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  • 濃縮法律制度公共性差異的權(quán)利/義務(wù)配置--軟法亦法:公共治理呼喚軟法之治

    羅豪才 已閱11362次

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    濃縮法律制度公共性差異的權(quán)利/義務(wù)配置

    公域之治的終極目標是實現(xiàn)人的全面解放和發(fā)展,追求人的自由的最大化,不過,由于個體理性的不足,單靠個人的努力不可能實現(xiàn)所有人的自由的最大化,反而有可能因利益沖突而兩敗俱傷,這就需要維護公共理性要求的法律之治。我們認為,法律目的的公共性,最終體現(xiàn)為所追求的自由的多少,公民自由主要體現(xiàn)為主體利益分配,利益分配在法律制度安排上又集中體現(xiàn)為權(quán)利/義務(wù)配置。正是由于法律制度安排的核心是權(quán)利/義務(wù)配置,因此,為了形成一種與法律目的相匹配的均衡的權(quán)利/義務(wù)配置格局,就要區(qū)別公共性強度不等的法律目的,在法律上進行不同的權(quán)利/義務(wù)配置。對于那些個體理性能夠自主解決的領(lǐng)域,就基于平等、對等、自愿原則的私法來完成權(quán)利/義務(wù)配置;而對于那些個體理性不足、需要公共理性輔助的領(lǐng)域,權(quán)利/義務(wù)配置就轉(zhuǎn)化為主導(dǎo)性的權(quán)力/權(quán)利配置,以及輔助性的權(quán)利/權(quán)利配置與權(quán)力/權(quán)力配置。公法上的權(quán)力/權(quán)利配置,雖然對應(yīng)于一種公益/私益分割,但正如公共權(quán)力在本質(zhì)上只是維護和拓展公民自由的一種手段一樣,公共利益也只是為社會上每一個體的全面解放和發(fā)展平等地提供條件支持,公共利益以及公共利益/私人利益的分配最終要服從追求公民自由的最大化。

    針對法律目的的公共性差異,在法律之治過程中,主要在三個階段進行權(quán)利/義務(wù)配置,并表現(xiàn)為多種具體形態(tài)。

    第一,法律創(chuàng)制階段的權(quán)利/義務(wù)配置。

    在法律創(chuàng)制階段,權(quán)利/義務(wù)配置的主導(dǎo)形態(tài)是立法主體的立法權(quán)/相關(guān)利益主體的知情權(quán)與參與權(quán),輔助形態(tài)是相關(guān)私益主體之間的權(quán)利/權(quán)利分配與公益主體之間的權(quán)力/權(quán)力分配。

    一方面,法律制度是一種公共物品,立法過程應(yīng)當主要是一個發(fā)現(xiàn)、確認甚至制造公益的過程,或者是一個如何科學(xué)兼顧相關(guān)主體的正當利益訴求并加以平衡、協(xié)調(diào)以謀求社會整體利益之和最大化的過程。在對立法主體的立法權(quán)/相關(guān)利益主體的知情權(quán)與參與權(quán)進行配置時,憲法和立法法應(yīng)當授予立法主體以主導(dǎo)性的立法權(quán),立法主體相對于任何相關(guān)利益主體而言都應(yīng)當具有壓倒性優(yōu)勢。這是基于它或者是要求它超越于所有相關(guān)利益主體之外,平等對待所有相關(guān)主體的知情權(quán)和參與權(quán),不能失之偏頗,不必屈從于任何一方。至于與特定立法相關(guān)的既得利益者或者潛在受益者,他們在立法過程中的知情權(quán)與參與權(quán)主要是一種程序性權(quán)利,它不可能也不應(yīng)當與立法權(quán)相抗衡,否則立法過程就會蛻變成為強者不正當利益訴求法制化的過程。就此而言,相對于行政過程與司法過程而言,立法過程中的權(quán)力/權(quán)利配置明顯不對稱,立法權(quán)成為一種較行政權(quán)與司法權(quán)更加強硬的公共權(quán)力,此與立法過程要實現(xiàn)一種公共性更強的法律目的相匹配。

