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    [ 楊燕霞 ]——(2004-10-26) / 已閱11139次


    犯罪嫌疑人徐某等人的行為如何定性

    楊燕霞

    一、涉嫌的犯罪事實(shí)
    2003年3月下旬的一天,犯罪嫌疑人徐某,找到其朋友金某說:“我與礦長的表妹關(guān)系不錯,聽人說他準(zhǔn)備找人打我哩,你幫我找人去打礦長”。后金某找到張某等人,由徐某帶路到礦上,因未找到礦長而返回。
    幾天后,徐某、金某、張某三人預(yù)謀將該礦長綁架走,弄點(diǎn)錢花花。后三人一起去購買了刀、一卷膠帶、手套等作案工具。徐某提出在綁架王長城時將其昌河車開走,待礦長家人給錢后再把車還給礦長。2003年3月下旬的一天凌晨2時許,金某、徐某、張某等人租車攜帶購買的作案工具,到礦上后幾人害怕未綁架。
    幾人后的凌晨1時許,金某、徐某、張某等人攜帶刀、膠帶、頭套、手套等工具租車再次來到礦上,進(jìn)到礦長的宿舍將其綁架走,并在綁架過程中將礦長的抽屜撬開將放在抽屜里邊的手機(jī)及香煙拿走,并將礦長的昌河車開走。后三人給被害人妻子打電話,讓其準(zhǔn)備10萬元現(xiàn)金贖人。后三人在取錢時被當(dāng)場抓獲。
    三、爭議問題
    1、未勒索到財物是綁架犯罪既遂還是未遂
    2、在綁架過過程中勒索被害人財物是否構(gòu)成搶劫罪
    四、分析意見
    1、未勒索到財物也是綁架犯罪既遂
    本案中,犯罪嫌疑人徐某等人未勒索到財物,在討論本案是定綁架罪的既遂還是未遂的問題上產(chǎn)生了二種不同的意見。下面我們不妨就綁架罪的既遂和未遂問題進(jìn)行分析。
    犯罪既遂是指行為人故意實(shí)施的犯罪行為已經(jīng)具備了刑法分則所規(guī)定的某種犯罪的全部構(gòu)成要件,即犯罪的完成狀態(tài)。這是我國刑法理論界關(guān)于犯罪既遂的通說。具體到綁架犯罪,我國理論界和司法實(shí)踐中有三種觀點(diǎn),第一種觀點(diǎn)是綁架目的實(shí)現(xiàn)說。主張以綁架目的的實(shí)現(xiàn)與否作為認(rèn)定犯罪既遂的標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)綁架目的為犯罪既遂,未實(shí)現(xiàn)綁架目的為犯罪未遂。第二種觀點(diǎn)是提出不法要求說。持這種觀點(diǎn)的人認(rèn)為,綁架罪的客觀方面是由綁架行為和提出不法要求行為雙重行為構(gòu)成的。其中提出不法要求是目的行為,只有在行為人既實(shí)施了綁架行為,又實(shí)施了提出不法要求行為,才能齊備綁架罪的全部構(gòu)成要件。第三種觀點(diǎn)則認(rèn)為,只要行為人主觀上具有勒索他人財物的目的,客觀上實(shí)施了綁架他人的行為并實(shí)際控制了他人,就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為綁架罪的既遂。至于是否已實(shí)施了勒索財物的行為,勒索的目的是否實(shí)現(xiàn),均不影響本罪的成立。此種觀點(diǎn)與第二種觀點(diǎn)的主要區(qū)別在于是否提出不法要求不是成立綁架罪既遂的要件。這種觀點(diǎn)還認(rèn)為,綁架罪未遂,一般是指出于勒索目的而著手實(shí)行綁架,由于意志以外的原因,綁架未得逞的行為。
    筆者同意第三種觀點(diǎn),即只要行為人主觀上具有勒索他人財物的目的,客觀上實(shí)施了綁架他人的行為并實(shí)際控制了他人,就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為綁架罪的既遂。這是因?yàn),《中華人民共和國刑法》(以下簡稱《刑法》)第239條的規(guī)定,“以勒索財物綁架他人的,或者綁架他人作為人質(zhì)的”就是刑法分則規(guī)定的綁架罪的全部構(gòu)成要件。根據(jù)前文提到的我國刑法理論界關(guān)于犯罪既遂構(gòu)成的通說——具備刑法分則所規(guī)定的某種犯罪的全部構(gòu)成要件就是犯罪既遂,第三種觀點(diǎn)無疑與此通說是相符的。
