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  • 淺談訴的選擇性合并

    [ 江曉春 ]——(2013-8-6) / 已閱9146次

                   淺談訴的選擇性合并
                       ——從一起農(nóng)村損害賠償案件展開

      當(dāng)一個(gè)侵權(quán)事實(shí)可能符合數(shù)個(gè)法律規(guī)范,從而可能適用不同的法律規(guī)范而產(chǎn)生數(shù)個(gè)法律關(guān)系,繼而有數(shù)個(gè)不同的請求權(quán),面對這些競合的請求權(quán),被侵權(quán)人如何來維護(hù)自己的權(quán)益?依照目前的法律規(guī)定,被侵權(quán)人只能擇一行使;但當(dāng)單個(gè)侵權(quán)人的賠償(履行)能力有限時(shí),被侵權(quán)人可否進(jìn)行選擇性合并,即同時(shí)向所有的侵權(quán)人行使請求權(quán)?本文試從一起農(nóng)村勞務(wù)損害賠償案件出發(fā),以民事訴訟合目的性轉(zhuǎn)向?yàn)橐暯,談(wù)勗趯?shí)現(xiàn)民事訴訟目的的前提下,將提起民事訴訟的權(quán)利還給原告,通過訴的選擇性合并來解決請求權(quán)競合問題的構(gòu)想。

      一、請求權(quán)競合時(shí)面臨選擇的困境

      當(dāng)人們的權(quán)利受到了侵害,就急需要得到彌補(bǔ)。法院和法官既要防止出現(xiàn)當(dāng)事人訴求無法實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)象,又要讓當(dāng)事人消弭矛盾,放下包袱,從糾紛的麻煩和負(fù)擔(dān)中解脫,面向未來、重修舊好,構(gòu)建和諧的行政、經(jīng)濟(jì)和社會關(guān)系。

      案例 :2010年7月,農(nóng)民林某因自家林業(yè)生產(chǎn)需要,就與單某達(dá)成了一份口頭協(xié)議,約定由單某負(fù)責(zé)請人砍伐杉木,砍下來的杉木每立方300元,按立方數(shù)由林某支付工資。在砍伐過程中,單某邀請了蘭某等人一起上山做事,雙方約定共同砍伐、利潤均分。當(dāng)月3日,單某、蘭某等人乘坐朱某的出租車進(jìn)山做事,說好了每人支付費(fèi)用20元。在上山過程中,朱某的出租車與迎面而來的陽某的貨車發(fā)生碰撞而不慎翻入山溝,導(dǎo)致蘭某死亡。后來,交警認(rèn)定,朱某與陽某在此次事故中應(yīng)負(fù)同等責(zé)任。蘭某家人在悲痛之余,將單某、林某、朱某、陽某一起告上了法庭,要求賠償蘭某死亡賠償金等損失共計(jì)30.5萬元。

      面對蘭某家屬的起訴,立案庭在審查后,認(rèn)為本案中至少有三個(gè)法律關(guān)系:林某是杉木砍伐作業(yè)的發(fā)包方與受益人,與單某達(dá)成了口頭協(xié)議,與單某等人構(gòu)成了勞務(wù)承攬法律關(guān)系;單某邀請?zhí)m某等人一起做工,單某與蘭某構(gòu)成了個(gè)人合伙法律關(guān)系;蘭某是在乘坐朱某的出租車時(shí)死亡的,朱某與蘭某構(gòu)成了運(yùn)輸合同法律關(guān)系;交通事故是因朱某與陽某的駕駛不當(dāng)引起的,雙方負(fù)同等責(zé)任,陽某又與蘭某構(gòu)成了侵權(quán)法律關(guān)系。本來,蘭某家屬只能依據(jù)上述法律關(guān)系擇一向法院提起訴訟,但蘭某家屬因沒有這方面的法律意識,在他們樸素的小農(nóng)意識里,多一個(gè)被告承擔(dān),自己的損害將更能得到補(bǔ)償,又因經(jīng)濟(jì)條件差請不起律師,就同時(shí)向這幾個(gè)被告提出了請求賠償。

