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  • 試論收購贓物罪的若干問題

    [ 孫繼軍 ]——(2004-4-2) / 已閱38234次

    試論收購贓物罪的若干問題

    孫 繼 軍

    摘要:收購贓物罪是指明知是犯罪所得的贓物而予以收購的行為!懊髦卑ā按_知”與“可能知道”兩種認識狀態(tài),其罪名的成立依附于“本犯”行為的罪名是否成立。
    關鍵詞:收購 贓物 認定 現(xiàn)狀 建議


    一九七九年刑法未將收購贓物罪作為一個單獨的罪名,而是與銷售贓物罪一起納入銷贓罪范疇,然而收購贓物與銷售贓物畢竟是二種完全不同的行為,存在著本質的區(qū)別,司法實踐中越來越感覺二種行為同一罪名的不切合性,且銷贓罪是指明知是贓物而代為銷售的行為,將“收購”作為“代為銷售”來處理,未免牽強附會。因此一九九七年刑法將收購贓物罪與銷售贓物罪并列規(guī)定,表明現(xiàn)行刑事立法不再將收購贓物視為銷售贓物的一種形式,而是獨立于銷贓罪之外的單獨的贓物犯罪行為,是一九九七年刑法銷售贓物罪的重大補充和修改,具有深刻的現(xiàn)實意義。下面,筆者就收購贓物罪的有關問題談談自己的觀點。
    一、收購贓物罪的法律特征
    1、本罪侵犯的客體是雙重客體,包括司法機關的正;顒雍退说呢敭a(chǎn)所有權。首先,收購贓物罪的犯罪對象是贓物。贓物是證實犯罪、揭露犯罪的重要證據(jù),收購贓物犯罪對之進行收購,使司法機關對案件的及時偵破構成阻礙,為犯罪分子逃避法律制裁創(chuàng)造有利條件,妨害了司法機關對刑事犯罪的追究,撓亂了司法機關的正;顒。其次,收購贓物犯罪針對贓物實施,
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    導致贓物無法及時返還被害人,從而侵犯了他人財產(chǎn)所有權。因此收購贓物犯罪侵犯的主要客體是司法機關的正;顒,次要客體是他人的財產(chǎn)所有權。
    2、本罪的犯罪對象,收購贓物罪的犯罪對象是他人犯罪所得的贓物,如何理解“犯罪所得的贓物”中的“犯罪”,存在兩種不同觀點:一種觀點認為,這里的“犯罪”應限于法律規(guī)定的具備犯罪構成的犯罪,另一種觀點認為,“本犯”之“犯罪”,只要具有違法性即可,不一定需要責任。因此,欠缺刑事責任能力的人實施違法行為所得之物,也應視為贓物,因犯罪但具備處罰阻卻事由而未實際受到處罰之行為所得之物,亦是贓物。①筆者認為,從該條條文本身的規(guī)定和刑法上的“犯罪”概念考慮,對這里的“犯罪”應作嚴格解釋,即先前的行為必須構成犯罪,后續(xù)的收購贓物行為方能構成犯罪。這里的“贓物”必須是收購贓物行為人以外的他人犯罪所取得的財物,收購贓物行為人本人犯罪所得的財物,不能成為本罪的對象。
    3、本罪在客觀方面的表現(xiàn)為將他人犯罪所得的贓物予以收購。所謂收購贓物是指有償?shù)孬@得贓物,包括低價買進、高價賣出及買贓自用,情節(jié)嚴重的情形。
    4、本罪的主體為一般主體。凡年滿16周歲具有刑事責任能力的人均可成為收購贓物罪的主體。但是,從刑法理論上分析,由于收購贓物罪是由其他犯罪所派生,而衍生該犯罪之本犯的行為人處理自己犯罪所得贓物的行為,為其先行的犯罪行為所吸收,是一種不可罰的事后行為。因此,本犯之行為人就不能因為處理自己犯罪所得贓物而構成收購贓物罪。即收購贓物罪的主體只能是除本犯行為人之外的有刑事責任能力的自然人。
    5、本罪的主觀方面必須是故意的。其故意的表現(xiàn)為“明知”,即行為人“明知”是犯罪所得的贓物。行為人“明知”與否是認定收購贓物罪是否成立的關鍵。
