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  • 評述張文顯主編《法理學(xué)》(第三版)偽科學(xué)屬性(下)

    [ 巫水清清 ]——(2022-11-3) / 已閱2633次

    實(shí)在法是從實(shí)踐中來,又回到實(shí)踐中去的。社會實(shí)踐產(chǎn)生社會矛盾,國家為了促進(jìn)社會進(jìn)步,維持社會秩序,將部分社會矛盾的解決納入法制化軌道是必由之路。可見,最重要的立法原則,是國家管控社會的現(xiàn)實(shí)需要,而不是什么科學(xué)性原則。
    實(shí)在法是社會矛盾+國家解決辦法。法律的文字符號(社會矛盾),是描述該客觀事物或者現(xiàn)象區(qū)別于其他客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì)特征。法律的文字符號是客觀事物或者現(xiàn)象的抽象概念,代表客觀事物或者現(xiàn)象本身。只要是客觀事物或者現(xiàn)象,必然是封閉、協(xié)調(diào)、完美無缺的體系。例如,天下沒有兩個相同的蘋果,可是,“蘋果”這個抽象概念,代表了地球上過去、現(xiàn)在、將來的所有品種的全部蘋果個體。再例如,天下沒有兩個相同的故意殺人的案例,可是,“故意殺人的”這個抽象概念,能夠代表過去、現(xiàn)在、將來所有的故意致人死亡構(gòu)成犯罪的全部個案,無論行為人采取什么手段,都符合“故意殺人的”概念,都成立故意殺人罪。顯然,實(shí)在法是封閉的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系。
    實(shí)在法是客觀事物或者現(xiàn)象,還是只有文字符號。例如,“故意殺人的”是故意致人死亡構(gòu)成犯罪的客觀事物或者現(xiàn)象,還是只有“故意殺人的”這五個文字符號。西方法學(xué)堅持后者,堅稱這五個文字符號是實(shí)在法的“形式”,并且強(qiáng)調(diào)形式意義大于內(nèi)容的意義。如此一來,“實(shí)在法”,“法”,就是人為虛擬的概念。由于“實(shí)在法”、“法”是虛擬的。所以,“法”或者“實(shí)在法”是什么,自然就成了永恒的追問,五花八門的學(xué)說應(yīng)運(yùn)而生,理所當(dāng)然。
    實(shí)在法是文字符號技術(shù),找不到任何事實(shí)依據(jù)。假如沒有社會實(shí)踐,沒有社會矛盾,沒有案例發(fā)生,沒有人可以擬出一條可以滿足社會需要的法律規(guī)則來。即使胡說八道,也遵循客觀決定主觀的鐵律。我國的法律規(guī)則,無一例外,都是先有案例,后有法條的。顯然,實(shí)在法是人類的作品,是文字符號技術(shù),純屬無稽之談。這就揭開了西方法學(xué)理論大廈的神秘面紗,即整個理論大廈的基礎(chǔ)是虛擬的。由于虛擬理論具有像細(xì)胞分裂一樣的屬性,一變二,二變四,無窮無盡。這就很好地解釋了,為什么法學(xué)論文,法學(xué)期刊,出現(xiàn)虛假繁榮現(xiàn)象。原來是虛擬理論泛濫成災(zāi)。法學(xué)核心期刊上的論文,幾乎都是自娛自樂的虛擬理論文章。
    上述所謂立法的科學(xué)性原則,理性化特征,法律本身是人類理性化思維意識的產(chǎn)物,所謂的主觀符合客觀,法律既不是一種純粹主觀現(xiàn)象,也不是一種純粹客觀的事物等等,這些內(nèi)容都是天馬行空,都是想當(dāng)然而來的。