      對立案與否,立案庭法官沒有找到相關(guān)的法律,但根據(jù)最高法院相關(guān)的司法解釋 認(rèn)為,因?yàn)樯鲜龇申P(guān)系不同,原告可以選擇兩者之中有利于自己的一種訴因提起訴訟,但當(dāng)事人不得就同一法律事實(shí)或法律行為,以不同的訴因分別或同時(shí)提起訴訟。因此,上述不同的法律關(guān)系不能在同一個(gè)案件中合并審理,原告只能選擇其中的一個(gè)法律關(guān)系主張權(quán)利,在法院判決之后,不論其是否獲得賠償,都不能再對其他的義務(wù)人提起賠償請求。

      在立案庭法官進(jìn)行了法律釋明之后,蘭某家屬選擇了他們認(rèn)為的雇主單某進(jìn)行了起訴,要求單某作為雇主單獨(dú)承擔(dān)賠償責(zé)任,而保留向發(fā)包方林某、出租車司機(jī)朱某和貨車司機(jī)陽某索賠的權(quán)利。

      案件移交給民事庭進(jìn)行了審理,通過到實(shí)地進(jìn)行了調(diào)查、發(fā)現(xiàn):發(fā)包方林某因?yàn)榧依餂]有勞動力不足只好將自家的杉木砍伐承包出去,雖然經(jīng)濟(jì)上不寬裕,但在蘭某出事后,主動賠償了1萬元。單某出面簽訂了杉木砍伐口頭協(xié)議,然后與蘭某一起去做事,整個(gè)砍伐過程都是由蘭某指揮、施工。單某并非完全意義上的雇主,從中并沒有多受益。單某和蘭某多次合作從事砍伐作業(yè),相處關(guān)系較好。而朱某與陽某均是當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民,所駕駛的出租車與貨車都是“黑車”,即沒有參加年檢、沒有投保,每年的收入也僅僅能夠維持生活。

      一審法院認(rèn)為,單某與蘭某是合伙關(guān)系,蘭某是在從事合伙事務(wù)中不幸遭遇車禍死亡的,因此,單某作為合伙人應(yīng)當(dāng)對蘭某的死亡承擔(dān)一定的補(bǔ)償責(zé)任,故判決由單某承擔(dān)35%的補(bǔ)償責(zé)任。蘭某家屬不服,提出上訴。二審法院審理后認(rèn)為,蘭某家屬未明確表示放棄發(fā)包方林某、出租車司機(jī)朱某和貨車司機(jī)陽某承擔(dān)賠償?shù)臋?quán)利,故漏列了當(dāng)事人,于是裁定發(fā)回重審。對于雇員受到第三方傷害的賠償問題,《侵權(quán)責(zé)任法》沒有作出明確規(guī)定,雖然《人身損害賠償解釋》第11條做出了規(guī)定,但對于受害人如何行使請求權(quán),司法實(shí)踐中有不同的理解。通常的做法是,受害人可以選擇雇主承擔(dān)責(zé)任,也可以要求第三人承擔(dān)賠償責(zé)任,但因?yàn)楣椭鞯呢?zé)任和第三人侵權(quán)行為在法律關(guān)系和性質(zhì)上的不同,受害人享有兩個(gè)的權(quán)利不同,雇主和第三人的過錯歸責(zé)原則也不相同,因此受害人應(yīng)當(dāng)分別請求,而不能同時(shí)請求。

      依據(jù)上述法律規(guī)定,一審法院法官的做法并沒有錯,但蘭某死亡后,其家屬在經(jīng)濟(jì)、精神上都遭受到了巨大的損失,如果在經(jīng)濟(jì)上還得不到相應(yīng)的補(bǔ)償,情緒更加激動,本來自己起訴的是三個(gè)被告,是一審法院立案法官要求自己只能告一個(gè)被告的,于是對法院的抗拒心理更加嚴(yán)重。一方面沒有實(shí)現(xiàn)社會的公平正義,另一方面,蘭某家屬也必將與幾位被告之間產(chǎn)生持續(xù)不斷的糾紛。