    另一方面,如果說立法主體的立法權(quán)/相關(guān)利益主體的知情權(quán)與參與權(quán)配置形成了一種顯性的立法關(guān)系,那么在立法主體與相關(guān)利益主體的較量背后,發(fā)生著一場在相關(guān)利益主體之間展開的更為激烈的博弈。憲法和立法法應(yīng)當附帶地規(guī)范這種隱性的立法關(guān)系,以保證彼此之間進行理性博弈。概而言之,無論在公法還是私法、硬法還是軟法的創(chuàng)制中,這種隱性的立法關(guān)系都表現(xiàn)為三類具體形態(tài):權(quán)力/權(quán)力關(guān)系、權(quán)力/權(quán)利關(guān)系、權(quán)利/權(quán)利關(guān)系;在最終意義上,它們集中體現(xiàn)為不同私益主體之間的權(quán)利/權(quán)利配置,最終可以還原為社會主體之間的私益分配。

    相對于行政過程與司法過程而言,立法過程的公益性更加純粹,法律目的的公共性更強,立法權(quán)因此成為一種公共強制性較強的公共權(quán)力。盡管在立法過程中存在著程度不等的協(xié)商,真正出現(xiàn)所謂的協(xié)商性立法,但縱觀整個立法過程,相關(guān)利益主體對立法關(guān)系的成立、變更與消滅等的影響相對較小,權(quán)利主體的意思自治程度最低。在立法關(guān)系中,立法權(quán)/知情權(quán)和參與權(quán)二者之間的對比程度,因所立之法公共性的強弱而有所不同,當創(chuàng)制位階更高、對公民權(quán)益影響更為重大和長遠的法律規(guī)范時,立法權(quán)的公共強制性因為滿足公共性更高的法律目的從而較高;相反,當創(chuàng)制位階較低,適用范圍較小、時間較短、法律效力較弱的法律規(guī)范時,立法權(quán)的公共強制性就會較弱,相對而言比較容易形成立法共識,在立法過程中會更加重視協(xié)商,相關(guān)利益主體就會擁有更加充分的知情權(quán)與參與權(quán)。例如,當創(chuàng)制公法、國家法、硬法時,立法權(quán)的公共強制性相對較強,更多采用自上而下的政府主導(dǎo)型立法模式,更多地使用制定的方式,以建構(gòu)一種理性的法律秩序;而當創(chuàng)制私法、社會法、軟法時,立法權(quán)的公共強制性相對較弱,更多地選擇自下而上的誘致性立法模式,倚重對習(xí)慣、慣例等其他社會規(guī)范的確認,以維護一種自發(fā)生成的法律秩序。雖然二者之間的差異并不絕對,但就總體上或者概率性而言,立法權(quán)/知情權(quán)與參與權(quán)的配置,會因所要創(chuàng)制的法律規(guī)范的公共性的強弱而區(qū)別對待。

    第二,法律實施階段的權(quán)利/義務(wù)配置。

    在法律的實施階段,權(quán)利/義務(wù)配置轉(zhuǎn)化為私法上的平等主體之間的權(quán)利/權(quán)利配置與行政法上的行政權(quán)/相對方權(quán)利配置兩種基本形態(tài)。

    我們先來討論私法之治問題。私法主體的權(quán)利/權(quán)利配置嚴格遵守平等、對等與自愿等原則,不存在強制服從關(guān)系,不能違背意思自治原則與契約精神。盡管在私法之治的部分環(huán)節(jié)需要公共權(quán)力介入,如在私法創(chuàng)制階段的立法權(quán)和化解民事糾紛、保證私法實施的司法權(quán);但是,私法之治主要是一種私人自治,私法上的權(quán)利/權(quán)利配置本身就賦予私法自我實施的動力機制。私法之所以能夠依靠其權(quán)利/權(quán)利配置即具有自我實施的能力,一是由于私法的直接利益基礎(chǔ)是私益,私益主體具有通過社會交往最大化其私益的利益驅(qū)動機制,私法的實施融入私益主體依法追求最大化私益的活動之中。二是因為私法作為體現(xiàn)公共理性的產(chǎn)物,立法已經(jīng)預(yù)先解決了個體理性不足的前提問題,確立了一個與個體理性能力相適應(yīng)的調(diào)整領(lǐng)域,這就意味著個體所遵從的私法應(yīng)當是一個個體理性能力能及的范圍——至于超出這個范圍的區(qū)域則要通過授予公共權(quán)力介入等方式從而成為公法疆域。三是因為當事人享有對違法行為使用或者威脅使用公共救濟,特別是司法救濟的權(quán)利,也有助于抑制個體非理性、實施機會主義行為的沖動,為個體理性的自治提供了保證。由此可見,私法之治是一種理性的、迂回的利益實現(xiàn)方式:不同主體之間的私益沖突需要通過維護公益的立法來解決,這種公益最終要還原為群體私益;私益主體自我實施,通過“看不見的手”在實現(xiàn)私益的同時帶來公益,而這種公益最終要還原為群體私益。

