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    [ 溫躍 ]——(2024-2-8) / 已閱2497次

    溫躍:論刑法上主客觀的主義之爭
    溫躍(20240206)

    1、刑法上的主觀主義與客觀主義之爭實際上是理論視角之爭,由于雙方使用了不同的話語體系,所以厘清雙方觀點和思路之前,先從術(shù)語開始考察。

    2、犯罪是指人的行為違反了刑法禁止性規(guī)定。客觀主義認(rèn)為,刑事責(zé)任的基礎(chǔ)是表現(xiàn)在外部的犯罪人的行為及其實害, 刑法評價的對象只能是客觀行為,刑事責(zé)任的有無和大小,均應(yīng)當(dāng)以行為為基礎(chǔ)。犯罪人的內(nèi)心狀況和人格不應(yīng)成為法律譴責(zé)的對象;主觀主義認(rèn)為,刑事責(zé)任的基礎(chǔ)是犯罪人的危險性格即反復(fù)實施犯罪行為的危險性,行為人內(nèi)心的、隱藏的實施某種犯罪行為的可能性,便是刑罰的根據(jù)。對犯罪人科以刑罰,并非僅因為其行為已經(jīng)發(fā)生實際損害,而是犯罪人具有一定的危險人格,即違反生活常態(tài)的性格和對法秩序的敵意。不論客觀主義還是主觀主義,都是主張刑法處罰犯罪的人,無罪的人不要承擔(dān)刑事責(zé)任。何為人之“罪”?客觀主義與主觀主義有不同的解答。

    3、一個完整的刑法分則條文在罪狀里應(yīng)該給出一個罪的特征或要素,盡管立法時會省略一些特征從而成為簡單罪狀或空白罪狀,但敘明罪狀里還是會給出相對完整的特征或要素的,比如,第三百零五條 【偽證罪】“在刑事訴訟中,證人、鑒定人、記錄人、翻譯人對與案件有重要關(guān)系的情節(jié),故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻譯,意圖陷害他人或者隱匿罪證的,處三年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑!痹诖,我們看到一個罪名的罪狀具有:主體、主觀方面、客觀方面。偽證罪侵害了司法秩序,因此,其客體或法益也是明確的。

    4、換句話說,從法條罪狀上看,構(gòu)成一個罪名或成立一個犯罪,必須具備客觀要素(行為模式和犯罪結(jié)果、因果關(guān)系等)和主觀要素(故意過失、目的動機、違法性認(rèn)識可能性、期待可能性等),犯罪主體(責(zé)任能力和身份等)是放入客觀要素里,還是放入主觀要素里,盡管有爭論,但意義不大,從哲學(xué)本體論來看,犯罪主體可以放入主觀要素一邊,從犯罪主體不受犯罪人意志左右的角度看,把主體涉及到的責(zé)任能力和身份放入客觀要素一邊也無不可。

    5、構(gòu)成要件有廣義和狹義之分,廣義的構(gòu)成要件,是指構(gòu)成要件構(gòu)成刑罰之法律效果的一切法律要件,亦即指可罰性之要件。本來,“犯罪構(gòu)成要件”與“犯罪成立的條件”是等價表達式,都是表達一個人成為罪犯必須具備的要素或條件。然而,刑法上的客觀主義者由階層論框架出發(fā),“要件的符合性或該當(dāng)性—違法性---有責(zé)性”或“不法—罪責(zé)”其話語體系里,“構(gòu)成要件符合性或該當(dāng)性”術(shù)語中的“構(gòu)成要件”是指罪狀里表達的行為模式,相當(dāng)于客觀要素,不包含主觀要素里的故意過失和違法性認(rèn)識等,故意過失和違法性認(rèn)識等不屬于“構(gòu)成要件”的范圍,在階層論的客觀主義話語體系里,滿足了構(gòu)成要件的符合性或該當(dāng)性,并不構(gòu)成刑法分則里的犯罪,而是同時要滿足有責(zé)性或具有罪責(zé)、非難可能性,才能“成立”犯罪。換句話說,在階層論的客觀主義話語體系里,其“犯罪構(gòu)成要件”相當(dāng)于“犯罪的客觀構(gòu)成要件”;要“成立犯罪”除了要滿足“構(gòu)成要件的符合性或該當(dāng)性”,還需要滿足“罪責(zé)”,即具有故意或過失,同時具有違法性認(rèn)識等主觀因素。階層論喜歡把罪責(zé)的滿足看成是一種評價活動,即具有構(gòu)成要件符合性后,通過評價活動把罪責(zé)歸屬于犯罪人。在這種意義上,三階層或二階層中的“有責(zé)性”或“罪責(zé)”都可以看成是主觀歸責(zé)過程。完成了歸責(zé)評價后,就“成立”犯罪了。