    《法理學(xué)》第十八章法律方法。法律方法概述
    “法學(xué)家們會說‘法學(xué)思考的確定性的喪失’,人們會認(rèn)為法學(xué)方法的選擇或多或少具有任意性;人們不再要求恰當(dāng)?shù)拇鸢,而只要求‘尚可接受’、‘可被同意’就夠了。這些主張隱含著這樣的認(rèn)識:在法律判斷中經(jīng)常包括價值判斷,而一般認(rèn)為,對于價值判斷不能以科學(xué)的方法來檢驗,它僅僅是判斷者個人的主觀意見的表達(dá),它也無法用觀察與實(shí)驗的方法來證明!
    “法學(xué)探究法律文字各種不同的說明可能性,法律文字可以這樣問題化,因為法律文字是以日常語言或者借助于日常語言而發(fā)展出來的術(shù)語寫成的,這些用語除了數(shù)字、姓名及特定技術(shù)性用語外,都具有意義的選擇空間,因此有多種不同的說明可能,……如果以為只有當(dāng)法律文字特別模糊、不明確或者相互矛盾時,才需要解釋,那就是一種誤解!
    “法律學(xué)方法論包括了法律解釋(狹義的)、社會學(xué)解釋、價值判斷、法律推理、漏洞補(bǔ)充、利益衡量、法官造法等,此外,在歐洲國家還有法律論證。”
    第二節(jié) 法律解釋
    法律解釋是指有權(quán)的國家機(jī)關(guān)依照一定的標(biāo)準(zhǔn)和原則,根據(jù)法定權(quán)限和程序,對法律的字義和目的所進(jìn)行的闡釋。
    法律解釋的必要條件源自法律的局限性與社會生活的復(fù)雜性。
    法律解釋的所有理論的起點(diǎn)是法律解釋的必要性問題。法律解釋必要性源自這樣的問題,制定法之局限性與社會生活之復(fù)雜性兩方面關(guān)系在法律實(shí)施中的沖突。具體表現(xiàn)為:制定法具有抽象性或者原則性,社會生活是具體的、靈活的,法律解釋是解決原則與靈活、一般與具體之間矛盾的方法,也是處理法律自身穩(wěn)定統(tǒng)一與社會生活變化發(fā)展之間關(guān)系的調(diào)整器,那么法律解釋是這兩方面之間的媒介。
    第三節(jié) 法律推理
    法律推理是指以法律與事實(shí)兩個已知的判斷為前提運(yùn)用科學(xué)的方法和規(guī)則為法律適用結(jié)論提供正當(dāng)理由的一種邏輯思維活動。法律推理可以形式推理、實(shí)質(zhì)推理兩大類。
    形式推理是指解決法律問題時所運(yùn)用的演繹方法、歸納方法和類推方法。
    演繹推理是由一般到特殊的推理,即根據(jù)一般性的知識推出關(guān)于特殊性的知識。其特點(diǎn)是結(jié)論寓于前提之中,或者說結(jié)論與前提具有蘊(yùn)涵關(guān)系,所以它又是必然性的推理。只要前提真實(shí),推理形式正確,結(jié)論就是必然真實(shí)的。演繹推理主要表現(xiàn)為三段論推理。
    歸納推理是從個別事物或現(xiàn)象的知識推出該類事物或現(xiàn)象的一般原則的推理。在英美法系判例法就是運(yùn)用了歸納推理方法。(以上摘自《法理學(xué)》第十八章)