    接下來,我們討論公法之治,這主要是一個行政執(zhí)法問題。為了實施公法,需要形成一種以權(quán)力/權(quán)利為主體的公法實施機制。公法所要解決的是個體理性不及的問題,公法包括憲法、行政法、刑法、訴訟法等部門公法。由于憲法,特別是刑法主要是通過事后的司法適用來保證實施,而訴訟法也主要是規(guī)范和調(diào)整訴訟關(guān)系,因此,我們可以將其放在司法適用板塊中討論。如此一來,事前和事中的法律實施主要就是指行政法,指向行政執(zhí)法問題。

    行政法的權(quán)力/權(quán)利配置,主要是一種行政法實施機制,即通過行政權(quán)的介入來命令、建議、指示、引導(dǎo)相對人為或不為特定行為,以免損害公益,最終是為了避免損害特定個體在行政法上的合法權(quán)益,保護特定群體的合法私益。如果說立法的直接利益基礎(chǔ)主要是公共利益,那么行政過程的利益基礎(chǔ)則是公益/私益的混合,其中的私益主體就是行政行為所指向的行政相對人,而公益主體則由行政主體來代表,公益最終也可以還原為特定的范圍不等、形式各異的私益;同時,為了監(jiān)督行政權(quán)和為公民權(quán)利提供救濟,還要規(guī)定立法監(jiān)督、民主監(jiān)督、司法監(jiān)督、內(nèi)部層級監(jiān)督等。據(jù)此,行政法上的權(quán)利/義務(wù)配置,其主體結(jié)構(gòu)是權(quán)力/權(quán)利配置,輔助結(jié)構(gòu)是權(quán)力/權(quán)力配置與權(quán)利/權(quán)利配置。

    行政法上的權(quán)力/權(quán)利配置格局,或者不同行政權(quán)的強制性的高低,或者行政權(quán)與相對方權(quán)利之間的權(quán)威和力量反差的大小,或者行政權(quán)之于相對方權(quán)利的優(yōu)勢地位,究其根本而言,主要取決于行政法所要保護的私益的大小——這些私益往往較私法上的私益更為重要,僅憑個體理性無法得到滿足——私益越重要、利益沖突越嚴重,就越是需要公共行政的介入來實施法律,保護其正當權(quán)益。對于公共機構(gòu)而言,維護普遍的私益訴求,這本身就是在維護一種公共利益,行政主體所要維護的公益與行政相對人的私益形成一對范疇。法律目的公共性的強弱決定著行政法的行政權(quán)/相對方權(quán)利配置格局。法律目的的公共性越強,對行政權(quán)的強制性會提出更高要求,伴隨著行政權(quán)強制性程度的提高,行政相對方權(quán)利的實現(xiàn)就更多地受制于行政主體,個人意思自治性就會受到更多的限制;這就形成對比更加強烈的行政權(quán)/相對方權(quán)利結(jié)構(gòu),在一個極端,就形成一種命令一服從的行政法關(guān)系。反之,當法律目的的公共性較弱時,則對行政權(quán),特別是強制性行政權(quán)的要求則較弱;這就形成一種對比不太強烈的行政卡又/相對方權(quán)利結(jié)構(gòu),在另外一個極端,就形成一種行政指導(dǎo)一相對方自主選擇配合與否的行政法關(guān)系。

     第三,法律適用階段的權(quán)利/義務(wù)配置。

     在法律適用階段,權(quán)利/義務(wù)配置轉(zhuǎn)化為司法權(quán)/當事人權(quán)利配置這種基本形態(tài),當事人之間的權(quán)利/權(quán)利配置居于從屬地位。

    如果說立法是通過創(chuàng)制普遍適用的法律規(guī)范的方式,為普遍的正當私益提供抽象的保護,其利益基礎(chǔ)主要是公共利益;行政是通過事前、事中和事后的實施法律方式,運用抽象的推動和監(jiān)督法律實施以及具體的行政執(zhí)法行為兩種方式,來為正當私益提供抽象或者具體的保護,其利益基礎(chǔ)是公益/私益的混合;那么司法則是采取個案的方式,通常不告不理,通過化解糾紛的方式來實現(xiàn)事后的權(quán)力監(jiān)督與權(quán)利救濟,司法的利益基礎(chǔ)應(yīng)當是法定權(quán)益,其利益屬性取決于法律的既有安排,站在其中立的利益立場維護法律尊嚴。在這個意義上,司法機關(guān)雖然也是公共機構(gòu),行使公共權(quán)力,但這種公共權(quán)力既不像立法權(quán)那樣進行利益分配,也不像行政權(quán)那樣代表公益,而是維護當事人的法定權(quán)益——司法機關(guān)是通過維護現(xiàn)行法律上的權(quán)利/義務(wù)分配格局這種方式來捍衛(wèi)法律權(quán)威、維護公益,最終轉(zhuǎn)化為維護普遍的法定的私益。

