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    [ 肖佑良 ]——(2019-10-28) / 已閱4362次

    論法學(xué)理論問題及刑法學(xué)的重構(gòu)

    內(nèi)容提要:法條虛擬化是西方法學(xué)理論最大的問題。中華傳統(tǒng)法律文化偉大復(fù)興正當(dāng)其時。
    法律是什么?不同的人,不同的理解,眾說紛紜。
    法律是實踐的產(chǎn)物。先有實踐,后有法律,法律是對社會實踐的描述。有什么樣的社會實踐,就會有什么樣的法律。人們把社會實踐中的某些行為類型,通過案例(判例法)或者法律條文(成文法)上升為法律,作為治理國家、維護(hù)社會秩序的重器。由于社會實踐是客觀的,法律本身必然也是客觀的。
    以刑法第三百零八條之一為例,“司法工作人員、辯護(hù)人、訴訟代理人或者其他訴訟參與人,泄露依法不公開審理的案件中不應(yīng)當(dāng)公開的信息,造成信息公開傳播或者其他嚴(yán)重后果的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金”。
    該法條產(chǎn)生的背景,是在一波三折的聶樹斌案復(fù)查過程中,代理律師陳光武、楊金柱等人將聶樹斌案的案卷材料公布在互聯(lián)網(wǎng)上,結(jié)果使得聶樹斌案的案情全國都知道了。相關(guān)部門要規(guī)制這種行為,于是《刑法修正案(九)》將其納入其中。
    為了簡便,我們把注意力集中在陳光武、楊金柱等人當(dāng)時的行為上,就會發(fā)現(xiàn)刑法第三百零八條之一就是:訴訟代理人泄露依法不公開審理的案件中不應(yīng)當(dāng)公開的信息,造成信息公開傳播的。此處的前后兩句話,從第一個字開始,到最后一個字結(jié)束,是一個不可分割的行為整體,對應(yīng)了陳光武、楊金柱等人實施的在互聯(lián)網(wǎng)上公布案卷材料的動態(tài)的行為整體。這個行為整體具有不能拆分的屬性。與“太陽”,“地球”,“五糧液”,“千里之行,始于足下”等表達(dá)方式一樣,不允許拆分成為字詞句作碎片化的理解,必須作為行為整體對待。否則拆分之后,性質(zhì)就完全改變了,“太陽”,“地球”,“五糧液”,“千里之行,始于足下”等本身含義就喪失了。可見,法條是實體,對應(yīng)的是客觀事物,是不可分割的動態(tài)的行為整體。
    法條有且僅有唯一內(nèi)涵。法條是對客觀事物的精確描述,法條有且僅有唯一內(nèi)涵是必然的結(jié)論。決不可能存在兩種以上的內(nèi)涵。因為使用相同的語言,對同一客觀事物進(jìn)行描述,只有一種描述是精確的,不可能有兩種以上描述都是精確的。如果對法條產(chǎn)生歧義,解決分歧的唯一正確途徑,就是回到產(chǎn)生該法條的具體案例中去。因此,所謂的法律解釋(意味著兩種以上內(nèi)涵共存),從當(dāng)初提出之日起,就是個偽命題,以訛傳訛,流傳至今。
    法條是實體。這個判斷符合客觀實際,具有極其重要而深遠(yuǎn)的意義,將對現(xiàn)代西方法學(xué)理論體系產(chǎn)生革命性的影響。法律回歸實體后,實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),就可以在法學(xué)領(lǐng)域得到推廣應(yīng)用。未來的法學(xué)理論,不僅會徹底改觀,而且大為簡化,尤其是讓人不堪其擾的德日刑法理論,將得到全面清理和淘汰。這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的。
    現(xiàn)代西方法學(xué)理論,最大的問題就在于,法條被人為地虛擬化。也就是說,法條不是實體,是不能夠被檢驗的。法條是什么?沒有共識,人人都可以有自己的理解。這就是德日刑法理論各種學(xué)說產(chǎn)生的總根源。行為無價值論與結(jié)果無價值論之爭,形式的刑法觀與實質(zhì)的刑法觀之爭,等等,不一而足。這些五花八門的理論學(xué)說,與盲人摸象寓言故事中的瞎子們一模一樣,只摸到了大象的一個方面,然后個個理直氣壯,各不相讓。實際上,它們都是以偏概全的虛擬理論,法條虛擬化是它們共同的基石。