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    二、收購贓物罪的認定
    (一)如何認定罪與非罪的問題。
    1、“明知”的確定。由于行為人對贓物的“明知”是認定其行為構成收購贓物罪的關鍵。因此,如何確定行為人的“明知”是司法實踐操作的首要問題。目前,我國刑法理論界與實務界,對如何判斷收購贓物罪中行為人主觀上的“明知”有兩種觀點。一種觀點認為,“明知”就是行為人清楚地知道是贓物,即只能是行為人對贓物的確定性認識,對贓物的不確定認識不能視為“明知”。另一種觀點認為,行為人對贓物的“明知”只需認識到具有贓物的可能性,即“明知”包括行為人對贓物的確定性認識,也包括對贓物的可能性認識。②筆者認為,犯罪的故意包括直接故意和間接故意,本罪中的“明知”也包括直接故意的“確知”和間接故意的“可能知道”兩種情況。因為,首先,從立法角度看,一九九七年刑法第三百一十二條并未將間接故意排除在窩藏、轉移、收購、銷售贓物犯罪主觀罪過形式之外,如果對“明知”限制性地解釋為“確知”,則與立法原意相悖。最高人民法院、最高人民檢察院一九九二年十二月十一日聯(lián)合發(fā)布的《關于辦理盜竊案件具體應用法律的若干問題的解釋》第八條第一項規(guī)定:“認定窩贓、銷贓罪的明知,不能僅憑被告人的口供,應當根據(jù)案件的客觀事實予以分析,只要證明被告人知道或者應當知道是犯罪所得的贓物而予以窩藏或代為銷售的,就可以認定!边@一司法解釋就明確了“明知”的確切涵義。其次,司法實踐中,行為人出于種種私心,放任、幫助犯罪分子逃避法律的制裁而買贓自用的情況突出。行為人購買贓物時,雖然并不確知是贓物,但根據(jù)當時的種種反常情況,如交易時間、地點、價格低廉、財物本身缺少合法證明文件,對方言語等都能讓行為人作出判斷,但由于貪圖便宜,聽之任之,仍將懷疑是贓物的物品買走。這種情形一般都應作為犯罪來處理。事實上,如果將“明知”限定為“確知”于舉證不利,大多數(shù)罪犯不僅不可能供述自己確知,相反還會制造種種不知的證據(jù)與借口。行為人對贓物的認
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    識,只要認識到由犯罪所獲得的財物即可,而無須知道贓物是通過何種犯罪,“本犯”及被害人是誰,在何時何地犯罪,贓物的種類與數(shù)量等細節(jié)。
    2、關于收購贓物的情節(jié)。首先,刑法第三百一十二條對收購贓物罪的規(guī)定,沒有犯罪情節(jié)或犯罪數(shù)額的限制,但收購贓物罪是一種派生性的犯罪,具有對“本犯”的依附性,確定該罪與非罪的界限,應以“本犯”行為是否構成犯罪為標準,因此,收購贓物行為人即使收購多個不構成犯罪的“本犯”之贓物,由于“本犯”不構成犯罪,收購贓物的罪名亦不能成立。例如,某甲收購了某乙盜竊來的一部價值500元的自行車,某丙盜竊來的一臺價值800元的電視機,某丁敲詐來的一塊價值200元的手表,雖然某甲進行了這一連串的收購行為,但由于作為“本犯”的某乙、某丙、某丁的行為尚不構成犯罪,因此,某甲的行為不構成收購贓物罪。另有一種情形,就是“本犯”構成犯罪,但收購贓物行為人只是部分收購“本犯”贓物的,應視行為人收購的贓物數(shù)額是否達到了“本犯”所犯之罪的定罪標準。例如,某甲盜竊了一輛價值500元的自行車和價值2000元的手機,某乙將該盜竊來的自行車予以收購,某甲的行為顯然已構成盜竊罪,但某乙的行為并不構成收購贓物罪。盡管某乙收購的是盜竊而來的贓物,但是否構成收購贓物罪的標準應隨“本犯”的行為即按盜竊罪的數(shù)額標準定罪。其次,對于買贓自用的行為應視不同情形分別對待!