    評述:西方實(shí)體法是文字符號技術(shù)。受語言文字表達(dá)力的限制,所以,實(shí)體法是開放的、不協(xié)調(diào)的、不完美的體系。其實(shí),實(shí)體法是社會矛盾+國家解決辦法。其中,社會矛盾是客觀事物或者現(xiàn)象。因此,實(shí)體法是封閉的、協(xié)調(diào)的、完美無缺的體系。
    西方法學(xué)只看到了法律的文字符號,出現(xiàn)了根本性錯誤。實(shí)際上,法律的文字符號,僅是語言表達(dá)工具,真正用途是描述了客觀事物或者現(xiàn)象區(qū)別于其他客觀事物或者現(xiàn)象的本質(zhì)特征。換言之,法律的文字符號,是客觀事物或者現(xiàn)象的抽象概念,代表客觀事物或者現(xiàn)象?墒牵鞣椒▽W(xué)目光短淺,只看到了法律的文字符號,沒有看到文字符號所代表的客觀事物或者現(xiàn)象,這個根本性錯誤,使得法律是什么虛擬化,也就是法律的定義虛擬化。法律的定義是西方法學(xué)理論大廈的基礎(chǔ)。理論大廈的基礎(chǔ)虛擬化,建立在基礎(chǔ)之上的所有理論,包括張文顯主編的《法理學(xué)》第三版精品教材在內(nèi),全部都是虛擬理論。所謂虛擬理論,就是主觀臆測、自以為是、天馬行空的理論。既不能通過實(shí)踐檢驗,也不能用于指導(dǎo)實(shí)踐。虛擬理論具有隨機(jī)性,沒有穩(wěn)定性可言,猶如腳踩西瓜皮,滑到那里是那里。這就是為什么張明楷教授的《刑法學(xué)》會有六個不同版本的原因。
    法律解釋、法律推理都是偽命題。在西方法學(xué)語境中,法律是文字符號技術(shù)。受文字符號表達(dá)力的限制,在法律適用過程中,必然會產(chǎn)生法律疑義、法律反差、法律沖突、法律漏洞、惡法等疑難問題。這些疑難問題中的任何一個,都是非常棘手的難題。為了解決這些疑難問題,西方法學(xué)家設(shè)計了法律解釋、法律推理作為工具使用。出人意料的是:一旦法律的文字符號回歸客觀事物或者現(xiàn)象,即法的文字符號是客觀事物或者現(xiàn)象,奇妙景象就發(fā)生了,所有的法律疑義、法律反差、法律沖突、法律漏洞、惡法等疑難問題,全部銷聲匿跡,無影無蹤了。原來,前述所謂的法律疑難問題,都是誤判產(chǎn)生的偽命題。毫無疑問,為解決偽命題量身定做的工具,即法律解釋,法律推理,三段論,犯罪論體系等,也是偽命題。顯然,西方法學(xué)是徹頭徹尾的偽科學(xué),我們照搬照抄,也深陷其中了。我們的法學(xué)家應(yīng)吸取教訓(xùn),振奮精神,重建法學(xué),引領(lǐng)世界。
    法律解釋根本不可行。按照西方法學(xué)的理論,“故意殺人的”罪狀只描述了一般性情形,也就是使用刀具將人殺死的情形,其他的,例如,將人掐死,將人溺死,將人電擊致死,將人推下懸崖摔死等等特殊情形,“故意殺人的”罪狀是無法描述的。這些特殊情形的法律適用,必須通過法律解釋,即解釋“故意殺人的”罪狀,使得前述特殊情形能夠涵攝在“故意殺人的”罪狀之下。問題是,沒有人能夠做到,法律解釋之路行不通。值得一提的是,司法解釋,立法解釋,都冠以解釋之名,其實(shí)都不是解釋出來的,而是根據(jù)相同事物相同處理從社會實(shí)踐中整理出來的。信奉法律解釋的人,對照司法解釋或者立法解釋,自己解釋試試,必然寸步難行。法律解釋,法律推理,法律邏輯,這些謊言被重復(fù)一萬遍,許多人就信以為真了。
    法治就是剛性之治,就是法律說了算。西方法學(xué)強(qiáng)調(diào)法律適用先事實(shí)判斷,后價值判斷。加之法律解釋方法的任意性,大家否定法律適用存在唯一正確答案。實(shí)際上,法律的文字符號本身就是客觀事物或者現(xiàn)象,不允許法律解釋。所謂的先事實(shí)判斷,后價值判斷,根本不存在。因為實(shí)體法中的社會矛盾與國家解決辦法是一對一的關(guān)系,只要社會矛盾(事實(shí)判斷)確定了,國家解決辦法(價值判斷)隨之確定,不需要價值判斷。也就是說,法律適用,事實(shí)判斷直接推導(dǎo)出價值判斷,休謨法則無效。法律適用,僅僅是一個事實(shí)判斷的問題。在這種情形下,任何具體個案都是存在唯一正確答案的。法治的本質(zhì),就是法律適用國家說了算。這就意味著,法治排斥司法人員的價值判斷,排斥司法人員的自由裁量權(quán)。司法人員只有事實(shí)判斷的職責(zé),沒有價值判斷的職權(quán)。
    社會矛盾與國家解決辦法是一對一的關(guān)系。例如,盜竊公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。這里存在多個刑種及幅度,貌似存在自由裁量的空間。實(shí)則不然,盜竊數(shù)額較大的具體情形,是不計其數(shù)的。假如我們給一萬種具體情形進(jìn)行量刑,很快就會發(fā)現(xiàn),一萬種具體情形中的任何一種,都是只有唯一的刑種和刑量與對之相對應(yīng)的。這就是,社會矛盾與國家解決辦法是一對一的關(guān)系。只要準(zhǔn)確判斷了事實(shí),價值判斷就隨之由國家確定。價值判斷附屬于事實(shí)判斷,具有附屬性。因此,法律適用,就是一個事實(shí)判斷的問題,就是一個以事實(shí)說話的問題。價值判斷的附屬性,排除了價值判斷的余地,確保案件處理與司法人員個人情感因素?zé)o關(guān)。這也是案件處理存在唯一正確答案的理論基礎(chǔ)。

