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  • 評述張文顯主編《法理學(xué)》(第三版)偽科學(xué)屬性(上)

    [ 巫水清清 ]——(2022-11-3) / 已閱3044次

    評述張文顯主編《法理學(xué)》(第三版)偽科學(xué)屬性(上)

    德國法學(xué)家拉德布魯赫:“法律是人類的作品,并且像人類的其他作品一樣,只有從他的理念出發(fā)才能被理解!
    西方法學(xué)中,法律是人類的作品,是文字符號(hào)技術(shù)。法律的文字符號(hào)是西方法學(xué)唯一的研究對象。例如刑法第二百三十二條“故意殺人的”,這五個(gè)文字符號(hào),是人類的作品,是見仁見智的。尤其是“故意殺人的”,具有高度的形式性,形式的意義大于內(nèi)容的意義!肮室鈿⑷说摹北辉O(shè)定為“法律”的形式,權(quán)利、義務(wù)等被設(shè)定為“法律”的內(nèi)容!胺伞钡奈淖址(hào)形式,“法律”的權(quán)利義務(wù)內(nèi)容,組成了西方法學(xué)中所謂的“法律”。這個(gè)“法律”是什么,或者“法律”的定義,眾說紛紜。
    法律規(guī)則的局限性。由于語言文字的局限性,實(shí)在法條文,即法律規(guī)則,僅能表述一般情形,還存在著不能表述的特殊情形。例如“故意殺人的”罪狀,表述的是故意致人死亡的一般情形,也就是使用刀具將人殺死的一般情形。對于將人掐死、將人推下懸崖摔死等等故意致人死亡的特殊情形,“故意殺人的”罪狀不能直接適用。原因在于“故意殺人的”五個(gè)文字符號(hào)的字面含義,不能表述“將人掐死”,“將人推下懸崖摔死”等等故意致人死亡的特殊情形。這些特殊情形,在法學(xué)理論上被稱為“法律漏洞”、“法律疑義”等疑難問題。實(shí)在法僅限于文字符號(hào),決定了實(shí)在法是個(gè)開放的、不協(xié)調(diào)的、不完美的體系。這種實(shí)在法體系在適用過程中,必然會(huì)遇到法律疑義、法律反差、法律漏洞、法律沖突和惡法等法律疑難問題。為了解決這些法律疑難問題,西方法學(xué)量身定做了法律解釋作為工具使用。這就是法律解釋的由來。由于法律解釋無章可循,主觀色彩深厚,解釋結(jié)論無法檢驗(yàn)對錯(cuò)。為此,西方法學(xué)退而求其次,以充分說理替代檢驗(yàn)對錯(cuò),要求解釋結(jié)論具有合理性即可。兩種以上的解釋結(jié)論都具有合理性,是有可能的。這就是裁判要求充分說理的原因。
    法律規(guī)則是客觀事物或者現(xiàn)象的規(guī)則。西方法學(xué)中的“法律”定義,不管是“法律”的形式,還是“法律”的內(nèi)容,都是人為設(shè)定的,不對應(yīng)現(xiàn)實(shí)中的客觀事物或者現(xiàn)象。實(shí)體法與程序法都是文字符號(hào)技術(shù),沒有本質(zhì)差別。實(shí)際上,實(shí)體法與程序法,是兩種性質(zhì)不同的客觀事物或者現(xiàn)象的規(guī)則,必須分別定義,不能混為一談。實(shí)體法是社會(huì)矛盾+國家解決辦法。程序法是國家解決社會(huì)矛盾的方法、步驟。例如,刑法第二百三十二條中,“故意殺人的”就是社會(huì)矛盾,“處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑”就是國家解決辦法!肮室鈿⑷说摹弊餇,闡述了該客觀事物或者現(xiàn)象的內(nèi)在本質(zhì)特征,直接代表該種客觀事物或者現(xiàn)象。所以,實(shí)體法中的文字符號(hào),不是西方法學(xué)中所謂的“法律”形式,而是闡述客觀事物或者現(xiàn)象(社會(huì)矛盾)的本質(zhì)特征。所有客觀事物或者現(xiàn)象,都是封閉的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系。顯然,實(shí)在法也是封閉的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系。與上述西方法學(xué)中實(shí)在法是開放的、不協(xié)調(diào)的、不完美的體系相比,正好相反。在實(shí)在法這種封閉、協(xié)調(diào)、完美無缺體系下,所謂的法律疑義、法律反差、法律漏洞、法律沖突、惡法等法律疑難問題,都是偽命題,根本不存在。與偽命題相對應(yīng)的法律解釋,法律推理,三段論,犯罪論體系等等,也是偽命題,根本不需要。
    先有案例,后有法條。例如,刑法第三百零八條之一,是聶樹斌申訴案的代理律師將案卷網(wǎng)上公開之后,全國人大常委會(huì)修訂刑法時(shí)增加此條款的。這種先有案例,后有法條,客觀決定主觀,是鐵律。假如沒有案例,像創(chuàng)作人類作品一樣,讓立法者創(chuàng)制一條符合社會(huì)需要的法律規(guī)則,是不可能完成的任務(wù)。我國刑法分則條文,無一例外,都是先有案例,后有法條。法條的文字符號(hào),是闡述相關(guān)案例中的客觀事物或者現(xiàn)象,區(qū)別于其他客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì)特征。法條的文字符號(hào),例如“故意殺人的”,本身就是客觀事物或者現(xiàn)象,是行為整體、行為實(shí)體、客觀事物。
    法律是什么。西方法學(xué)中,法律是文字符號(hào)技術(shù),強(qiáng)調(diào)文字符號(hào)的形式意義。這種人為設(shè)定,就是虛擬化。原因在于西方法學(xué)家,只看到文字符號(hào)的表面形式,沒有看到文字符號(hào)背后的實(shí)體,即客觀事物或者現(xiàn)象。西方法學(xué),把法律規(guī)則的文字符號(hào)設(shè)定為“法律”的形式,把權(quán)利、義務(wù)等設(shè)定為“法律”的內(nèi)容,兩者組合在一起成為“法律”。這種人為拼湊起來的“法律”,現(xiàn)實(shí)中并不存在,是虛擬的“法律”。面對這種虛擬的“法律”,不能提出符合實(shí)際的理論學(xué)說,只能提出五花八門的虛擬理論。這就是“法律”是什么成為永恒的追問、理論學(xué)說汗牛充棟的根本原因。法律是什么,是法學(xué)理論大廈的基石。基石是虛擬的,導(dǎo)致整個(gè)理論大廈虛擬化。這就是法學(xué)著作和法學(xué)論文異常繁榮昌盛,但是對人類知識(shí)進(jìn)步的貢獻(xiàn)幾乎為零的根本原因。
    虛擬理論是空談扯淡。虛擬理論不能實(shí)踐檢驗(yàn),不能用于指導(dǎo)實(shí)踐。虛擬理論,就是為學(xué)術(shù)而學(xué)術(shù),學(xué)術(shù)目的就是學(xué)術(shù)本身,實(shí)質(zhì)就是空談扯淡。拉倫茨的《法學(xué)方法論》,貌似高深莫測,實(shí)屬徹頭徹尾的虛擬理論,空談扯淡的最高境界,一文不值。假如拉倫茨還健在,讓他使用自己的法學(xué)方法,把“將人掐死”,“將人推下懸崖摔死”等特殊情形,涵攝到“故意殺人的”罪狀之下,做個(gè)示范試試,其空談扯淡的底色,必將顯露無遺。崇拜拉倫茨的人也可以試試。
    法律適用大道至簡。透過現(xiàn)象看本質(zhì),是人類認(rèn)識(shí)客觀世界的普遍規(guī)律。法律適用,就是透過現(xiàn)象看本質(zhì),相同事物相同處理。如果待處理案例中的社會(huì)矛盾,與具體法律規(guī)則中的社會(huì)矛盾性質(zhì)相同,將該法律規(guī)則中的國家解決辦法,適用于待處理案例,就是裁判結(jié)論。顯然,法律適用大道至簡,相同事物相同處理。根本不需要什么法律解釋、法律推理,三段論,犯罪論體系等。