    6、其實,階層論的客觀主義上面的表述類似于黑幫的“黑話”,并無多大理論貢獻,只是換了一種表達術(shù)語而已。我們從刑法分則法條上清楚地看到構(gòu)成一個犯罪需要客觀因素和主觀因素,缺一不可。階層論的客觀主義者認(rèn)為“成立”犯罪需要構(gòu)成要件(即客觀要素)符合性,然后經(jīng)過罪責(zé)評價(主觀要素符合性),歸責(zé)于犯罪人。由此可見,刑法上的客觀主義并不否定故意過失違法性認(rèn)識這些主觀因素在“成立”犯罪上的重要性和不可缺少性。客觀主義并不主張行為違反刑法禁止性規(guī)定侵犯法益即構(gòu)成或“成立”犯罪,要成立犯罪還必須具備罪過等主觀要素。用張明楷的話就是“不管人們怎樣理解構(gòu)成要件,它始終只是成立犯罪的一個要件,而不等同于成立犯罪的全部條件!奔葻o故意也無過失的行為不成立犯罪。刑法上的客觀主義承認(rèn)不可抗力和意外事件不成立犯罪,不承擔(dān)刑事責(zé)任。

    7、刑法上的主觀主義主張刑法懲罰的依據(jù)在于犯罪人的主觀惡性,人身危險性和再犯可能性。主觀惡性和人身危險性通過客觀行為表現(xiàn)出來,沒有違反刑法禁止性規(guī)定行為的思想犯不構(gòu)成犯罪或說不成立犯罪。單純的意志無法形成法益侵害事件,只有通過意志支配下的行為才能與法益侵害結(jié)果形成關(guān)聯(lián)。因此,主觀主義并非意味著只要具備主觀要素就成立犯罪,“行為總是正確地反映著行為人的人格、性格,所以要將行為作為反映人格、性格的事實來把握!薄俺送ㄟ^外部行為之外,還不能直接認(rèn)識行為人內(nèi)部的危險性格;只有當(dāng)犯罪人的危險性格征表為外部的行為時,才能對之科處刑罰!钡聡钏固夭]有否認(rèn)構(gòu)成要件的意義,并不是主張只要行為人有危險性格就構(gòu)成犯罪。日本的牧野英一是典型的主觀主義者,認(rèn)為犯罪人的危險性格是科處刑罰的根據(jù),但他所提出的犯罪論體系為:犯罪主體、客體與行為、犯罪的主觀要件、犯罪的客觀要件;他也認(rèn)為,犯罪人的危險性格是依據(jù)犯罪人的行為檢定的。

    8、由此可見,刑法上的客觀主義和主觀主義在犯罪構(gòu)成或犯罪成立問題上均承認(rèn)客觀要素和主觀要素的不可缺少,單純的思想犯或沒有罪過的意外事件都不成立犯罪。

    9、問題在于:刑法上的客觀主義主張刑事責(zé)任的根據(jù)或可罰性依據(jù)在于侵犯法益的客觀行為本身;刑法上的主觀主義主張刑事責(zé)任的根據(jù)或可罰性依據(jù)在于行為人的危險性格或人身危險性?陀^主義和主觀主義究竟想表達什么思想?

    9.1 客觀主義想表達的意思是:如果沒有侵犯法益的客觀行為,僅僅存在犯罪的故意和人身危險性,不存在犯罪,不具有可罰性。即侵犯法益的客觀行為是成立犯罪的必要條件,非A則非B。侵犯法益的客觀行為是否為犯罪的充分條件呢?僅僅具有侵犯法益的行為,沒有故意或過失,成立犯罪嗎?客觀主義答道:不成立。換句話說,客觀主義認(rèn)為要成立犯罪除了侵犯法益的客觀行為這個必要條件外,還需要具備:故意過失違法性認(rèn)識等主觀因素(罪責(zé))。成立犯罪必須同時具備構(gòu)成要件和罪責(zé)。當(dāng)然,用階層論的話語就是:遵循由客觀到主觀的順序,先考察是否具有構(gòu)成要件的“符合性”,再通過罪責(zé)中的主觀因素的“評價機制”或“規(guī)范機制”將罪責(zé)歸咎于行為人,從而完成犯罪的認(rèn)定,或刑事責(zé)任的歸屬,或可罰性的確認(rèn)。廢話一堆后,客觀主義想表達的中心思想是:犯罪的成立需要同時具備客觀因素和主觀因素?陀^因素是刑事責(zé)任的根據(jù),主觀因素也不可缺少。