    法條虛擬化帶來的問題無法解決。首先,法律需要解釋,就是法條虛擬化。問題是,如何解釋才是符合罪刑法定原則的,沒有辦法找到精確的衡量標(biāo)準(zhǔn)。更糟糕的是,從可能的字面含義出發(fā),“故意殺人的”罪狀,無法涵括現(xiàn)實中形形色色的殺人行為!肮室鈿⑷说摹弊餇睿瑏碓从诂F(xiàn)實中有人用刀把他人殺死的客觀事實。“故意殺人的”立法后,現(xiàn)實中采取各種各樣手段把人弄死的客觀行為,例如把人燒死,把人掐死,把人溺死,把人毒死,把人推下懸崖摔死等具體行為。如果使用法條解釋,從罪狀“故意殺人的”字面可能的含義出發(fā),根本不可能將這些具體行為包含其中。其次,基于“法律需要解釋”,催生了三段論,成為法律適用的思維模式。然而,三段論的實質(zhì)是什么,沒有人能夠得出讓人信服的答案,F(xiàn)實中絕大多數(shù)案件,根本不需要三段論,三段論與司法實踐不相吻合。為了自圓其說,法學(xué)家又杜撰出來一個三段論的倒置來,鼓吹什么先有結(jié)論,后有大小前提不違背三段論。當(dāng)然是自欺欺人的。在絕大多數(shù)情形下,三段論根本用不上。可見,三段論不是法律適用的思維模式。對于三段論,西方法學(xué)理論陷進(jìn)溝里了,我們也被帶到溝里了。
    法條是實體,具有五大統(tǒng)一屬性。法條具有主客觀相統(tǒng)一,形式與實質(zhì)相統(tǒng)一,事實與價值相統(tǒng)一,行為規(guī)范與裁判規(guī)范相統(tǒng)一的屬性,再加一個:有原則,就有例外。從某種意義上說,有原則,必有例外,也可以說是有機(jī)統(tǒng)一。前面四個有機(jī)統(tǒng)一,特指兩者同時存在,針對同一事物;后面的原則與例外的有機(jī)統(tǒng)一,針對原則與例外兩個不同性質(zhì)的事物,有原則,必有例外,如影隨形。這五大統(tǒng)一,是從實踐中歸納出來的,符合司法實踐,代表了罪刑法定原則的具體內(nèi)涵。
    主客觀相統(tǒng)一是刑法分則主要特色。與民法、商法、行政法不同,刑法分則的特殊性主要體現(xiàn)在主客觀相統(tǒng)一。刑法分則條文都是主客觀相統(tǒng)一的,與前述刑法三百零八條之一一樣,都是對客觀事實的描述,本身就是客觀存在的行為實體。犯罪行為一經(jīng)實施,假如我們有監(jiān)控錄像拍攝了這個行為實施的全過程,客觀行為必定是主客觀相統(tǒng)一的動態(tài)的行為整體,F(xiàn)實中公安機(jī)關(guān)立案偵查的對象,只能是這個主客觀相統(tǒng)一的行為整體。刑事案件偵查中,根本不會考慮階層體系中的有責(zé)性(對應(yīng)行為人實施犯罪行為時的內(nèi)心世界)證據(jù)的取得,原因就在于,客觀上不可能取得有責(zé)性證據(jù)進(jìn)而判斷有責(zé)性。勿庸置疑,所有實務(wù)案卷材料中,證據(jù)材料能夠證明的,就是主客觀統(tǒng)一的危害行為。
    形式與實質(zhì)的有機(jī)統(tǒng)一。法條行為是實體,必然是形式與實質(zhì)相統(tǒng)一的。這是客觀事物存在的普遍規(guī)律,無須贅述。然而,我國有學(xué)者把形式與實質(zhì)割裂開來,鼓吹形式解釋論或者實質(zhì)解釋論,實質(zhì)就是把法條的形式與實質(zhì)割裂開來,也是法條虛擬化的具體表現(xiàn)之一。形式與實質(zhì)如影隨形,是不可分割的。我國刑法學(xué)者竟然犯了這種幼稚的錯誤,匪夷所思。
