[ 余秀才 ]——(2005-6-15) / 已閱14379次
淺 議 惡 法 亦 法
惡法亦法”的形式邏輯結(jié)構(gòu)是“壞人也是人”,然而這不過是對論題望文生義的理解,沒有多大意義!皭悍ㄒ喾ā迸c“惡法非法”之爭的真正意義在于:執(zhí)法者是否應(yīng)當(dāng)執(zhí)行惡法,守法者是否應(yīng)當(dāng)遵守惡法?
什么是惡法?要解決這個(gè)問題,必須先解決什么是法?關(guān)于什么是法,古今中外的法學(xué)家可謂眾說紛紜、各有千秋,我國的理論認(rèn)為,法是調(diào)節(jié)人們行為的規(guī)范、法由國家制定或認(rèn)可、法規(guī)定了人們的權(quán)利、義務(wù)和權(quán)力、法由國家強(qiáng)制力保證實(shí)施[1]。
所謂惡法,指的是邪惡的法律,并非不科學(xué)或有毛病的法律。首先應(yīng)當(dāng)將惡法之治與人治區(qū)分開來。惡法也是國家制定或認(rèn)可并由國家強(qiáng)制力保證實(shí)施的一條、一組、一部法律或整個(gè)法律制度。惡法必須表現(xiàn)為國家力求執(zhí)行的規(guī)則,換句話說,惡法也要求在該法域“有法可依,有法必依”。沒有表現(xiàn)為規(guī)則的政策、指示、命令,或者制定給外國人看而并不打算嚴(yán)格執(zhí)行的“法律”,例如某些國家反腐敗的法律,是不配稱為惡法的。其次還必須把惡法與不科學(xué)或有毛病的法律區(qū)別開來。一個(gè)人可能有許多毛病,可能很愚蠢,但并不見得是一個(gè)惡人。任何法律都有毛病,要求法律沒有毛病無異于放棄法治。
惡法亦法最早可以追溯到蘇格拉底的“守法即正義”的思想,他認(rèn)為:服從法律可以感謝國家賜予的恩惠,有利于提高城邦成員的道德水平和正義意識,因而服從法律是公民的天職、責(zé)任和義務(wù)。并且他自己就以自己的行為履行了服從法律的義務(wù),據(jù)柏拉圖《申辯篇》記載,蘇格拉底拒絕朋友們?yōu)樗才藕玫脑姜z計(jì)劃,可以逃走而不逃走。在生命的最后一個(gè)月的時(shí)間里,他視死如歸,最后平靜地飲下了毒酒,實(shí)踐了他的政治和法律信仰[2]。 真正提出“惡法亦法”這一論斷的人是分析法學(xué)派的奧斯丁,他嚴(yán)格區(qū)分了法律和道德,認(rèn)為法理學(xué)的任務(wù)是研究法律,而不管它的道德上的善與惡[3] 。
判斷一個(gè)法是善法還是惡法,存在兩大問題:(1)判斷的標(biāo)準(zhǔn)具有不確定性,該以什么作為判斷標(biāo)準(zhǔn)可以說是自古以來就是有爭議的問題。(2)判斷的主體是誰的問題,實(shí)質(zhì)上,即誰有權(quán)作出這種判斷的問題。任何法都不是天生就有的,而是在特定的歷史條件下產(chǎn)生的,有其產(chǎn)生、發(fā)展和變遷的原因和過程,也就是說,任何法,哪怕是惡法,都肯定保護(hù)了一些人的利益,得到一些人的支持,而且這些人多半是統(tǒng)治階級,掌握國家政權(quán)。這些人會(huì)愿意說這些所謂的“惡法”是惡法嗎?
