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    [ 尹科峰 ]——(2008-7-9) / 已閱14705次

    “明知”是否是犯罪構(gòu)成的必備要件
    ---------對(duì)一件奸淫幼女案的評(píng)析

    桐梓縣人民檢察院 尹科峰 袁媛


    一、主要案情
    犯罪嫌疑人李某,男,22歲,系湖南省某縣未婚青年;受害人張某,女,13歲,系四川省某縣無業(yè)人員。
    犯罪嫌疑人李某在打工過程中認(rèn)識(shí)了受害人張某,張某系四川某縣農(nóng)村人口,身材高大,發(fā)育良好,不久后確定了正式的戀愛關(guān)系,在戀愛過程中兩人多次發(fā)生了性關(guān)系。在此過程中,李某多次詢問張某的真實(shí)年齡,張某要么不直接回答,要么說是十四五歲。兩人于確定戀愛關(guān)系后不久,張某瞞著其家人,自愿跟李某一起回到李某老家貴州省某縣,同居近兩個(gè)月,在李某親人及朋友的安排下,征得張某的同意后,兩人準(zhǔn)備不辦結(jié)婚證舉行婚禮,在婚禮當(dāng)天張某的家人來到李某家,將張某帶走,并報(bào)案。直至案發(fā),張某都未滿十四周歲,但其始終愿意跟李某一起生活,成為夫妻。
    二、存在的分歧意見
    第一種意見認(rèn)為,根據(jù)我國(guó)刑法第二百三十六條第二款之規(guī)定:“奸淫不滿十四周歲的幼女的,以強(qiáng)奸論,從重處罰”,結(jié)合近幾年的案例來看,李某應(yīng)構(gòu)成強(qiáng)奸罪。
    第二種意見認(rèn)為,由于張某故意隱瞞自身的年齡,而且張某外貌看起來確實(shí)不像不滿十四周歲的幼女,致使李某確實(shí)無法得知張某為未滿十四周歲的幼女,李某不構(gòu)成強(qiáng)奸罪。
    三、評(píng)析意見
    筆者同意第二種意見。
    關(guān)于奸淫幼女構(gòu)成犯罪以明知為條件的司法解釋,即《最高人民法院關(guān)于行為人不明知是不滿十四周歲的幼女雙方自愿發(fā)生性關(guān)系是否構(gòu)成強(qiáng)奸罪問題的批復(fù)》在解釋方法上是運(yùn)用了限制解釋的方法,這是合理的,但由于該解釋頒布后,引起了理論界和實(shí)務(wù)界的熱烈討論,最終最高人民法院在全國(guó)法院系統(tǒng)下了一個(gè)暫停使用該司法解釋的通知。因此,本文將根據(jù)刑法的規(guī)定和其他司法解釋的規(guī)定評(píng)析此案,不使用該司法解釋。
    (一)本案不符合強(qiáng)奸罪的犯罪構(gòu)成要件
    根據(jù)我國(guó)刑法關(guān)于犯罪構(gòu)成的理論,構(gòu)成犯罪必須符合該罪的四個(gè)犯罪構(gòu)成要件,但在此案中,犯罪嫌疑人并不存在故意或者過失的主觀心態(tài),因此不滿足強(qiáng)奸罪的主觀方面的要件。強(qiáng)奸罪的主觀方面為故意,故意即“明知自己的行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果”,即刑法理論上所稱的認(rèn)識(shí)因素。而在該案中表現(xiàn)為奸淫幼女,奸淫幼女的主觀方面也必須是故意,這并不存在分歧。既然奸淫幼女是故意犯罪,行為人只有明知是不滿十四周歲的幼女而奸淫的,才具有奸淫幼女的故意。否則,只有奸淫的故意而無奸淫幼女的故意。從刑法理論上來說,明知是不滿十四周歲的幼女是奸淫幼女故意的不可或缺的內(nèi)容!