    事實與價值的有機(jī)統(tǒng)一。一種行為,本身是事實,一旦立法之后,這種行為本身,就被賦予了價值,成為裁判規(guī)范,造就了事實與價值同時存在的屬性,也就是有機(jī)統(tǒng)一。舉個例子,強(qiáng)奸行為本身是事實,立法后,強(qiáng)奸行為被賦予了價值,實現(xiàn)了事實與價值的有機(jī)統(tǒng)一。換言之,在法律范圍內(nèi),事實與價值兩者合二為一,有機(jī)統(tǒng)一。西方法學(xué)堅持事實與價值二元論。通常情況下二元論是正確的,問題就在于二元論存在特殊的例外——法律是事實與價值有機(jī)統(tǒng)一的。這種屬性,使得現(xiàn)實生活中形形色色的強(qiáng)奸行為,與立法時相應(yīng)的強(qiáng)奸行為(規(guī)范),兩者比較,價值相等或者性質(zhì)相同,直接適用規(guī)范,判決成立強(qiáng)奸罪。這里是把實體(規(guī)范)與實體(案件事實)直接比較,目光往返,價值相等或者性質(zhì)相同,規(guī)范就可以直接適用于該案件事實。這就是直接定性法。
    有原則,就有例外。它既是刑法犯罪論體系的內(nèi)在邏輯,決定了犯罪論體系的架構(gòu),也是法律世界的唯一邏輯。法律邏輯,就是法律適用的邏輯。法律適用的模式,就是認(rèn)定原則,排除例外。需要強(qiáng)調(diào)的是,原則與例外,兩者是完全不同的事物。故意殺人,正當(dāng)防衛(wèi)殺人,兩者是性質(zhì)完全不同的行為。無論是形式與實質(zhì),都是不相同的。認(rèn)為正當(dāng)防衛(wèi)殺人也符合故意殺人構(gòu)成要件的該當(dāng)性,也是法條虛擬化的表現(xiàn)。法律適用模式之所以要排除例外,是因為例外在形式上與原則非常類似,容易產(chǎn)生誤判。因此,犯罪論體系必須配備出罪機(jī)制,把誤判的例外情形再剔除出來。德日刑法理論為了排除例外情形,整個理論體系搞得非常復(fù)雜,原因就在于法條虛擬化,導(dǎo)致三個階層全部虛擬化,無法檢驗真?zhèn)危Y(jié)果所有的虛擬理論共存。德日階層體系唯一可以借鑒的地方,就是三階層排除例外的功能設(shè)計。
    四要件體系的重構(gòu)。借鑒德日理論,修改后的四要件犯罪論體系,認(rèn)定犯罪,排除例外,非常簡便,易學(xué)易會。從蘇聯(lián)引進(jìn)來的四要件,實際上是個半成品,并沒有克服三階層固有的缺陷——主客觀分離,法條仍然處于虛擬化狀態(tài)。但是四要件經(jīng)修正后,主客觀兩個要件實現(xiàn)實體化,客體要件內(nèi)部引入附隨因素,四要件體系就能夠?qū)崿F(xiàn)所有案件的處理,與司法實踐完美結(jié)合。修改后,四要件原來的不足,得到全面彌補(bǔ),我國德日派刑法學(xué)者先前對四要件所有的批判和攻擊,全部煙消云散。
    法條是主客觀統(tǒng)一的動態(tài)的行為實體,四要件排序必須把主觀方面與客觀方面合并,作為第一組,對應(yīng)的是原則;由于例外情形,必然存在附隨因素,四要件要增加排除例外的功能,需要在犯罪客體要件中引入附隨因素,附隨因素產(chǎn)生正能量,可以抵消危害行為的負(fù)能量,犯罪客體演變成為犯罪客體(負(fù)能量+正能量)。結(jié)果四要件修改后成為:
    第一步:客觀要件+主觀要件(主客觀相統(tǒng)一)
    第二步:客體要件(負(fù)能量+正能量),主體要件(責(zé)任能力)
    修改后,四要件具備了排除例外的出罪功能。具體操作非常簡便:百分之九十以上的案件,沒有附隨附隨因素,只要主客觀統(tǒng)一,直接定罪,直接得出結(jié)論,第一步判斷完成就結(jié)束了。只有少量的例外情形,需要進(jìn)行第二步的判斷。凡是例外情形,必然存在附隨因素。例如不法侵害,緊急險情,職務(wù)行為,安樂死,親親相隱,被害人承諾,天津張老太擺攤持有氣槍,王立軍收購玉米案,為了修路非法制造炸藥案等等。這些情形或者案件存在某種附隨因素,產(chǎn)生正能量,可以抵消第一步危害行為產(chǎn)生的負(fù)能量,抵消后,客體要件便不再具有成立犯罪所要求的社會危害性,從而不成立犯罪。修改后的四要件,不管是普通案件,還是疑難案件,都達(dá)到了理論與實踐的完美吻合。普通案件,我們的目光往返于規(guī)范(實體)與案件事實(實體),只要兩者價值相等或者性質(zhì)相同,也就是主客觀統(tǒng)一,規(guī)范直接適用于案件事實。普通案件沒有附隨因素,只考慮第一步就夠了。