蛾P于辦理盜竊案件具體應用法律的若干問題的解釋》明確規(guī)定:買贓自用,情節(jié)嚴重的,以銷贓罪論處。買贓自用是為了讓自己使用而購買贓物,比為了出賣賺取利潤而低價買進,高價賣出的收購贓物行為主觀惡性更輕。因此,買贓自用須“情節(jié)嚴重”時才構成收購贓物罪,至于偶買或少量買贓自用的行為,屬于《刑法》第十三條規(guī)定的但書情形,不能以收購贓物罪論處,而應根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》第二十四條第一款的規(guī)定,處十五日以下拘留,二百元以上罰款或警告。
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    (二)收購贓物罪與相關犯罪的區(qū)別
    1、收購贓物罪與窩藏罪、包庇罪的區(qū)別。窩藏、包庇罪是指明知是犯罪的人而為其提供隱藏住所、財物、幫助其隱匿或者作假證明予以包庇的行為。窩藏包庇罪與收購贓物罪同屬妨害司法罪的范疇,具有諸多相同點:二者侵犯的客體相同,都是妨害了正常的司法秩序,給司法工作帶來不利;二者的主體都是一般主體,只要達到刑事責任年齡,具有刑事責任能力的自然人均可以成為犯罪主體,但“本犯”排除在外,單位亦不能成為犯罪主體;二者的主觀方面都是故意,都有“明知”的主觀故意在里頭。二者的主要區(qū)別是:窩藏、包庇罪是對犯罪行為人的窩藏,即其犯罪對象是犯罪的“人”,而收購贓物罪是對犯罪所得的贓物收購,其犯罪對象是“贓物”而不是“人”。然而,司法實踐中往往存在收購贓物行為人收購兼有犯罪工具屬性的贓物,或者收購的物品中既有贓物又有犯罪工具,或者由于收購贓物行為本身具有違法性,收購贓物行為人為了逃避自己的罪責向司法機關提供假證明,存在隱瞞事實真相,為“本犯”的行為予以遮掩的情形,區(qū)分罪責具有一定難度。這些情形包括:
    (1)行為人收購兼有犯罪工具屬性的贓物。如甲先盜竊汽車,后又用盜竊的汽車作為搶劫的交通運輸工具,某乙將這輛汽車低價收購。這輛汽車在本案中就同時兼有贓物和犯罪工具的雙重屬性,乙收購該汽車的行為就同時觸犯了包庇罪的收購贓物罪二個罪名。對這種情形,筆者認為某乙雖然出于包庇某甲和收購汽車的兩個犯罪故意,實施了一個收購行為,觸犯了包庇罪和收購贓物罪二個罪名,應當成立想象競合犯。想象競合犯的處斷原則為“從一重處斷”,即按照其犯罪行為所觸犯的數(shù)個罪名中最重的犯罪論處。刑法第三百一十二條對收購贓物罪的法定最高刑為三年有期徒刑,而刑法第三百一十條對包庇罪規(guī)定了兩檔法定刑,即三年以下有期徒刑、拘役或者管制和十年以下有期徒刑,相比之下,包庇罪的法定最高刑重于收購贓物罪,因此,對于包庇罪和收購贓物罪
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    的想象競合犯應以包庇罪論處。
    (2)行為人的行為對象中既有贓物又有犯罪工具的。如某甲騎自行車至某地盜竊了一臺彩電,后某乙將該自行車及彩電一并收購。這里的某乙即收購了作為犯罪工具的自行車,又收購了作為贓物的彩電,也是實施了一個犯罪行為,同時觸犯了包庇罪和收購贓物罪二個罪名,根據(jù)想象競合犯的處斷原則,對某乙應按包庇罪論處。