    《法理學(xué)》法的概念。法的定義。法的定義的多樣性:“古今中外法學(xué)家關(guān)于法的定義的學(xué)說論著汗牛充棟,雖然對法所作的定義五花八門,但是大致有三個(gè)角度,即法的本體、法的本源以及法的作用!
    “第一,從法的本體下定義,著重以簡化或者抽象化的形式提示法是什么。在這方面比較有代表性的定義有:(1)規(guī)則說,認(rèn)為法即規(guī)則。(2)命令說,認(rèn)為法是國家的命令,主權(quán)者的命令。(3)判決說,認(rèn)為法即判決。”
    “第二,從法的本源下定義,著重說明法的基礎(chǔ)或者法出自何處。在這方面比較有代表性的定義有:(1)神意論,認(rèn)為法即神意。(2)理性論,認(rèn)為法是理性。(3)公意論,認(rèn)為法是公共意志或者共同意志。”
    “第三,從法的作用下定義,著重說明法的工具性。在這方面較有代表性的定義有:(1)正義論,認(rèn)為法是正義的工具。(2)社會(huì)控制說,認(rèn)為法是社會(huì)控制的手段。(3)事業(yè)說,這是美國新自然法學(xué)派的代表人物福勒給法下的定義,其概括的表述是:‘法律是使人類行為服從于規(guī)則之治的事業(yè)!
    《法理學(xué)》法定義“法是由國家專門機(jī)關(guān)創(chuàng)制的、以權(quán)利義務(wù)為調(diào)整機(jī)制并通過國家強(qiáng)制力保證的調(diào)整行為關(guān)系的規(guī)范,它是意志與規(guī)律的結(jié)合,是階級(jí)統(tǒng)治和社會(huì)管理的手段,它是通過利益調(diào)整從而實(shí)現(xiàn)某種社會(huì)目標(biāo)的工具。”(以上摘自《法理學(xué)》第100頁)
    評述:法的定義,要求闡述法這種客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì)特征,以區(qū)別其他客觀事物或者現(xiàn)象。實(shí)體法是一種客觀事物或者現(xiàn)象,程序法是另一種客觀事物或者現(xiàn)象。它們性質(zhì)不同,不能混為一談。所以,法必須區(qū)分為實(shí)體法和程序法,分別給出法的定義。實(shí)體法是社會(huì)矛盾+國家解決辦法,程序法是國家解決社會(huì)矛盾的方法、步驟。如果將實(shí)體法與程序法混為一談,這種情形下所謂法的定義,實(shí)是實(shí)體法與程序法的共性特征。這種共性特征,不是法的本質(zhì)特征的闡述,不能稱為法的定義。原因是不能區(qū)分實(shí)體法與程序法所對應(yīng)的兩種客觀事物或者現(xiàn)象。因此,西方法學(xué)中所謂法的定義,《法理學(xué)》上述法的定義,都是假貨,實(shí)際都是實(shí)體法與程序法的共性特征。打個(gè)比方,鯉魚是生活在淡水中的動(dòng)物,狍子是生活在森林中的動(dòng)物,如果一定要給鯉魚和狍子兩者下定義,那么就是:它們都是動(dòng)物。這種重復(fù)定義,是沒有多少意義的。法的定義是假貨,實(shí)際是法的共性特征,這個(gè)結(jié)論使得《法理學(xué)》中與法的定義直接相關(guān)聯(lián)的章節(jié),即第三編法的本體,第四編法的運(yùn)行,其中全部核心章節(jié)的內(nèi)容都是虛擬理論,全部是天馬行空。