      依法立案和審理的結(jié)果,卻是遭到了當(dāng)事人的不滿意,遭到了上級法院的發(fā)回重審。那么在重審階段,能夠允許蘭某同時(shí)起訴林某、單某、朱某和陽某嗎?如果同時(shí)起訴且受理的話,又如何來劃分他們之間的法律責(zé)任?蘭某家屬受到的損害,應(yīng)當(dāng)通過什么樣的方式來得到最好的彌補(bǔ)呢?

      二、法律的規(guī)定與當(dāng)事人的訴求中間有一堵墻

      請求權(quán)競合,卻不得不進(jìn)行選擇,法官在當(dāng)事人的迫切訴求與法律規(guī)定的矛盾之間陷入了一種左右為難的困境。請求權(quán)競合,是指一個(gè)自然事實(shí)或生活事實(shí),符合多個(gè)法律構(gòu)成要件,從而產(chǎn)生多個(gè)請求權(quán),而這些請求權(quán)的目的只有一個(gè)。 尤其是當(dāng)前一些農(nóng)民法律意識淡薄,又因?yàn)榻?jīng)濟(jì)原因聘請不了專業(yè)律師,也不可能要求每個(gè)農(nóng)民都成為法律專家。請求權(quán)競合,農(nóng)民卻不懂得怎么選擇,更由于單一的選擇可能會無法獲得全部賠償而不愿意選擇。

      在農(nóng)村勞務(wù)損害賠償案件的審理過程中,經(jīng)?梢杂龅较裆鲜霭咐@樣的情況,即被侵權(quán)人受到了傷害,侵權(quán)人之間可能分別存在著雇主責(zé)任(替代責(zé)任)與直接侵權(quán)責(zé)任,也可能存在著補(bǔ)償責(zé)任與間接侵權(quán)責(zé)任 ,這些法律責(zé)任的法律性質(zhì)不同,依法不能疊加而只能取其一;這些行為也并不構(gòu)成共同侵權(quán)行為或共同危險(xiǎn)行為,因而不能承擔(dān)承擔(dān)連帶責(zé)任。但是,如果侵權(quán)人既不能單獨(dú)承擔(dān)賠償責(zé)任,又不能承擔(dān)連帶責(zé)任,那如何來劃分賠償責(zé)任?雖說農(nóng)民在某種程度上為了生活和生產(chǎn)需要也需要聘請或選任工人,但卻不同于正規(guī)的企業(yè)和行政事業(yè)單位,其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱,自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力低,一旦出了事故,不但生活和生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響,還要承擔(dān)難以承受的賠償責(zé)任。另外,農(nóng)民也不具備鑒別所聘請或選任的人是否具備相關(guān)從業(yè)資質(zhì)的能力,對工人的聘請或選任上存在隨意性,且雇請的多數(shù)是熟人、鄰居或親友,更談不上為所雇用的人購買工傷保險(xiǎn)等。在山區(qū),由于山高路遠(yuǎn),特別是一些偏辟的地方,交通管理工作也沒辦法完全到位,一些農(nóng)民自購了車輛從事客運(yùn)或貨運(yùn),這些車多數(shù)是已經(jīng)報(bào)廢或即將報(bào)廢的二手車,沒法進(jìn)行年檢、投保,所獲得的收入?yún)s僅僅夠維持生活。