    (3)行為人實施收購贓物犯罪且向司法機關提供假證明。有學者認為,對于這種情形,應分兩種情況;一是以保護自己,保護贓物的目的,雖然在客觀上也保護了“本犯”,但屬于繼續(xù)犯的從重情節(jié)而不能構成數(shù)罪;二是以對“本犯”和自身進行雙重保護為目的,應以收購贓物罪和包庇罪數(shù)罪并罰。③這種情形的特點之一,在于行為人在實施收購贓物的過程中又提供了假證明以隱瞞贓物的真實來源,實際上實施了兩個犯罪即收購贓物的犯罪行為和包庇犯罪行為,而且前一行為無法將后一行為包含在內(nèi)。與此相關,支配這兩行為的主觀心理狀態(tài)亦不同,一般而言可分為兩種:其一,前行為的主觀心理狀態(tài)為直接故意,后行為的主觀心理狀態(tài)為間接故意;其二,前后兩行為的主觀心理狀態(tài)均為直接故意。這兩個不同罪過支配下的行為分別屬于刑法分則規(guī)定的不同犯罪的客觀構成要件行為,分別觸犯了不同的罪名,因此,將這種情形視為繼續(xù)犯,作為收購贓物罪的從重情節(jié),不符合我國刑法界關于繼續(xù)犯必須是一個犯罪故意實施一個危害行為的一般理論,因而不足取,這種情形的特點之二,在于雖然行為人實施了二個刑法分則規(guī)定的獨立的犯罪行為,并且分別觸犯了兩個罪名,但這兩個行為又基于一個最終的犯罪目的,而且行為人的兩個行為都圍繞著這一目的而實施,正因為如此,這兩個行為之間具有內(nèi)在的因果聯(lián)系,相互依存形成一個有機整體。筆者認為,這一特點更符合牽連犯的特征。所謂牽連犯,是指行為人實施某種犯罪,而方法行為或結果行為又觸犯了其他罪名的犯罪形態(tài)。這一情形中,行為人所實施的收購贓物犯罪行為與作假證明隱瞞贓物真實來源
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    行為之間具有牽連關系,而且兩個行為又分別觸犯了不同的罪名。因此,應成立牽連犯。根據(jù)刑法理論關于牽連犯“從一重處斷”的原則,對于這種情形仍以包庇罪從重論處。
    2、收購贓物罪與侵占罪、詐騙罪的區(qū)別。司法實踐中,經(jīng)常發(fā)生一些“黑吃黑”的案件,即實施收購贓物行為的犯罪人為了將贓物無償占為已有,抓住“本犯”行為人無法尋求司法保護,不敢聲張的心理,向提供贓物的“本犯”行為人偽稱贓物已被國家機關沒收或遭搶劫、盜竊或其他原因滅失,繼而達到無償占有贓物的目的。
    對這種情況的處理,刑法學界主要有二種意見。一種意見認為構成收購贓物罪。理由是:行為人在自己的欺騙行為之前已經(jīng)占有了贓物,其特征是交付行為在先,欺騙行為在后,欺騙行為與交付財物的結果沒有必然的因果關系,因此,符合收購贓物罪的構成要件。另一種意見認為,此種行為構成詐騙罪。理由是:在這類案件中,行為人主觀上具有詐騙的目的和故意,“黑吃黑”案件中,行為人非法占有贓物,正是由其詐騙行為所產(chǎn)生的必然結果。④筆者認為,假稱贓物滅失而非法占有贓物的“黑吃黑”案件的處理,應根據(jù)以下情形分別對待。
    (1)行為人在“本犯”行為人實施犯罪之后答應收購“本犯”的贓物,但在“本犯”交付贓物后,產(chǎn)生無償占有的念頭,借故不付款,事后對“本犯”行為人假稱滅失,從而無償占有贓物。對于這種情形,筆者認為行為人的行為同時構成了收購贓物罪和侵占罪二個罪名,應數(shù)罪并罰。理由是:其一,行為人先后產(chǎn)生了兩個犯竟,即收購贓物的犯意和無償占有的犯意,這兩個犯意是先后產(chǎn)生的,互相獨立的;其二,行為人實施了兩個犯罪行為,即先收購贓物,但在收購贓物時因后一犯意的產(chǎn)生而借故拒付貸款,繼而實施后一犯罪行為,謊稱贓物滅失,達到無償占有贓物之目的,這兩個犯罪行為也是先后實施,相互獨立的。出于兩個不同的犯罪故意,實施了兩個不同的犯罪行為,符合兩個罪的犯罪構成。為什么說行為人的后一行為構成了侵占罪呢?因為,“本犯”的
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    犯罪行為并未改變財物的所有權,即“本犯”所得的贓物所有權仍屬于“本犯”犯罪行為的被害人,因而,收購贓物行為人對贓物的非法占有仍是侵犯“本犯”犯罪行為被害人財產(chǎn)所有權的行為,收購贓物行為人的這種非法占有是基于非法占有仍是侵犯“本犯”犯罪行為被害人財產(chǎn)所有權的行為,收購贓物行為人的這種非法占有是基于“本犯”行為