    《法理學(xué)》法的概念。法的本質(zhì)!叭祟悓Ψǖ谋举|(zhì)的認(rèn)識(shí)過程相當(dāng)漫長,思想家和法學(xué)家都試圖回答法是什么,但總是眾說紛紜。馬克思主義法學(xué)運(yùn)用辯證唯物主義和歷史唯物主義,科學(xué)地闡明了法的本質(zhì)?偨Y(jié)法學(xué)史上關(guān)于法的本質(zhì)的探索經(jīng)驗(yàn),馬克思主義法學(xué)告訴我們應(yīng)當(dāng)注意這樣幾個(gè)方法性的問題:”
    “第一,鑒別‘本質(zhì)’與‘現(xiàn)象’。本質(zhì)是事物的內(nèi)部聯(lián)系,現(xiàn)象是事物的外部聯(lián)系,本質(zhì)總要通過現(xiàn)象來表現(xiàn),現(xiàn)象又總是本質(zhì)的外化。法的現(xiàn)象是法的外部聯(lián)系和表面特征,是外露的、變化的,是通過經(jīng)驗(yàn)的、感性的認(rèn)識(shí)就能夠了解到的。法的本質(zhì)則是法的內(nèi)部聯(lián)系,它深藏于法的現(xiàn)象背后,是深刻而穩(wěn)定的,它需要通過抽象思維才能把握!
    “第二,界定‘內(nèi)容’與‘形式’。任何認(rèn)識(shí)客體都是內(nèi)容與形式的統(tǒng)一。內(nèi)容是形式的內(nèi)容,形式是內(nèi)容的形式,二者又可相互轉(zhuǎn)化。在一種關(guān)系中是內(nèi)容,在另一種關(guān)系中可能就是形式,二者又可相互轉(zhuǎn)化。比如權(quán)利和義務(wù)是法律規(guī)范的內(nèi)容。但相對于社會(huì)生活,權(quán)利和義務(wù)就是形式了,它們是反映社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活這一內(nèi)容的形式之一。法律具有一個(gè)重要特點(diǎn),即高度的形式性,如法律規(guī)范、法律程序、法律語言、法律邏輯等形式。在法律上,形式的意義甚至大于內(nèi)容的意義。盡管如此,我們在認(rèn)識(shí)法的本質(zhì)的問題上,不可能從法的形式上去認(rèn)識(shí)和把握,而應(yīng)當(dāng)從法的內(nèi)容方面來認(rèn)識(shí)和把握法的本質(zhì)。但是由于法的內(nèi)容具有多個(gè)方面。如法律的規(guī)律與意志內(nèi)容、階級(jí)意志與共同利益的內(nèi)容、利益與社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的內(nèi)容等,因此認(rèn)識(shí)法本質(zhì)的角度是多方面的!
    “第三,區(qū)分‘實(shí)然’與‘應(yīng)然’!畬(shí)然’是指事物的實(shí)際狀態(tài),它回答的問題是‘事實(shí)上是什么’;‘應(yīng)然’是指事物的理想狀態(tài),它回答的問題是‘應(yīng)當(dāng)是什么’。世界上有不少事物在實(shí)然與應(yīng)然之間存在差距。法也具有這種特點(diǎn),在法的實(shí)然與應(yīng)然之間存在一段距離。實(shí)際存在的法與人們期待的法總會(huì)有這樣那樣的差異。用法學(xué)方法論來說明,這也就是實(shí)證分析與價(jià)值分析的差異。在運(yùn)用實(shí)證方法的時(shí)候,我們只看到法的實(shí)際狀況,當(dāng)我們同時(shí)運(yùn)用實(shí)證與價(jià)值分析方法的時(shí)候,我們既可以看到法的實(shí)際面貌,又從最根本的——人的需要出發(fā),確立了一種法所追求的價(jià)值目標(biāo)!
    “法的本質(zhì)是法理學(xué)的一個(gè)重要的本體論問題,歷史上許多法學(xué)家、思想家對法本質(zhì)問題作過探討,由于他們各自研究角度、分析方法以及指導(dǎo)思想的差異,對法律本質(zhì)的認(rèn)識(shí)復(fù)雜而多樣。關(guān)于法本質(zhì)的理論抽象出三對概念,即法的意志性與規(guī)律性、階級(jí)性與共同性、利益性與正義性,進(jìn)行分析!保ㄒ陨险浴斗ɡ韺W(xué)》第102至104頁)