對應(yīng)現(xiàn)實中案卷閱完,定性隨之確定。疑難案件,在第一步判斷之后,需要進(jìn)一步考慮附隨因素及責(zé)任能力因素,也就是第二步客體要件與主體要件,綜合權(quán)衡全案情況得出結(jié)論。例外情形,具有明顯特征,即入罪不符合天理人情,比較容易判斷。有原則,就有例外,意味著例外本身就不屬于原則適用的范圍。顯而易見,修改后的四要件體系,借鑒了國外有益經(jīng)驗,完善了例外排除功能,實際就是中華傳統(tǒng)法律文化的行為整體判斷模式的回歸,操作簡便,易學(xué)易會,免去了德日階層體系繁瑣理論的困擾,具有壓倒性的比較優(yōu)勢。
    三階層與二階層,都是以主客觀分離為基石的虛擬理論。行為人實施犯罪行為時,的確存在外部世界和犯罪人的內(nèi)心世界。問題是,三階層或者二階層的主觀內(nèi)心世界,至今仍然是無法取證證明的。就算是被告人老實交侍,也是無法得到其他證據(jù)印證的。德日刑法學(xué)者失誤的地方,他們始終沒有搞明白,行為人實施的客觀行為本身,包含了行為人內(nèi)心主觀世界的內(nèi)容?陀^行為本身就是主客觀相統(tǒng)一的。只需要把客觀行為實施過程中的行為細(xì)節(jié)偵查清楚,判斷犯罪成立與否就已經(jīng)足夠了,根本不需要單獨考慮犯罪人實施犯罪時的主觀內(nèi)心世界(考慮也不具有現(xiàn)實可能性)。例如,我國學(xué)者認(rèn)為,故意殺人,故意傷害致人死亡,過失致人死亡,這三個罪名必須要借助主觀內(nèi)心世界才能區(qū)分。這暴露了我國刑法學(xué)者沒有實務(wù)經(jīng)驗的缺陷。實際上,這三個罪名所對應(yīng)的客觀行為,只要查清楚行為本身的動態(tài)過程及其細(xì)節(jié),我們確定無疑地會依據(jù)客觀行為準(zhǔn)確判斷出行為人是故意殺人,是故意傷害致人死亡,還是過失致人死亡。可見,西方刑法理論的支柱之一有責(zé)性,純屬畫蛇添足。
    階層體系淪為虛擬理論,學(xué)派學(xué)說眾多,看上去枝繁葉茂,根深蒂固,書本越來越厚,其實都是唬人的紙老虎。原因就在于虛擬理論,都是以偏概全的,僅在片面的范圍內(nèi)有一定道理。這就是德日刑法理論學(xué)派之爭的實質(zhì)。問題就在于,虛擬理論是無法檢驗的,誰也說服不了誰,多種虛擬理論共存是必然的。用盲人摸象來形容德日刑法理論學(xué)派之爭,是非常恰如其分的。糟糕的是,這些虛擬理論耗費研習(xí)者大量的時間精力,使大家在錯誤的軌道上反復(fù)繞彎子,嚴(yán)重束縛了刑法研習(xí)者法律適用水平的提升。
    三段論的實質(zhì)是價值衡量。大前提(規(guī)范)本身是實體,小前提案件事實本身也是實體,大小前提比較,兩者價值相等或者性質(zhì)相同,結(jié)論就是規(guī)范適用于案件事實。所謂的目光在規(guī)范與案件事實之間不斷往返,其實就是價值衡量。需要強(qiáng)調(diào)的是,目光往返,必定是在兩個實體之間往返。否則,目光往返無法實現(xiàn)。三階層或者二階層都是主客觀分離的,客觀上做不到或者無法實現(xiàn)目光往返。僅此而言,可以證明我國鼓吹三階層或者二階層的刑法學(xué)者,學(xué)術(shù)立場自相矛盾,一方面認(rèn)可目光往返,另一方面承認(rèn)法條需要解釋(虛擬化)。
    成文法與判例法。法條回歸實體后,成文法與判例法,只是表現(xiàn)形式不同,其實是同一事物,彼此可以替代,而且犯罪論體系也一樣。上述修改后的四要件,與英美法系的雙層次體系幾乎一模一樣。同樣,德日流行的三階層體系修改后,同樣與英美法系的雙層次結(jié)構(gòu)雷同。它們都是“有原則,就有例外”的架構(gòu)。筆者預(yù)言,未來全球法律體系都將在此基礎(chǔ)上走向一體化,簡便化。