    (二)從大陸法系刑法的歸責(zé)原則分析,該案不符合該原則,行為人不承擔(dān)責(zé)任
    大陸法系國(guó)家刑法的歸責(zé)原則是罪過責(zé)任,而海洋法系國(guó)家的刑法采用嚴(yán)格責(zé)任原則。以奸淫幼女為例,大多數(shù)海洋法系國(guó)家否定要求明知是未滿十四周歲的幼女,而大陸法系國(guó)家則對(duì)是否明知十四周歲有不同程度的限制。我國(guó)是大陸法系國(guó)家,因此刑法的原則也應(yīng)符合罪過原則的要求。
    在本案中,犯罪嫌疑人李某不存在罪過,其無法得知張某是否已滿十四周歲,張某刻意隱瞞自己的年齡,李某也不應(yīng)當(dāng)知道張某未滿十四周歲,李某沒有故意侵犯幼女性權(quán)利。因此,根據(jù)我國(guó)刑法的歸責(zé)原則,不應(yīng)由李某承擔(dān)責(zé)任,不構(gòu)成犯罪。
    (三)從我國(guó)刑法的其他規(guī)定來看,無法得出奸淫幼女構(gòu)成強(qiáng)奸罪不要求明知幼女未滿十四周歲
    從我國(guó)刑法關(guān)于其他罪的有關(guān)規(guī)定來看,并不能得出沒有明確規(guī)定是否“明知”,就理所當(dāng)然得出不要求是否“明知”。確實(shí)刑法中有極少數(shù)有要求“明知”的情形,比如“明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或者代為銷售的”、“明知自己患有梅毒、淋病等嚴(yán)重性病而賣淫、嫖娼的” 。但這只是所有罪名中的極少數(shù)。還有一部分罪名也沒有明確要求“明知”,但實(shí)際司法實(shí)踐或是理論界,都要求是“明知”。比如非法持有毒品罪,是故意犯罪,就要求是明知是毒品而持有,過失持有毒品不構(gòu)成本罪,但在刑法條文中并沒有明確規(guī)定要求“明知”。
    因此,并不能說在刑法第二百三十六條第二款具體的規(guī)定中沒有要求是否“明知”,就得出奸淫幼女構(gòu)成強(qiáng)奸罪不要求明知幼女未滿十四周歲的結(jié)論。相反,結(jié)合刑法有關(guān)其他罪名的規(guī)定來看,要求明知幼女未滿十四周歲更加符合立法的精神與目的。立法者之所以不明確寫明,正是立法的高明之處,如果在刑法條文中明確寫出要求明知,可以想象,任何一個(gè)理智的犯罪嫌疑人和辯護(hù)人,都會(huì)在這里做文章,使得訴訟成本大大增加,更會(huì)成為違法者逃避責(zé)任的“保護(hù)傘”。因此,在刑法條文中不宜也不應(yīng)規(guī)定“明知”的內(nèi)容,但我們從刑法的相關(guān)規(guī)定結(jié)合立法的目的和精神,可以得出立法者是要求明知的。
    (四)從社會(huì)危害性來看,此案并未具有犯罪所要求的社會(huì)危害性
    犯罪是指觸犯了刑法,依據(jù)刑法的規(guī)定應(yīng)當(dāng)受到刑事處罰的行為。 犯罪具有以下三個(gè)特征: 犯罪是危害社會(huì)的行為,即具有一定的社會(huì)危害性;犯罪是觸犯刑法的行為,即具有刑事違法性;犯罪是應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰的行為,即具有應(yīng)受懲罰性。犯罪的社會(huì)危害性是犯罪的本質(zhì)屬性,一種行為如果不具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,就不能被認(rèn)定為犯罪行為,也就不能追究行為人的刑事責(zé)任。換言之,行為是否具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性是區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪,確定行為人刑事責(zé)任之有無及大小的根本標(biāo)準(zhǔn)。
    該案中,犯罪嫌疑人李某與受害人張某是戀愛關(guān)系,李某真心的想跟張某在一起生活,張某也非常樂意,兩人的感情發(fā)展到結(jié)婚的程度。而在此過程中,李某的決定都征得了張某的同意,無論如何,也不能發(fā)現(xiàn)該案存在任何的社會(huì)危害性。因此,根據(jù)犯罪的定義與特征,該案不具有社會(huì)危害性,不構(gòu)成犯罪。