關(guān)于判斷是否惡法的標(biāo)準(zhǔn)是什么?有人提出三個(gè)標(biāo)準(zhǔn):(1)是否多數(shù)人意志的體現(xiàn),(2)是否符合大多數(shù)人的利益,(3)是否有利于生產(chǎn)力的發(fā)展。
我個(gè)人的看法,多數(shù)人的意志,多數(shù)人的利益均不能作為判斷是否惡法的標(biāo)準(zhǔn),否則發(fā)生了世界性影響的古羅馬法就會(huì)被歸入惡法之列,因?yàn)樗@然沒有體現(xiàn)婦女、家子和奴隸的意志,也沒有保護(hù)這些人的平等權(quán)益。同時(shí)現(xiàn)代社會(huì)那些歧視少數(shù)民族的法律卻可能因?yàn)樗鼈兎从沉硕鄶?shù)人的意志和利益而被歸入良法之列。是否有利于生產(chǎn)力的發(fā)展同樣不能作為判斷法律良惡的標(biāo)準(zhǔn),否則希特勒的告密法和斯大林的古拉格群島壓迫法都成了良法,因?yàn)橄L乩疹I(lǐng)導(dǎo)德國走出了經(jīng)濟(jì)危機(jī),古拉格群島則把本來是國家財(cái)政包袱的監(jiān)獄變成了生產(chǎn)場所。以時(shí)代精神作為判斷法律良惡的標(biāo)準(zhǔn),則可能導(dǎo)致把不科學(xué)的法律歸入惡法之列,使法律像流行服飾一樣朝令夕改。
判斷法律的良惡只能有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),這就是當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)厝说囊话愕赖掠^念。凡當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐囊话愕赖掠^念認(rèn)為是剝奪個(gè)人基本權(quán)利或者顯失公平的法律,就是惡法。這里所謂一般道德觀念是因時(shí)因地而不同的,例如奴隸制基礎(chǔ)上的羅馬法,按照現(xiàn)在的道德觀念不管它的立法技術(shù)有多么優(yōu)越,都是惡法。但是在羅馬法生效的時(shí)間和地域中,卻不妨假設(shè)它是良法,因?yàn)楫?dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐拇蠖鄶?shù)婦女、家子和奴隸可能認(rèn)為他們的無權(quán)是理所當(dāng)然的,并沒有顯失公平到殘暴或令人不能容忍的程度。在目前世界政治、經(jīng)濟(jì)和法律一體化已經(jīng)大勢所趨的情況下,一般道德觀念的當(dāng)?shù)匦匀詰?yīng)得到承認(rèn);其理論根據(jù)決不是什么“內(nèi)政不容干涉”,而是“被統(tǒng)治者的同意”。正是“被統(tǒng)治者的同意”構(gòu)成了公民守法的道德基礎(chǔ),這種同意可以是直接的、間接的或者默認(rèn)的。作為評價(jià)法律良惡的標(biāo)準(zhǔn)的一般道德觀念之所以必須用“當(dāng)?shù)匦浴眮硐薅ǎ褪且驗(yàn)橹挥挟?dāng)?shù)厝瞬攀钦嬲摹氨唤y(tǒng)治者”。自然會(huì)有人提出,不同階級、階層甚至不同職業(yè)、性別、年齡的人有不同的道德標(biāo)準(zhǔn)。一般而言這種說法是不錯(cuò)的。但同時(shí)同地的人不可能沒有一些共同的道德觀念,正是這些共同的道德觀念,如賊無死罪、欠債要還等,構(gòu)成了判斷法律良惡的標(biāo)準(zhǔn)。
事實(shí)上誰也不會(huì)主張惡法多多益善、惡法萬歲,同時(shí)誰也不會(huì)主張任何人有根據(jù)一己之好惡反抗法律的權(quán)利。真正的分歧在于:是用修改法律的立法手段盡快結(jié)束惡法的效力;還是用不執(zhí)行、不遵守的辦法直接抗拒惡法。惡法亦法論認(rèn)為修改法律是唯一可用的手段;而惡法非法論認(rèn)為立法修改以前也不應(yīng)執(zhí)行,不應(yīng)遵守,一天也不能讓惡法生效。前者強(qiáng)調(diào)秩序的價(jià)值,強(qiáng)調(diào)執(zhí)法、守法習(xí)慣的養(yǎng)成;后者強(qiáng)調(diào)正義的價(jià)值,強(qiáng)調(diào)個(gè)人的基本權(quán)利不可侵犯。我認(rèn)為,秩序和正義都是人類生存不可缺少的價(jià)值,守法執(zhí)法習(xí)慣的養(yǎng)成和個(gè)人基本權(quán)利的保護(hù)都是法治所追求的極端重要的目標(biāo),我們不應(yīng)當(dāng)在二者中間進(jìn)行魚和熊掌的擇決,而應(yīng)當(dāng)盡量將二者調(diào)和起來,惡法亦法與惡法非法之爭,與規(guī)則治理和自由裁量之爭一樣,將是法學(xué)爭鳴中一個(gè)永恒的論題。