    關(guān)于因果關(guān)系。因果關(guān)系也被搞得非常復(fù)雜,讓人云里霧里的。事實上,刑法上的因果關(guān)系非常簡單,除了極少數(shù)情形外,永遠(yuǎn)是直接因果關(guān)系。對客觀事實進(jìn)行描述時,一定是考慮直接因果關(guān)系產(chǎn)生法條的。否則,法條不可能撰寫出來的。例如,故意傷害致人死亡,特指故意傷害行為本身直接導(dǎo)致被害人死亡結(jié)果發(fā)生的情形。決不能把被害人因疾病發(fā)作直接導(dǎo)致的死亡結(jié)果歸責(zé)于行為人。疾病介入導(dǎo)致的死亡,由于疾病因素是死亡的決定性因素,與故意傷害致人死亡中的決定性因素,是故意傷害行為本身,兩者性質(zhì)完全不同,不具有等價性,不能相提并論。極少數(shù)情形存在特殊性,例如,丟失槍支隱瞞不報,危害結(jié)果與危害行為成立并列關(guān)系。因此,在刑法分則中,直接因果關(guān)系是常態(tài)。教科書中亂七八糟的因果關(guān)系,都是法條虛擬化的產(chǎn)物,故弄玄虛,根本不符合客觀實際。
    關(guān)于共同犯罪。通常情況下,法條源于個人實施危害行為的客觀事實發(fā)生之后,國家根據(jù)客觀事實立法。兩人以上的共同犯罪,其實是個人犯罪的擴(kuò)展。兩人以上共同實施的危害行為,我們將危害行為整體視為擬制的單個人實施的。如果該擬制的單個人行為成立犯罪,那么兩人以上共同實施的共同行為,同樣成立犯罪。然后,根據(jù)各行為人參與情形的主客觀方面,直接認(rèn)定各行為人相應(yīng)的罪名。我國刑法中的共同犯罪,實指共同犯罪行為。在修正后的四要件體系中,共同犯罪的應(yīng)用同樣非常簡便。我國有德日派刑法學(xué)者攻擊四要件共同犯罪理論,不能處理共同犯罪的某些特殊情形。例如二十歲的甲為入室盜竊的十五歲的乙望風(fēng)的情形。應(yīng)用修正后的四要件共同犯罪理論,解決這種問題易如反掌,十分簡便。相反,德日體系中的共同犯罪理論,人為復(fù)雜化達(dá)到變態(tài)的程度。毫無疑問,這也是法條虛擬化造成的后果。
    關(guān)于偶然防衛(wèi)。德日刑法學(xué)者爭吵了近百年,五種觀點共存,堪稱國際笑話。因為立法時,我們從客觀事實中歸納出“故意殺人的”罪狀時,根本不會考慮行為人沒有意識到的情形。即使行為人實施殺人行為時,客觀上造成了一個“好”的結(jié)果,但這個“好”結(jié)果,也不可能屬于立法“故意殺人的”罪狀時,需要考慮的因素。偶然防衛(wèi)五種觀點共存,直接原因就是超范圍考慮違法性造成的,把不應(yīng)該考慮的因素(所謂的“好”結(jié)果)納入了違法性的判斷,直接違反了罪刑法定原則。偶然防衛(wèi)的情形,假如真的發(fā)生了,在成立故意殺人既遂前提下,作為量刑情節(jié)考慮即可。尋根究底,偶然防衛(wèi)五種觀點并存,仍然是法條虛擬化帶來的結(jié)果。
    關(guān)于社會危害性。社會危害性與刑事違法性,是一體兩面的關(guān)系。正面是刑事違法性,反面就是社會危害性,它們是同時存在的,也就是有機(jī)統(tǒng)一的。我國曾經(jīng)有不少學(xué)者群起攻擊社會危害性理論,還宣稱大獲全勝。其實,這些學(xué)者只是一知半解、人云亦云而己。
    關(guān)于中華傳統(tǒng)法律文化。我國歷史上的“舉重以明輕,舉輕以明重”思維模式,就是行為整體判斷模式,代表了法學(xué)理論未來前進(jìn)的方向,具有無可替代的學(xué)術(shù)價值和應(yīng)用價值。過去,我們學(xué)外國法及其理論,陷入了誤區(qū),走了彎路。不過,我們也學(xué)會了西方法學(xué)理論的長處,把排除例外情形納入犯罪論體系,使得我國傳統(tǒng)法學(xué)理論實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。我國的法學(xué)家們應(yīng)早日作出抉擇,從盲目崇拜中醒悟過來,清除德日法學(xué)理論帶來的消極影響,回歸法律適用行為整體判斷模式,引領(lǐng)世界法律文化向前發(fā)展,實現(xiàn)中華傳統(tǒng)法律文化的偉大復(fù)興,是我國法學(xué)家們義不容辭的責(zé)任。

    作者單位:湖南省城步苗族自治縣人民檢察院 肖佑良
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