    評述:西方法學(xué)中,法律規(guī)則被認(rèn)定為“法”的形式,法律規(guī)則具有高度形式性。實(shí)際上,法律規(guī)則就是闡述法的本質(zhì)特征的,法律規(guī)則本身就是法的本質(zhì),是法的內(nèi)容。可見,西方法學(xué)與《法理學(xué)》將法的內(nèi)容當(dāng)成“法”的形式,內(nèi)容與形式搞顛倒了。在這種情形下,“法”就是虛擬的產(chǎn)物了。西方法學(xué)和《法理學(xué)》尋找虛擬“法”的本質(zhì),自然就是緣木求魚了,是不會(huì)有結(jié)果的。許多思想家、法學(xué)家長久以來不遺余力的探索,實(shí)屬白費(fèi)力氣,“法”的本質(zhì)至今仍然眾說紛紜,留下待解之謎,這是意料之中的事。
    上述所謂的鑒別本質(zhì)與現(xiàn)象,界定內(nèi)容與形式,區(qū)分實(shí)然與應(yīng)然,用了許多筆墨,都是想當(dāng)然的虛擬理論,沒有說到點(diǎn)子上去。這種天馬行空式的論述,充斥著《法理學(xué)》所有章節(jié),以訛傳訛。
    宏觀上,實(shí)體法的本質(zhì)是社會(huì)矛盾+國家解決辦法;微觀上,法的本質(zhì)就是法律規(guī)則,法律規(guī)則是具體社會(huì)矛盾的定義+對應(yīng)的國家解決辦法。其中,具體社會(huì)矛盾定義,就是行為或事件的本質(zhì)特征。法律行為或者事件,都是客觀事物或者現(xiàn)象,都是具體社會(huì)矛盾。
    成文法與判例法,都是客觀事物或者現(xiàn)象的法,都是社會(huì)矛盾法。從具體社會(huì)矛盾的本質(zhì)角度立法,就是法律規(guī)則,就是成文法;從具體社會(huì)矛盾的形式角度立法,就是具體判例,就是判例法。成文法與判例法,是社會(huì)矛盾的法的一體兩面,是一回事。