二戰(zhàn)結(jié)束后,在聯(lián)邦德國,曾有這樣一個(gè)著名的合法的道德惡行案件:被告原是一位德國軍官的妻子。1944年,她為了脫離其丈夫,向納粹當(dāng)局密告其夫曾發(fā)表詆毀希特勒和政治當(dāng)局的言論。結(jié)果,根據(jù)1934年納粹政權(quán)的一項(xiàng)法令,其夫被判處死刑。1949年,這位婦女在聯(lián)邦德國法院被指控犯有1871年《德國刑法典》規(guī)定的非法剝奪他人自由的罪行。這位婦女辯解說,她向當(dāng)局告發(fā)其夫的行為是依法進(jìn)行的,她并沒有犯罪。她的丈夫是根據(jù)當(dāng)時(shí)的法令被判處刑罰的。但聯(lián)邦德國的法院堅(jiān)持認(rèn)為,被告所依據(jù)的法令,由于違反了基本的道德原則,因而是無效的。另外,被告并不是心懷義務(wù)去告發(fā),而純粹是出于個(gè)人的卑鄙的目的,因此,被告的行為違反了一切正直的人良知和正義感。最后,法院以這些論點(diǎn)為理由判處被告徒刑[4]。對此,新自然法學(xué)派的富勒認(rèn)為,當(dāng)時(shí)西德的司法部門的確處于一個(gè)極為復(fù)雜的困境:一方面,它不能簡單地宣告納粹政府的一切法律和判決都是非法的、無效的,這樣將造成長達(dá)十二年的法律上的脫節(jié)。另一方面,它又不能將納粹政府在法律名義下所作的每一個(gè)邪惡行為的后果都?xì)w之于新政府,以致后者永遠(yuǎn)遭受玷污。他的結(jié)論是:不符合法律的內(nèi)在道德的法律,就不能稱之為法律[5]。
究竟惡法應(yīng)不應(yīng)當(dāng)遵守和執(zhí)行?解決這個(gè)問題之前有必要先回答另一個(gè)問題:個(gè)人為什么必須遵守國家的法律?僅僅因?yàn)閺?qiáng)制嗎?一個(gè)僅靠強(qiáng)制維持的法律能長命嗎?我們有義務(wù)遵守黑社會(huì)的規(guī)矩以防其懲罰嗎?我們遵守法律,其實(shí)不過是因?yàn)槲覀冊敢庾袷兀辽偈窃敢馊淌。這就是“被統(tǒng)治者的同意”理論。在當(dāng)代世界,“同意”理論要求法律由民選的立法機(jī)關(guān)制定并不得與作為人民意志的憲法相沖突,要求賦予個(gè)人以互通聲息形成多數(shù)從而撤銷有效法律的權(quán)利,這就要求言論自由和結(jié)社自由。
對惡法的直接反抗,包括消極地不執(zhí)行、不遵守惡法,也包括積極地以和平手段(包括游行、罷工、罷市、罷課、絕食等)或革命的手段反抗惡法,對惡法的批評如果不與直接的反抗相結(jié)合,實(shí)際上意味著對惡法效力的承認(rèn)。批評的對象不但可以是惡法,也可以是人治、有毛病的法甚至良法。批評是個(gè)人(包括執(zhí)法者)固有的權(quán)利,禁止或限制對法律的批評是政治黑暗和整個(gè)法律制度邪惡的證據(jù)。因?yàn)檫@樣做實(shí)際上堵塞了以和平手段修改或撤銷惡法的可能。
惡法亦法論者如果不是存心為邪惡辯護(hù),就不應(yīng)該反對對惡法的批評,為了不冒以腐敗的執(zhí)法者的專橫代替惡法統(tǒng)治的危險(xiǎn)惡法非法論的真正意義在于:它為遭受惡法損害的人尤其是為了不得已反抗惡法而遭受損害的人,在惡法修改或撤銷后得到補(bǔ)救提供了一個(gè)充分的理由。這種補(bǔ)救包括恢復(fù)名譽(yù),但更重要的是金錢賠償。
作者:余秀才(原創(chuàng))
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注釋:
[1] 沈宗靈主編,北京大學(xué)出版社《法理學(xué)》,2001年12月第五次印刷,第29-30頁。
[2] 北京大學(xué)出版社《西方法律思想史》2002年2月第一版第一次印刷,第21頁。
[3]北京大學(xué)出版社《西方法律思想史》2002年2月第一版第一次印刷,第236頁。
[4] 北京大學(xué)出版社《西方法律思想史》2002年2月第一版第一次印刷,第304頁。
[5]北京大學(xué)出版社《西方法律思想史》2002年2月第一版第一次印刷,第304頁。