    9.2 主觀主義想表達的意思是:主觀因素是成立犯罪必不可少的,沒有故意過失、違法性認(rèn)識等,就不能成立犯罪,比如意外事件,不可抗力等。主觀因素是成立犯罪的必要條件,非A則非B。主觀因素是成立犯罪的充分條件嗎?僅僅有犯罪故意,沒有客觀要件行為,比如思想犯、迷信犯,成立犯罪嗎?主觀主義者答道:不成立。

    9.3、總之,客觀主義認(rèn)為侵犯法益的客觀行為是成立犯罪的必要但不充分條件,主觀主義認(rèn)為主觀過錯等因素是成立犯罪的必要但不充分條件?陀^主義并不排斥主觀因素,把主觀因素看成是歸責(zé)的工具;主觀主義也不排斥客觀行為,把客觀行為當(dāng)成是主觀惡性的“征表”。刑法上的主客觀之爭實際上提供了兩個沖突的立場或視角,一個是以侵害法益的客觀行為作為立場和視角的中心,另一個是以行為人的人身危險性作為立場和視角的中心。雙方心里都清楚自己的立場和視角存在盲區(qū),客觀主義走極端的盲區(qū)是把只有客觀構(gòu)成要件行為沒有主觀過錯的意外事件作為犯罪處理,主觀主義走極端的盲區(qū)是把只有犯意沒有客觀構(gòu)成要件行為的思想犯作為犯罪處理。好在雙方有基本共識:意外事件和思想犯都不是犯罪,都不具有可罰性。

    10、其實,在刑法學(xué)很多制度和具體的理論問題上,主客觀兩個不同的立場或視角會導(dǎo)致不同的結(jié)果。而立法活動和司法實務(wù)活動中必須對主客觀不同的立場或視角進行選擇,這種選擇是價值選擇,立法者或司法者在乎行為及其對法益的傷害,還是更在乎行為人的人身危險性?價值選擇沒有理性上的對錯之分。甚至價值選擇時不需要保持邏輯的同一性,比如立法上,有的制度上選擇了主觀主義立場,有的制度上選擇了客觀主義立場。作為刑法上的客觀主義學(xué)術(shù)體系或主觀主義學(xué)術(shù)體系,都需要保持邏輯的一致性,因此,我們會看到客觀主義和主觀主義都有一系列學(xué)術(shù)體系上的理論特設(shè)出籠,以挽救與立法或司法實務(wù)的沖突。刑法學(xué)本質(zhì)上是解釋學(xué),不同學(xué)術(shù)體系都是對立法活動和司法活動的解釋,對立的學(xué)術(shù)體系只是不同立場和視角的不同,理論的自洽性、解釋力和簡潔程度等決定著理論受歡迎的程度,每個理論視角都會遇到反例,不存在絕對證偽問題,需要的是給個完美簡潔的理論特設(shè)來補救即可。刑法上的客觀主義與主觀主義之爭,會在刑法理論和制度的許多地方出現(xiàn),下文將慢慢道來。

    11.預(yù)備犯和未遂犯的構(gòu)成要件符合性問題
    11.1一般認(rèn)為在一個罪名下有一套刑法禁止的客觀行為描述,這套對客觀行為的描述構(gòu)成了客觀構(gòu)成要件(用階層論術(shù)語就是“構(gòu)成要件”,主觀構(gòu)成要件用階層論術(shù)語就是責(zé)任要件),張明楷認(rèn)為:“構(gòu)成要件是由分則條文表述的。分則條文既可能完整地表述了某個犯罪的全部構(gòu)成要件,也可能只是部分地表述了某個犯罪的構(gòu)成要件,所以,在后一種情況下,需要法官進行補充,這種由法官補充的構(gòu)成要件要素,就是不成文的構(gòu)成要件要素!