    《法理學(xué)》法的概念。法的基本特征!胺ǖ奶卣魇欠ǖ谋举|(zhì)的外化,是區(qū)別于其他事物和現(xiàn)象的標(biāo)志所在。了解法的特征是為了更好地把握法的性能、作用,把握法的自身規(guī)律,以便在運(yùn)用法律時(shí)我們能夠得心應(yīng)手。由于法的特征是法律固有的、確定的東西,人們無法主觀想像,任意編造,只能科學(xué)地予以認(rèn)識(shí)和分析。在前人對法律特征進(jìn)行探索和認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,我們把法的基本特征歸納為四個(gè)基本方面,即:調(diào)整行為關(guān)系的規(guī)范,由國家專門機(jī)關(guān)制定、認(rèn)可和解釋,以權(quán)利義務(wù)雙向規(guī)定為調(diào)整機(jī)制,通過國家強(qiáng)制力保證實(shí)施!
    一、調(diào)整行為關(guān)系的規(guī)范
    (一)行為關(guān)系是法律的調(diào)整對象
    “法律通過對行為的作用來調(diào)整社會(huì)關(guān)系。法律的調(diào)整對象是社會(huì)關(guān)系還是行為?通常我們認(rèn)為法律調(diào)整社會(huì)關(guān)系,即調(diào)整社會(huì)利益資源在各社會(huì)主體間的分配。這是沒有疑問的。但是法律通過什么中介進(jìn)而作用到社會(huì)關(guān)系呢?這在以往法學(xué)論著中總是被忽略。法律不是通過人們思想的調(diào)整來調(diào)整社會(huì)關(guān)系的。我們知道,是因?yàn)槿说男袨椴攀谷伺c人之間的關(guān)系得以建立和存在,這種‘社會(huì)關(guān)系’是以行為為條件的,并形成‘行為關(guān)系’。行為關(guān)系是社會(huì)關(guān)系中的一種,它是一種表現(xiàn)于外部的通過人們行為而發(fā)生的社會(huì)關(guān)系。……法是針對行為而設(shè)立的,因而它首先對行為起作用,首先調(diào)整人的行為。對法律來說,不通過行為控制就無法調(diào)整和控制社會(huì)關(guān)系。這就是法律區(qū)別于其他社會(huì)規(guī)范的重要特征之一!
    …………
    三、以權(quán)利義務(wù)雙向規(guī)定為調(diào)整機(jī)制
    (一)法律以權(quán)利和義務(wù)為內(nèi)容
    之所以這樣說,是因?yàn)椋旱谝,法律的要素以法律?guī)范為主,而法律規(guī)范中的行為模式是以授權(quán)、禁止和命令的形式規(guī)定了權(quán)利和義務(wù),法律規(guī)范中的法律后果則是對權(quán)利義務(wù)的再分配!ㄒ陨险浴斗ɡ韺W(xué)》第106-109頁)