    《法理學(xué)》第十九章法律程序。
    正當(dāng)程序通過直觀的公正來間接地支持結(jié)果的妥當(dāng)性。這是因為程序的設(shè)置中包含了這樣的一些要素:對立面、決定者、信息、對話、結(jié)果。正當(dāng)程序的要素中必然有對立面設(shè)置,它存在復(fù)數(shù)的利益對立或者競爭的主體。決定者在多數(shù)情況下是指解決糾紛的第三者或程序的指揮者。正當(dāng)程序?qū)τ跊Q定者最重要的要求則是“中立性”。信息是指待決定事項的事實(shí)、知識、資料、根據(jù)等等。對于一個事項決定者來說,足夠的信息是十分重要的。對話是指程序主體(特別是對立面)之間為達(dá)成合意而針對爭論點(diǎn)所開展的意見交涉方式。結(jié)果是指程序中產(chǎn)生的根據(jù)事實(shí)和正當(dāng)理由作出的最終決定。這五個方面構(gòu)成了程序這種“看得見的公正”,即直觀的公正。
    案件的事實(shí)與程序的事實(shí),客觀的真實(shí)與程序的真實(shí),它們是不同的概念。我們知道,檢驗客觀真實(shí)的方式與途徑有許多,諸如證據(jù)的充分。我們固然希望結(jié)果得到直接的支持,但是事實(shí)并不如此發(fā)展。在絕大多數(shù)情況下結(jié)果是否合乎客觀真實(shí)是難以檢驗的。正當(dāng)程序要求“公正必須首先是被看得見的公正!薄翱吹靡姷墓本褪浅绦蚬<热弧敖Y(jié)果是否真正合乎客觀真實(shí)無從檢驗,只能由程序的正確來間接地決定支持結(jié)果的妥當(dāng)性!薄灰菄(yán)格遵守正當(dāng)程序的,其結(jié)果就應(yīng)當(dāng)被視為合乎正義的。(以上摘自《法理學(xué)》第266頁)
    評述:如前所述,實(shí)體法的社會矛盾與國家解決辦法是一對一的關(guān)系。有具體的社會矛盾,國家就規(guī)定了具體的解決辦法。價值判斷附屬于事實(shí)判斷,具有附屬性。這就意味著,在實(shí)體法中,社會矛盾是決定性的,國家解決辦法是附屬性的,實(shí)體法總體上應(yīng)歸屬于事實(shí)范疇,實(shí)體法適用是一個事實(shí)判斷的問題。
    正當(dāng)程序可以簡化。由于實(shí)體法適用僅僅是事實(shí)判斷的問題,一切以事實(shí)說話,那么對立面之間的對抗就是虛假的。因此,正當(dāng)程序中所謂對應(yīng)面的設(shè)置就成為不必要了,訴訟程序仍然存在大幅簡化的空間。例如,認(rèn)罪認(rèn)罰的簡易程序案件,公訴人出庭并不是必要的,甚至連開庭程序都是可以省略的。
    案件結(jié)果是可以核實(shí)的。由于案件處理結(jié)果,全部取決于案件事實(shí)。毫無疑問,案件結(jié)果是能夠依據(jù)案件事實(shí)予以核實(shí)的。西方法學(xué)認(rèn)為案件處理結(jié)果絕大多數(shù)情況下是無法檢驗真實(shí)性的,原因就在于,西方法學(xué)錯誤地認(rèn)為,處理結(jié)果是價值判斷的產(chǎn)物。價值判斷是無法檢驗真實(shí)性的。這是對實(shí)體法屬性的誤解。
    所謂的案件事實(shí)與程序事實(shí),客觀真實(shí)與程序真實(shí),所謂法律意義上的真實(shí)與現(xiàn)實(shí)中的真實(shí),等等,都是故弄玄虛,都是忽悠人的把戲,都是沒有意義的。
    最后,西方法學(xué)深陷虛擬理論泥潭,無法自拔,淪為最晦澀難懂的學(xué)科。我們的法學(xué)家盲目照搬照抄,應(yīng)該反醒了。實(shí)際上,在所有學(xué)科中,法學(xué)大道至簡。


    作者:湖南省 巫水清清

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