢必難以接受,其反應(yīng)就是制造障礙,一是就如目前,不同意到檢察院閱卷,主張律師應(yīng)到法院查閱檢察機(jī)關(guān)移送的材料;二是如果某種法律文件被通過,要求檢察機(jī)關(guān)讓律師查閱證據(jù),那么在執(zhí)行中檢察機(jī)關(guān)也會將律師查閱的時(shí)間、查閱的范圍上盡量予以限制,以免公訴活動受到較大的損害(注:開示范圍等問題在許多國家刑事司法實(shí)踐中都是引起辯訴爭議的一個(gè)重要問題。時(shí)任日本東京高等檢察廳公審部長親崎雄指出,“公開檢察官所掌握的證據(jù),是牽涉到當(dāng)事者之間實(shí)質(zhì)性對等的意義及檢察官的客觀義務(wù)內(nèi)容這一訴訟結(jié)構(gòu)之根本的問題,所以,必然有不能彼此讓步的一面”。引自張光博等編譯《世界各國律師制度的歷史與現(xiàn)狀》,吉林法學(xué)會1985年內(nèi)部印行,第255頁。)。因此可以說, 確立辯護(hù)證據(jù)開示的制度,是保證檢控方開示的必要條件。

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