    在法律適用階段,法律目的的公共性差異對法律的權(quán)利/義務(wù)的配置也產(chǎn)生了深刻影響,這集中體現(xiàn)為司法的適用性,它是判斷法律目的公共性強弱的一塊試金石。這主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

    其一,當事人享有的糾紛化解機制選擇權(quán)的大小,與法律目的的公共性強弱往往成反比。在法律之治中,伴隨著法律目的公共性的增強,對當事人意思自治的限制就相應(yīng)增多。例如,民事主體可以約定其權(quán)益,其權(quán)利/義務(wù)關(guān)系的形成以約定為原則;行政法主體的權(quán)力/權(quán)利關(guān)系是以法定為原則,以約定為補充;刑法上的權(quán)利/權(quán)利關(guān)系應(yīng)當都是法定的,約定侵權(quán)行為,甚至包括幫助自殺都視為犯罪;刑事訴訟法也堅持罪刑法定原則,審判前的辯訴交易屬于例外。相對應(yīng)的,民事、行政、刑事糾紛發(fā)生后,出于維護公共性由弱到強的法律目的的需要,對當事人選擇糾紛化解權(quán)的限制就由低變高。民事爭議主要涉及私益,民事主體通?梢宰杂商幏制錂(quán)益,可以自主協(xié)商民事爭議解決方式,能在民間調(diào)解、仲裁、民事訴訟等多種糾紛化解機制之間作出選擇,每一種化解機制都具有終局性,司法只是其中之一。即使是民事訴訟,往往也還可以約定管轄,雙方可以“私了”,遭侵權(quán)的一方享有自主決定是否放棄救濟的自主權(quán)。至于行政爭議,不僅涉及私益,還涉及公益,行政爭議特別是外部行政爭議往往需要更加嚴格的糾紛化解方式,通常不能私了,需要通過行政復(fù)議或者行政訴訟加以解決,對行政復(fù)議不服的多半還可以再尋求司法解決,司法具有終局性。實行法定管轄。行政相對人有自主決定是否提起行政復(fù)議或者行政訴訟的權(quán)利,但相對人是否提起權(quán)利救濟請求并不影響有權(quán)主體依職權(quán)對監(jiān)督對象的違法行政行為徑行制裁。對于刑事案件而言,當事人固然有權(quán)自主決定是否揭發(fā)、控告侵權(quán)行為,但通常不能私了,當事人一般不能選擇糾紛化解機制,只能通過刑事訴訟,依照罪刑法定原則,由法院經(jīng)過審判定罪量刑。法院既是唯一的,也是終局的。由此可見,從民事到行政,再到刑事糾紛化解,司法從多項選擇性機制之一到與行政復(fù)議并行選擇,但司法具有終局性,再到司法成為唯一的和終局的糾紛解決機制,伴隨著法律糾紛嚴重性的升級和法律目的公共性的提高,對司法的依賴性也隨之提高。