    第一種觀點(diǎn)的缺陷在于,從《刑法》第239條的規(guī)定看,綁架目的的是否實(shí)現(xiàn)并不是構(gòu)成綁架犯罪既遂所必須具備的要件。這就是說,即使是行為人主觀上勒索財物或者滿足其他要求的目的沒有實(shí)現(xiàn),仍成立綁架罪的既遂。第二種觀點(diǎn)的缺陷在于,《刑法》第239條的規(guī)定表明,該罪的實(shí)行行為僅是綁架這一單一行為,而勒索財物的目的,則被表述在主要目的要件中。目的要件在司法實(shí)踐中能夠充分證明即可,并不要求有實(shí)際實(shí)行行為。提出勒索要求或者實(shí)施了勒索行為,是勒索目的的具體體現(xiàn),但也只是認(rèn)定有勒索目的的一個方面。再之,綁架罪被規(guī)定在侵犯公民人身權(quán)利罪章節(jié)中,表明該罪侵犯的客體主要是公民的人身權(quán)利。事實(shí)上,綁架行為一經(jīng)實(shí)施,公民的人身權(quán)利必將受到侵犯,而公民的財物權(quán)利并不一定受到侵犯。眾所周知,綁架行為實(shí)施后,由于被害人親屬的報案,公安人員及時介入,行為人勒索財物的目的往往難以得逞。即便是勒索得逞,綁架行為的社會危害性也大于勒索行為的危害性。綜上所述,行為人在客觀上實(shí)施了綁架行為,主觀上具有勒索財物的目的,就構(gòu)成了綁架犯罪的既遂。如果非要求行為人有勒索購物的行為才能構(gòu)成綁架罪的既遂,實(shí)有畫蛇添足之嫌。
    本案中,徐某等人不但實(shí)施了綁架的行為,而且又實(shí)施了勒索財物的行為,其構(gòu)成綁架犯罪的既遂是勿庸置疑的。
    2、在綁架過過程中勒索被害人財物不構(gòu)成搶劫罪
    在本案定一罪還是二罪的問題上有二種分歧意見。一種意見認(rèn)為:犯罪嫌疑人徐某等人以勒索財物為目的,綁架他人,其行為構(gòu)成綁架罪。理由是:1、徐某等人主觀上具有勒索他人財物的目的,且對綁架行為進(jìn)行了預(yù)謀。2、客觀上實(shí)施了綁架人質(zhì)并勒索贖金的行為。對于其在綁架過程中,拿走手機(jī)、香煙是臨時起意、順手牽羊的行為。拿走手機(jī)是為了避免了被害人報案的可能。開走昌河車是其綁架預(yù)謀的一個輔助行為,該行為是為綁架人質(zhì)的主要行為服務(wù)的,是一種從行為。故以重行為吸收輕行為,主要行為吸收輔助行為,以綁架罪定罪為宜。
    另一種意見認(rèn)為:金某、徐某兩人的行為構(gòu)成綁架罪、搶劫罪,應(yīng)數(shù)罪并罰。理由是:1、從主觀上講,金某、徐某臨時起意,劫走被害人的手機(jī)和4盒香煙,其他的人事前僅預(yù)謀綁架時將被害人的昌河車開走,均具有非法占有他人財物的故意。本案中,綁架行為和搶劫行為不存在牽連和吸收的關(guān)系。牽連犯是指明犯罪的方法或結(jié)果又觸犯了其他罪名。吸收犯是指行為人實(shí)施數(shù)個犯罪行為,因其所符合的數(shù)個犯罪構(gòu)成之間具有特定的依附關(guān)系,從而導(dǎo)致一行為被另一種行為所吸收。綁架罪和搶劫罪有各自的犯罪構(gòu)成要件,就不能互相吸收。如在綁架過程中強(qiáng)奸被綁架婦女,就應(yīng)以綁架罪和強(qiáng)奸罪數(shù)罪并罰,同理,本案中的犯罪嫌疑人均應(yīng)以綁架罪和搶劫罪數(shù)罪并罰。
    筆者贊同第二種觀點(diǎn),即以綁架罪和搶劫罪數(shù)罪并罰的觀點(diǎn)。我國司法界權(quán)威期刊《刑事審判參考》有人撰文指明出,對這種行為應(yīng)以綁架罪一罪定罪處罰,并闡述了主要理由:
    1、綁架罪本身就是以獲取被綁架人或其親友的財物為目的的,因此在控制被綁架人后擄走被綁架人的財物,無論數(shù)額大小,對綁架人(包括共犯)而言,是再自然不過的事了。反之指望綁架人不擄走被綁架人的財物,則類似于刑法理論上所講的“期待不可能”;2、對這種情況如以搶劫罪和綁架罪并罰,實(shí)質(zhì)上是將一個暴力劫持或拘禁行為既作為綁架罪的構(gòu)成要件,又作為搶劫罪的構(gòu)成要件,有違“禁止重復(fù)評價的”刑法原理;3、此種情況下,僅定綁架一罪,把擄財?shù)男袨樽鳛榱啃糖楣?jié)考慮,與定兩罪相比,也不至于輕縱犯罪人。
    對這種觀點(diǎn),筆者不敢茍同。主要有以下理由:
    1、期待不可能,又稱期待可能,俗稱“卡那安得斯之板”。這個案例說的是有一艘船遇到了海難,其中有兩個人在爭搶僅有的一塊木板,一個身強(qiáng)力壯的人為了將這塊木板據(jù)為己有,將另一個體弱的人推下水去,從而就使自己獲救了。這個身體強(qiáng)壯的人的行為屬于什么性質(zhì)呢?故意殺人還是緊急避險?著名哲學(xué)家康德針對這個案例曾有過一段經(jīng)典的論述:“事實(shí)上沒有任何刑法會對這樣的人處以死刑。當(dāng)然,一條船沉沒了,他正在為自己的生命而推倒另一個人,使后者從木板上掉下水中,而他自己在木板上免于死亡。因?yàn)榉蓱土P的威懾力不可能比此時此刻害怕喪失生命的危險具有更大的力量,也就是一種求生的本能。這樣一個刑法,這個刑法指侵害他人致死而要被處死的刑法,此時完全喪失了它所意圖要達(dá)到的效力。因?yàn)橐粋尚未確定的危險不能超過對這種危及生命的災(zāi)害的恐懼。但這樣一種行為不能視為完全不該受到譴責(zé),他只是被免于懲罰而已。此案例中的身強(qiáng)力壯的人最后被判無罪。根據(jù)這個案件西方學(xué)者提出了期待不可能的理論,其主要含義是指行為人在不得已的情況下,無可奈何被迫實(shí)施了違法行為,其刑事責(zé)任如何,這就是期待可能性問題。期待可能性是指根據(jù)行為時的具體情況,能夠期待行為人實(shí)施合法行為的可能性。如果有期待可能性,即能夠期待行為人在行為時實(shí)施合法行為,行為人違反此期待實(shí)施了違法行為,即產(chǎn)生責(zé)任;如果無期待可能性,即行為人在行為時只能實(shí)施嚴(yán)重違法行為,不能期待其實(shí)施合法行為,此為阻卻責(zé)任事由,行為人不負(fù)刑事責(zé)任。根據(jù)這個理論,所以說,,“在控制被綁架人后擄走被綁架人的財物,無論數(shù)額大小,對綁架人(包括共犯)而言,是再自然不過的事了”和期待不可能理論風(fēng)馬牛不相及。期待不可能是在被迫無奈的情況下才實(shí)施的行為,而在控制被綁架人后擄走被綁架人的財物,不應(yīng)是刑法所鼓勵的。否則則有放縱犯罪之嫌。
    2、將對這種情況如以搶劫罪和綁架罪并罰并不違背“禁止重復(fù)評價的”刑法原理!敖怪貜(fù)評價的”是指一行為不能兩次做為刑法分則規(guī)定某兩個犯罪的構(gòu)成要件,如不能將搶劫過程中對被害人的毆打情節(jié)再定一個故意傷害罪。因?yàn)楸┝κ菗尳僮锏谋貍湟,而在綁架過程中又擄走被綁架人的財物不是綁架罪必備的構(gòu)成要件。前文已經(jīng)談到,兩者不存在牽連和吸收的關(guān)系,都具備綁架罪和搶劫罪各自的犯罪構(gòu)成要件,本案中的三人的行為均應(yīng)以綁架罪和搶劫罪數(shù)罪并罰。
    3、關(guān)于說“不至于放縱犯罪嫌疑人”的問題。就本案而言,如果定綁架罪、搶劫罪兩個罪并罰可能判處十五年以上有期徒刑,而只定綁架罪最多處十五有期徒刑。假如此案有入戶搶劫,持槍搶劫、搶劫數(shù)額巨大(含手機(jī)、昌河車、香煙)等情節(jié),根據(jù)司法理論和實(shí)踐,有兩個處十年以上的情節(jié),應(yīng)在無期徒刑以上處刑。所以說“僅定綁架一罪,把擄財?shù)男袨樽鳛榱啃糖楣?jié)考慮,與定兩罪相比,也不至于輕縱犯罪人”的論斷在理論上和司法實(shí)踐中是占不住腳的。



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