    11.2 問題是預(yù)備犯、未遂犯都不具有構(gòu)成要件的符合性或該當(dāng)性,行為人的行為不完全符合刑法分則禁止的行為模式或類型,處罰預(yù)備犯、未遂犯、中止犯的法理依據(jù)何在?我認(rèn)為西南政法的陳忠林教授下述看法是正確的:“邏輯上講,“為了犯罪”就不是“犯罪”,刑法規(guī)定為了犯罪,準(zhǔn)備工具、制造條件的是犯罪預(yù)備,“為了犯罪”怎么可能是“犯罪”呢?已經(jīng)著手后未得逞是未遂,那就意味著前面的的預(yù)備是還沒有著手實行犯罪,還沒有開始,怎么是犯罪呢?所以在邏輯上、法規(guī)定上、語法表達上都是存在問題的!薄蛾愔伊、張明楷教授談:客觀主義與主觀主義——犯罪未完成形態(tài)》

    11.3傳統(tǒng)的四要件者和階層論的客觀主義者張明楷都給出了一個“修正的犯罪構(gòu)成”理論。在我看來,“修正的犯罪構(gòu)成”就是一個典型的理論特設(shè),當(dāng)預(yù)備犯、未遂犯等都不具有構(gòu)成要件符合性時,為了避免犯罪構(gòu)成理論被證偽,而構(gòu)造出一個“修正的犯罪構(gòu)成”理論來使得犯罪構(gòu)成理論不被證偽。小野清一郎詭辯道:“對犯罪來說,仍以滿足構(gòu)成要件的行為為必要。在這個意義上,我才把未遂犯和共犯的規(guī)定視為構(gòu)成要件本身的修正。它們不是在‘修正’構(gòu)成要件相符性時,而是在‘修正了的構(gòu)成要件’的‘充分滿足’時成立犯罪!庇萌嗽拋碚f就是:當(dāng)行為不具有某一犯罪的構(gòu)成要件符合性時,仍然認(rèn)為成立犯罪并具有責(zé)任和該罰,因為該行為符合所謂的“修正的犯罪構(gòu)成”。修正的犯罪構(gòu)成理論特設(shè)類似于:“陳獨秀嫖娼,不符合我們關(guān)于北大教師的定義,但在胡適心中的修正的北大教師概念上,北大教師嫖娼也無妨只要有學(xué)問即可,因此陳獨秀仍然是符合北大教師的定義,陳獨秀具有北大教師的符合性!边@個修正的犯罪構(gòu)成理論實際上否定了構(gòu)成要件的定型化,使得構(gòu)成要件內(nèi)容更加走向不確定性。刑法上客觀主義的修正的犯罪構(gòu)成學(xué)說實際上否定了犯罪構(gòu)成的符合性。

    11.4 日本學(xué)者大塚仁說:“被修正的構(gòu)成要件,特別是指未遂犯和共犯的構(gòu)成要件;镜臉(gòu)成要件大體上是關(guān)于既遂犯而且是單獨犯的。關(guān)于未遂犯和共犯,是以基本的構(gòu)成要件為前提,按行為的發(fā)展階段或者復(fù)數(shù)行為人的參與形態(tài),在總則中設(shè)立應(yīng)該修正的一般規(guī)定,由這些規(guī)定,對基本的構(gòu)成要件進行了修正,成為各犯罪的未遂犯和共犯的構(gòu)成要件。”其實,大多數(shù)罪名的客觀構(gòu)成要件都沒有定型化,比如故意殺人罪和故意傷害罪其構(gòu)成要件是無法定型化的,階層論的客觀主義者意淫了一個構(gòu)成要件“符合性”問題,猶如討論皇帝的新裝是否合身問題。在未遂犯和共犯這些明顯不具備構(gòu)成要件符合性時,為了避免構(gòu)成要件符合性理論被證偽,繼續(xù)意淫存在修正的未遂犯和共犯的構(gòu)成要件,似乎這樣一說,未遂犯和共犯就具有了構(gòu)成要件符合性了。你可以虛構(gòu)一件皇帝的新裝,然后一本正經(jīng)的地說這件皇帝的新裝特別合身。

    11.5 站在刑法上的主觀主義立場,很容易解釋預(yù)備犯、未遂犯具有刑事可罰性。預(yù)備犯和未遂犯客觀上沒有造成實質(zhì)的法益侵害,之所以普遍認(rèn)為可罰,是考慮到其兩者皆因意志以外的原因而沒能著手或既遂,其主觀惡性并沒有減弱,盡管預(yù)備犯、未遂犯和中止犯的行為不具有構(gòu)成要件的符合性,但其行為人通過其預(yù)備行為和未完成的未遂和中止行為,表現(xiàn)出人身危險性。因此這種具有人身危險性的行為人該罰。換句話說,我國刑法總論一般性地規(guī)定預(yù)備犯、未遂犯該罰,體現(xiàn)了刑法上的主觀主義思路,或者說是刑法上的主觀主義的體現(xiàn)。