    其二,在訴訟被啟動向前推進的過程中,司法權(quán)/當事人權(quán)利配置的強弱對比,與法律目的的公共性成正相關(guān)性,亦即法律目的的公共性較強,就需要公共強制性較強的司法權(quán)來提供保障,當事人權(quán)利的影響作用就相對較弱,意思自治空間就會較小。這在多個方面都有體現(xiàn)。例如,就訴訟過程的推進而言,在民事案件中,原告可以通過起訴、變更訴訟請求、撤訴,被告也可以通過提出反訴等多種行為選擇導(dǎo)致訴訟關(guān)系的產(chǎn)生、變更與消滅;相對而言,司法權(quán)的公共強制性較弱,其權(quán)力行使在一定程度上是以當事人的自主選擇為前提的。但在行政、刑事案件中,司法的公共強制性變強,原告(或者公訴人)對案件的處分權(quán)變?nèi),只享有有限的撤訴權(quán)。再如,就裁判過程中的協(xié)商性而言,在民事案件中,原被告享有較大的協(xié)商解決空間,可以調(diào)解結(jié)案,某些案件還奉行調(diào)解前置,法院只有在主持調(diào)解不成之后才能依法作出判決,法院的公共強制性較弱,在某種意義上,當事人雙方的合意性優(yōu)先于司法權(quán)的公共強制性。但在行政案件中,原被告對爭議只享有有限的處分權(quán),往往限于就行政裁量問題進行調(diào)解,對于羈束案件通常只能由法院作出判決或者裁定,司法權(quán)的公共強制性通常優(yōu)于當事人的合意性。至于刑事案件,在審判之前固然可以運用辯訴交易,不過一旦進入審判程序,司法權(quán)的公共強制性
    就處于絕對優(yōu)勢地位,不容控方與被告協(xié)商解決,只能由法院依照法定程序來定罪量刑。又如,就裁判依據(jù)的選擇而言,在民事案件中,不僅法律規(guī)則和原則可以成為裁判依據(jù),公序良俗也可以成為定案理由。在行政案件中,法院裁判以法律、法規(guī)為依據(jù),參照規(guī)章,其他法律規(guī)范與社會規(guī)范通常不能作為裁判依據(jù)。在刑事案件中,罪刑法定原則要求法院只能依據(jù)狹義的法律作出裁判——依據(jù)《立法法》規(guī)定,罪刑問題只能法律規(guī)定,法規(guī)、規(guī)章等不得涉及。由此可見,法律目的的公共性越強,司法裁判依據(jù)的范圍就會越小,司法權(quán)的公共強制性就會越高,司法的“法律性”要求就會越高。

    其三,就司法裁判的效力和執(zhí)行模式而言,司法權(quán)/當事人權(quán)利的配置也要反映法律目的的公共性強弱。盡管生效司法裁判具有法律效力,但因其所對應(yīng)的法律目的的公共性差異,其法律效力也不盡一致。對于民事判決,特別是涉及財產(chǎn)方面的民事判決,當事人仍然可以通過形成合意的方式來選擇執(zhí)行判決,可以達成執(zhí)行和解。對于行政判決,雙方享有有限的選擇執(zhí)行權(quán),例如判決限期重新作出具體行政行為,行政主體就具有一定的選擇空間;對于法院針對行政主體不作為而作出的責(zé)令被告限期履行義務(wù)的履行判決,原告也可以選擇撤回申請。對于刑事案件,當事人通常沒有選擇執(zhí)行與否的權(quán)利,只能依法全面執(zhí)行。同時,就生效判決的執(zhí)行模式而言,因法律目的的公共性差異,也會帶來不同的執(zhí)行模式,在執(zhí)行主體、執(zhí)行方式選擇方面會有所不同。以執(zhí)行方式為例,民事案件的執(zhí)行因當事人申請法院而啟動,通常不能采用人身強制;行政案件的執(zhí)行未必需要當事人申請,可以涉及限制公民人身自由的人身罰;而刑事案件的執(zhí)行則無需當事人的申請即可啟動,最嚴重的可以剝奪罪犯生命。不難看出,在這三種執(zhí)行模式中,當事人的選擇權(quán)利逐漸變?nèi)酰痉?quán)的公共強制性相應(yīng)變強。

    以上我們從民事、行政和刑事訴訟角度,探討了司法適用過程中的權(quán)力/權(quán)利配置以及其他從屬性的權(quán)利/權(quán)利配置,是如何對照法律目的的公共性強弱而表現(xiàn)出相應(yīng)的差異的。在此基礎(chǔ)上,我們?nèi)绻M一步,還可以發(fā)現(xiàn)在民事、行政、刑事訴訟三類案件各自的內(nèi)部,存在著一種類似的、更加復(fù)雜細致的司法權(quán)設(shè)定的公共強制性差異現(xiàn)象。例如,就刑事案件而言,針對刑事公訴案件的司法權(quán),其公共強制性要明顯超過刑事自訴案件。就行政訴訟案件而言,法院在裁判羈束性行政行為的合法性時,其司法權(quán)的公共強制性要明顯高于針對裁量性行政行為的合理性的裁判。如此一來,在整個司法適用階段,對應(yīng)于法律目的的公共性差異,就形成一個以民事、行政、刑事案件的區(qū)別對待為橫坐標,以每類訴訟中的各種案件在量上的由弱到強為縱坐標,二者縱橫交錯,形成一個關(guān)于司法權(quán)公共強制性的由弱到強的排列譜系——它的形成,無疑只能依靠一種多方博弈和反復(fù)試錯,不能指望假定存在一個萬能的立法者來一錘定音。

      摘自:羅豪才著《軟法亦法:公共治理呼喚軟法之治》

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