      如果被侵權(quán)人只能向某單一侵權(quán)人單獨(dú)提起賠償損失訴訟,將不可能得到充分的賠償;也不能因?yàn)橘r償而造成某個(gè)被告傾家蕩產(chǎn),而且這些農(nóng)民都是世代相鄰,“低頭不見抬頭見”,更不能因此而結(jié)下冤仇。受害人總是希望法院能對案件給一個(gè)明確的說法,最大限度地滿足自己的訴訟請求,然而,法律不可能為所有案件提供明確的答案,而常常提供多種可能性。況且,有些案件的裁判還沒有明確的法律依據(jù)。被侵權(quán)人所受的損害和農(nóng)民承受能力的薄弱之間的矛盾,嚴(yán)格依法判決與現(xiàn)實(shí)生活之間的沖突,超越法律突破法律的框架與法律的穩(wěn)定性之間的平衡,通常讓法官感到心有余而力不足。

      在學(xué)理上,我國傳統(tǒng)的訴訟標(biāo)的理論認(rèn)為,訴訟標(biāo)的的識別標(biāo)準(zhǔn)是原告在實(shí)體法上享有多少個(gè)請求權(quán),有幾個(gè)請求權(quán),就有幾個(gè)訴訟標(biāo)的,而不考慮請求權(quán)競合的情況。這樣的話,每個(gè)案件中只能有一個(gè)訴訟標(biāo)的,因此對不同的請求權(quán)不能合并審理。其缺陷主要是:“增加當(dāng)事人訟累,增加法院的案件,減損民事訴訟之功能,使得一個(gè)案件可能有幾個(gè)判決并存! 而新訴訟標(biāo)的的識別標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)把訴的聲明和案件事實(shí)作為識別標(biāo)準(zhǔn),如果訴的事實(shí)理由和訴的聲明只有一個(gè),不管在實(shí)體法上享有多少個(gè)請求權(quán),訴訟標(biāo)的也只有一個(gè)。就給付之訴而言,基于不同的法律事實(shí)和實(shí)體法上不同的請求權(quán),主張同一給付目的,應(yīng)屬于同一訴訟標(biāo)的。 這樣,如果在一個(gè)案件中,不論請求權(quán)的多少,只要是同一個(gè)給付目的,就可以圍繞不同的請求權(quán)合并審理。

      在立法中,《合同法》第122條對違約責(zé)任和侵權(quán)責(zé)任競合時(shí),做出了規(guī)定,當(dāng)事人只能擇一行使。這一模式被學(xué)者稱為“選擇消滅”模式,即不論當(dāng)事人選擇哪種救濟(jì)方式,另外一條救濟(jì)的途徑將大門緊掩。 盡管相關(guān)法律沒有明確地規(guī)定,對類似請求權(quán)競合時(shí)可以類推使用,但實(shí)際操作和學(xué)術(shù)界都普遍認(rèn)同了這一規(guī)定。然而,《合同法》的這一規(guī)定,卻并不是盡善盡美的。

      首先,根據(jù)這一規(guī)定,受損害方只能在基于違約的請求權(quán)和基于侵權(quán)的請求權(quán)之中擇其一行使,不能同時(shí)主張,也不能先后主張,更不能分別主張。這是建立在原告具有非常豐富的法律知識、所主張的對象履行能力非常強(qiáng)大的基礎(chǔ)上,原告只要通過一次選擇和一次訴訟之后,其請求權(quán)就可以得到充分的滿足,當(dāng)然就無須再主張其他的請求權(quán)。

      其次,《合同法》畢竟只是一部部門法,對發(fā)生范圍及其廣泛的請求權(quán)競合難以進(jìn)行恰當(dāng)?shù)囊?guī)范和處理。 從實(shí)體法上強(qiáng)行作出擇一性選擇固然能夠徹底解決這個(gè)問題,但這種方法卻是以犧牲當(dāng)事人權(quán)利保護(hù)為代價(jià)的,同時(shí)也與訴訟中的諸多審判的基本原則相悖。