    11.6 由此可見,盡管客觀主義張明楷宣稱:“整個世界范圍內(nèi)的情況,基本都是客觀主義的,主觀主義沒有市場!薄稄埫骺淌凇㈥愔伊纸淌 刑法二人談》,我們清楚的看到《中華人民共和國刑法》的立法者在預(yù)備犯和未遂犯立法上是采納刑法上的主觀主義立場和視角的。如果不考慮行為主觀故意,僅僅從構(gòu)成要件符合性視角,能犯未遂和預(yù)備犯等都不具有刑法上客觀主義說主張的刑事責(zé)任基礎(chǔ)。

    11.7. 關(guān)于未遂犯的可罰性,波斯納給出了一個另類的理由:懲罰犯罪未遂,可以通過提高刑罰的嚴(yán)厲性而增加犯罪(既遂)的預(yù)期刑罰成本,從而阻止犯罪。因為,行為人在著手犯罪時,他必然預(yù)料到其犯罪行為不一定能完全成功。一旦自己實施犯罪未遂,不但沒有獲得預(yù)期收益,相反還招致額外的代價——刑罰懲罰。因此,他在著手實施犯罪并希望犯罪既遂時,這種利害關(guān)系很可能促使罪犯放棄犯罪,此時,對犯罪未遂的懲罰構(gòu)成實施犯罪并希望既遂的一個潛在的預(yù)期成本。波斯納的經(jīng)濟分析,既不是從主觀惡性和人身危險性角度討論未遂犯的可罰性,也不是從構(gòu)成要件的符合性、法益的實害、或侵害可能性、或違法性角度討論未遂犯的可罰性,而是從增加既遂犯的預(yù)期成本以阻卻犯罪的發(fā)生的角度,這種預(yù)防犯罪的角度總體上屬于基于主觀因素的考慮而動用刑罰,但又不是基于主觀惡性和人身危險性。

    12、關(guān)于不能犯問題。
    12.1 【案例一】被告人胡斌殺害被害人韓堯根之后,將尸體肢解為五塊,套上塑料袋后分別裝入兩只紙箱中,再用編織袋套住并用打包機封牢。隨后,胡斌以內(nèi)裝“毒品”為名,唆使被告人張筠筠和張筠峰幫其將兩只包裹送往南京。張筠筠和張筠峰按照胡斌的旨意,乘出租車將兩只包裹運抵南京,寄存于南京火車站小件寄存處。法院對張筠筠和張筠峰以運輸毒品罪的未遂犯判處了有期徒刑。
    【案例二】甲和乙兩個人,甲就是想把茶葉泡茶水給老師喝,而乙想殺老師,乙本來是想放毒藥的,結(jié)果還是放的茶葉,很好喝的龍井茶。乙的行為成立故意殺人未遂或中止嗎?
    【案例三】甲、乙兩個婦女合謀去騙別人的錢。甲找到一個過去從事過拐賣人口行為的丙,說“能否幫忙把我表妹賣出去,給你5萬元”。人販子丙后來真的就把乙賣掉了。拿到錢的甲跑了,參與詐騙的乙后來也跑了。

    12.2 依照主觀主義觀點:【案列一】張筠筠和張筠峰兩行為人具有運輸毒品的故意,因為對象不能犯,根本就沒有毒品存在,不可能成立運輸毒品罪既遂,但具有運輸毒品的故意,成立運輸毒品罪未遂,即所謂“不能犯未遂”。這一思路也是我國傳統(tǒng)四要件體系下曾經(jīng)的通說。近些年來,由于客觀主義張明楷等人的力爭,學(xué)界和司法實務(wù)界在不能犯問題上開始接受客觀主義立場了:因為根本就沒有毒品,運輸尸體行為不是運輸毒品罪的實行行為,完全不具有運輸毒品罪構(gòu)成要件的符合性,其行為未違反刑法禁止性規(guī)定,不可能侵害毒品犯罪的保護法益,盡管有運輸毒品的故意,但“不能犯”不成立犯罪,不具有可罰性!安荒芊肝此臁笔沟眠B法益侵害可能性都不具備的行為也被納入未遂而進行處罰,明顯會導(dǎo)致處罰范圍過于寬泛,正如只有犯意,但沒有實行行為的思想犯和迷信犯一樣,不能犯不該做犯罪處理。按照客觀主義立場,【案例二】也是不能犯,不成立犯罪。

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