    四、從該案得到的啟示
    (一)刑事司法實(shí)踐中不能過分夸大案例的作用,走出刑法的經(jīng)驗(yàn)主義
    上面的第一種意見所根據(jù)的其中一條理由就是前幾年該地區(qū)出現(xiàn)的未滿十四周歲幼女自愿與未成年人發(fā)生性關(guān)系的案例(案情不同),法院都做了有罪判決,而且判的是實(shí)體刑。因此,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),奸淫幼女并不要求明知幼女是否滿十四周歲,也不管幼女是否愿意,只要有奸淫幼女的事實(shí)存在就可構(gòu)成強(qiáng)奸罪,從重處罰。
    筆者認(rèn)為,這是一種典型的經(jīng)驗(yàn)主義。法治社會(huì)的建立,最大的忌諱就是經(jīng)驗(yàn)主義,如果一切都停留在過去的經(jīng)驗(yàn)層面,法治如何進(jìn)步,法治理論如何在司法實(shí)踐中得到有效體現(xiàn)?不管根據(jù)經(jīng)驗(yàn)得出的結(jié)論是否正確,首先利用這種方法指導(dǎo)工作就是不當(dāng)?shù)摹=?jīng)驗(yàn)主義是一種沒有生命力、沒有創(chuàng)新力的工作方法,它只會(huì)墨守成規(guī),而放棄了與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新。雖然,法律,特別是刑法有一定的繼承性和穩(wěn)定性,但刑法同其他任何一門學(xué)科一樣,它的理論不可能停頓,它也在發(fā)展,也在豐富,我們只有根據(jù)最新的理論來指導(dǎo)實(shí)踐工作,推動(dòng)司法工作,完善執(zhí)法工作,才能在法制化進(jìn)程中有所作為。
    任何一個(gè)國(guó)家的法治化都是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程,它會(huì)隨著社會(huì)的發(fā)展而不斷的深入,如果在司法實(shí)踐中僅僅根據(jù)案例執(zhí)法、司法,法治如何推進(jìn)?也許,曾經(jīng)被認(rèn)為是正確的判例在今天看來就不是那么符合公平正義了,難道還要根據(jù)存在爭(zhēng)議的案例指導(dǎo)司法實(shí)踐工作,這顯然是不恰當(dāng)?shù)摹?br> (二)司法實(shí)踐中不能生搬硬套刑法條文,走出刑法的教條主義
    第一種意見認(rèn)為根據(jù)我國(guó)刑法第二百三十六條第二款以及相關(guān)司法解釋之規(guī)定,成年人只要與未滿十四周歲的幼女發(fā)生性關(guān)系就可以認(rèn)定其構(gòu)成強(qiáng)奸罪,而不管其他的任何因素,這是一種典型的客觀定罪的方法,現(xiàn)代刑法已不再采用這種方法了。
    刑法第二百三十六條第二款的強(qiáng)奸罪是一種法定強(qiáng)奸,而不是平常所說的強(qiáng)奸罪,因此,在理解這一款時(shí),一定要結(jié)合立法精神,乃至刑法的精神綜合理解此款。立法者將這一款寫進(jìn)刑法,就是為了體現(xiàn)對(duì)未成年幼女的保護(hù),但是,保護(hù)是有一定限度的,過分的保護(hù)必然會(huì)侵害其他客體的權(quán)利,造成新的不公平現(xiàn)象。
    第一種意見正是機(jī)械的理解了該款的本來之意,而沒有結(jié)合刑法的總則和當(dāng)時(shí)的立法精神和目的綜合考慮,走進(jìn)了刑法的教條主義。
    (三)全面掌握刑法,結(jié)合立法精神與目的綜合評(píng)價(jià)行為人,得出合法又合情的結(jié)論
    法律條文總是滯后于法律理論,在刑事司法實(shí)踐中,我們既要堅(jiān)持“罪刑法定”的基本原則和充分借鑒司法判例的指導(dǎo)作用,同時(shí),也要避免走進(jìn)刑事司法的教條主義和經(jīng)驗(yàn)主義,要全面正確的理解法律,運(yùn)用法律,這樣,才能得出合法、合理又合情的結(jié)論,才能辦理出經(jīng)得起歷史和時(shí)間考驗(yàn)的案件。

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