      再次,這一規(guī)定也違反了“你給我事實(shí),我給你法律”的法官知法原則。我國是成文法國家,法官并不受制于當(dāng)事人的法律觀點(diǎn),當(dāng)事人尤其是農(nóng)民不可能是法律專家,提起訴訟的都是生活事實(shí),而非經(jīng)過法律評價(jià)的要件事實(shí),法官必須就這些生活事實(shí)審查所有可能適用的法律規(guī)范,識別可以適用的法律構(gòu)成要件,最后得出對應(yīng)的法律效果。

      法律的規(guī)定與當(dāng)事人的訴求中間好比有一堵墻,它決定著哪扇門開與否,只是位置不同而已!胺傻哪康氖钦{(diào)停,經(jīng)常是減弱沖突,即使有加重沖突的話也很少。大多數(shù)制定法都代表了妥協(xié),而且多數(shù)法律沖突都是在法庭外和解的,法官在他們的判決時(shí)努力減少而不是增加社會壓力! 為了實(shí)現(xiàn)法律的目的,法官不得不在法律與現(xiàn)實(shí)的沖突之間尋找一種妥協(xié)。

      三、以選擇性合并作為請求權(quán)競合的解決方法

      民事訴訟各項(xiàng)具體制度的構(gòu)造與運(yùn)作,都要在民事訴訟目的的統(tǒng)領(lǐng)下展開。請求權(quán)競合問題的解決也不例外,F(xiàn)代民事訴訟中充滿了各種訴訟價(jià)值觀的沖突,在各種沖突的價(jià)值觀念中找到平衡點(diǎn),兼顧當(dāng)事人實(shí)體利益和程序利益,賦予當(dāng)事人充分的程序選擇權(quán),從而實(shí)現(xiàn)民事訴訟的目的。 由過去的單純維護(hù)社會秩序向追求當(dāng)事人實(shí)體利益和程序利益兩種價(jià)值進(jìn)行轉(zhuǎn)向,既反映了我國在觀念上從義務(wù)型社會向權(quán)利型社會的轉(zhuǎn)變,反映了從一味強(qiáng)調(diào)國家和社會公共利益、漠視公民個(gè)人利益到逐步承認(rèn)與尊重公民個(gè)人利益的轉(zhuǎn)變,反映了從重實(shí)體輕程序向不僅重視當(dāng)事人實(shí)體利益,同時(shí)也重視當(dāng)事人程序利益的立法與司法觀念的轉(zhuǎn)變。

      在民事訴訟目的轉(zhuǎn)向的大前提下,“定紛止?fàn)、案結(jié)事了”成了民事審判最高的追求目標(biāo)。當(dāng)事人提起訴訟的目的就在于保護(hù)權(quán)利,恢復(fù)秩序,解決紛爭。然而,立法總是滯后,更讓法官在當(dāng)事人的訴求和法律規(guī)定的沖突之間左右為難,在沖突中尋找一種恰當(dāng)?shù)姆绞,既能夠最大限度地化解民事糾紛,又能夠最大限度地提高訴訟效率;做到既不違反法律的規(guī)定,又滿足當(dāng)事人的訴求,是擺在人民法院面前的一道永恒的課題。盡管通過完善立法,加強(qiáng)司法,但民事審判的決斷卻永遠(yuǎn)充滿了矛盾性。 這是因?yàn),立法具有妥協(xié)性、語言表達(dá)具有局限性、社會發(fā)展具有動態(tài)性,諸如此類的原因使一些法律規(guī)范晦暗不明、模棱兩可、詞不達(dá)意或者留下許多空白。 而現(xiàn)實(shí)生活與法律規(guī)定或立法的初衷總是存在著相當(dāng)大的差距,民事審判必須依照法律的規(guī)定來進(jìn)行,在裁判中,既要保持穩(wěn)健又要發(fā)揮能動性,既要維護(hù)穩(wěn)定性又要堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn),這種矛盾將伴隨著司法的進(jìn)程。出于法律存在漏洞或法律的原則性、滯后性,法官又必須對案件做出裁判,因此,不得不啟動利益衡量。

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