    評述:西方法學(xué)中的“法”是一種虛擬的客觀事物或者現(xiàn)象。這是因?yàn)椤胺ā卑▽?shí)體法與程序法兩種不同的客觀事物或者現(xiàn)象,不能使用同一概念予以表現(xiàn)。所以,“法”的定義,實(shí)際不是“法”的基本特征,而是實(shí)體法與程序法的共性。實(shí)體法的基本特征是社會(huì)矛盾+國家解決辦法。程序法的基本特征是國家解決社會(huì)矛盾的方法、步驟!斗ɡ韺W(xué)》歸納法的上述基本特征,已經(jīng)將實(shí)體法和程序法各自區(qū)別于對方的基本特征全部抹去,只留下實(shí)體法和程序法的共性,作為“法”的基本特征,也就是“法”的定義。由此可見,《法理學(xué)》中“法”的定義,缺失了實(shí)體法和程序法各自區(qū)別于對方的基本特征,既不是實(shí)體法的定義,也不是程序法的定義,而是一種虛擬的客觀事物或者現(xiàn)象的“法”的定義。
    “法”是虛擬的,“法”的定義實(shí)為實(shí)體法和程序法的共性,“法”的定義必定是以偏概全的。于是,《法理學(xué)》闡述“法”基本特征時(shí),一定會(huì)千方百計(jì)找回被抹去的實(shí)體法或者程序法的基本特征,出現(xiàn)偏離和錯(cuò)位,將是無法避免的。例如,所謂“法是針對行為而設(shè)立的,因而它首先對行為起作用,首先調(diào)整人的行為!睂(shí)際上,先是人的行為產(chǎn)生了社會(huì)矛盾,為了解決社會(huì)矛盾,法才介入的。有些社會(huì)矛盾,還必須是當(dāng)事人提出請求,法才能介入。法的調(diào)整,是事后調(diào)整,不是首先對行為起作用,不是首先調(diào)整人的行為。再例如,所謂的“法律規(guī)范中的行為模式是以授權(quán)、禁止和命令的形式規(guī)定了權(quán)利和義務(wù),法律規(guī)范中的法律后果則是對權(quán)利義務(wù)的再分配!逼鋵(shí),實(shí)體法的定義,是社會(huì)矛盾+國家解決辦法,不是定義行為模式。所謂行為模式規(guī)定權(quán)利義務(wù),與法律規(guī)范中的實(shí)際情況不符。以刑法第二百三十二條為例,其中“處死刑、無期徒刑或者十年以上有期徒刑。”此乃國家解決辦法,不是定義行為模式,而是闡述法律后果。法律后果雖然涉及權(quán)利義務(wù)的規(guī)定。但是,法學(xué)家們將國家解決辦法(法律后果)視為行為模式,認(rèn)為行為模式規(guī)定了權(quán)利義務(wù)。這就是行為模式與法律后果出現(xiàn)偏離和錯(cuò)位了。另外,法律后果再分配權(quán)利義務(wù),是沒有事實(shí)依據(jù)的,屬于無稽之談。

    《法理學(xué)》法的要素。法的要素釋義。
    “ 要想了解法是什么,除了要了解法的定義、本質(zhì)和特征之外,還必須進(jìn)一步研究法的要素問題,即,法是由哪些基本的因素或者元素所組成的!
    “如果僅僅了解法的定義及其宏觀特征,就還難以形成更加清晰和具體的法的概念,而研究法的要素問題,也就是深入到法的系統(tǒng)內(nèi)部,在微觀層次上進(jìn)一步了解和回答法是什么這一法學(xué)基本問題!
    “在法理學(xué)上,法的要素與法的模式是兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)的問題,而法的模式就是在解釋法律由何種要素所組成時(shí)所使用的概念。盡管自法學(xué)產(chǎn)生之日起就有許多研究者表達(dá)過與法的要素或法的模式相關(guān)的個(gè)別觀點(diǎn),但是,作為一種較系統(tǒng)的法律學(xué)說,法的要素或者法的模式理論是19世紀(jì)才出現(xiàn)的,至今為止,影響較大的有命令模式論、律令-技術(shù)-理想模式論、規(guī)則模式論和規(guī)則-原則-政策模式論!
    …………
    上述幾種法的模式理論按不同的思路對法進(jìn)行了要素分析,盡管每一種分析都未能在法學(xué)界取得一致同意,但是,它們各有所長,對于深化人們對法的認(rèn)識(shí)和理解是有益的。參照中國法理學(xué)界近年來的研究成果,我們可以把法的要素區(qū)分為三類:即,規(guī)則、原則和概念。

    評述:法的要素,宏觀上,法是法律規(guī)則的集合。微觀上,實(shí)體法的法律規(guī)則由社會(huì)矛盾和國家解決辦法兩個(gè)部分組成。其中,社會(huì)矛盾是法律行為或者法律事件,是客觀事物或者現(xiàn)象。程序法的法律規(guī)則是國家解決社會(huì)矛盾的方法、步驟!斗ɡ韺W(xué)》中列舉的命令模式論、律令-技術(shù)-理想模式論、規(guī)則模式論和規(guī)則-原則-政策模式論,都是基于“法”的定義構(gòu)建的模式,“法”的定義又是虛擬的,所以,沒有一種模式分析能夠取得法學(xué)界一致同意,是理所當(dāng)然的。法律適用,唯有法律規(guī)則。法律原則和法律概念,都不是法律規(guī)則,不能法律適用。法律原則和法律概念,是明確法律規(guī)則具體內(nèi)容的指南與說明。

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