    人的“信任”而自愿交出贓物而行使的,符合侵占罪的特征。
    (2)行為人在“本犯”行為人實施犯罪之后即起意非法占有“本犯”所得贓物,并在這一目的支配下,向“本犯”行為人假稱愿收購其贓物,待“本犯”信以為真,“自愿”將贓物交付后,行為人通過謊稱贓物滅失而非法占有贓物。對于這種情形,筆者認為構成詐騙罪,而不構成收購贓物罪。首先,“本犯”行為人向行為人交付贓物是由于行為人編造虛假理由欺騙的結果;其次,行為人將贓物占為已有的犯意是在持有贓物之前;再次,行為人向“本犯”行為人提出愿收購其贓物只是一種欺騙,目的是為了讓“本犯”行為人相信自己,以致達到取得贓物的目的。因此,行為人的這種行為符合詐騙罪的犯罪特征,構成詐騙罪。
    (3)行為人不知購買的是贓物,在交付貸款之前產(chǎn)生非法占有的目的,對“本犯”行為人假稱滅失,從而將贓物據(jù)為已有,對這種情形,筆者認為只能以侵占罪一罪論處。因為這種情形中,行為人對購買的財物所具有的贓物性并不知情,因而主觀上缺乏收購贓物犯罪的罪過,但由于行為人在交付貨款之前產(chǎn)生非法占有的故意,并在此故意的支配下實施了侵占行為,因而就以侵占罪認處。
    (三)收購贓物行為人與“本犯”犯罪人事先通謀的認定。
    對于與“本犯”犯罪人事先通謀的收購贓物犯罪行為人不應認定為收購贓物罪,而應以“本犯”的共犯論處。這也是司法實踐的一貫作法,并已得到有關司法解釋的認可!蛾P于辦理盜竊案件具體應用法律的若干問題的解釋》第八條第三項規(guī)定:“與盜竊分子事先通謀,事后對贓物予以窩藏或者代為銷售或者收買的,就以盜竊共犯論處!弊罡呷嗣駲z察院
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    一九九五年二月十三日也曾作出明確的司法解釋:“與盜竊、詐騙、搶劫、搶奪、貪污、敲詐勒索等犯罪分子事先通謀、事后對犯罪分子所得的贓物予以窩藏、代為銷售或者收買的,應按犯罪共犯追究刑事責任。”
    三、收購贓物罪的現(xiàn)狀及立法建議
    (一)收購贓物罪的現(xiàn)狀
    受利益驅動的原因,收購贓物罪在司法實踐中是一種較常見的,多發(fā)性的犯罪。就我院近年來所審理的刑事案件中,40%的盜竊案、20%的搶劫案都衍生了一個甚至數(shù)個收購贓物行為。如被告人李某四個月內(nèi)盜竊自行車五十余輛、除二輛自己用壞外,其余全部低價銷出。再如被告人黃某、田某等團伙盜竊案,盜竊各類發(fā)動機十九臺全部低價銷給了各廢品收購站。收購贓物的行為無疑為盜竊、搶劫等財產(chǎn)犯罪起到了推波助瀾的作用。必須給予有力打擊,然而,由于立法以及司法實踐中實際操作存在一定困難的原因,使該罪存在諸多弊端,主要體現(xiàn)在:
    1、打擊不力。這主要是基于收購贓物罪本身無情節(jié)、數(shù)額的規(guī)定而是附屬于“本犯”的行為特點而產(chǎn)生的。由于收購贓物罪的成立基于“本犯”的犯罪行為成立,因此,許多行為人便鉆了法律上的這一空子,他們或者大量收購不負刑事責任的人非法獲取的贓物,或者廣泛地收購“本犯”行為人非法獲取但未達到犯罪標準的贓物,盡管他們收購的贓物累加起來數(shù)額大、情節(jié)嚴重,有些人甚至專門從事這一職業(yè),但由于“本犯”不構成犯罪的原因,法律卻不能對其定罪。這顯然是對這種不法分子的放縱,對打擊犯罪極為不力。

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