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  • 刑法的域外效力辨析

    [ 呂巖峰 ]——(2000-11-5) / 已閱20861次



    在關(guān)于刑事法律沖突的議論中,無論是刑法學(xué)界,還是國際私法學(xué)界,都曾有人舉出1928年第六屆泛美會議通過的《布斯塔曼特法典》作為例證。其理由是,《布斯塔曼特法典》是一部國際私法法典,其中專門規(guī)定了“國際刑法”的內(nèi)容,這“實際上就是為了解決刑事法律沖突而作的規(guī)定!保ㄗⅲ阂娮ⅱ垡,第54頁。)筆者認(rèn)為,這種理解有些牽強和表面化!恫妓顾胤ǖ洹分袨槭裁匆▏H刑法的內(nèi)容,限于資料不敢枉言,但有一個事實是清楚的,即《布斯塔曼特法典》中的“國際刑法”編,主要是規(guī)定刑事管轄權(quán)問題,并未涉及法律適用上的沖突問題。(注:參見韓德培主編《國際私法(修訂本)》,武漢大學(xué)出版社1983年版,第43頁。)。而對刑事管轄權(quán)問題的規(guī)定,也通篇體現(xiàn)了以屬地主義原則為主的精神,而否定了刑法的域外效力和適用他國刑法的可能性。例如,其第296條規(guī)定:“除本章所設(shè)定的例外以外,
    刑法對居住于領(lǐng)土內(nèi)的一切人均有拘束力!边@里的所謂“例外”,主要是指有關(guān)外交豁免的規(guī)定。其第304
    條又明確規(guī)定:“任何締約國在其領(lǐng)土內(nèi)不適用他國的刑法!蔽蚁,這樣的規(guī)定已經(jīng)再清楚不過地回答了我們的問題。至于近幾十年來國際社會為懲治某些國際犯罪所締結(jié)的國際公約,其主旨在確立對有關(guān)國際犯罪的普遍管轄原則,并使締約國或參加國負有審判和處罰這些犯罪的權(quán)利和義務(wù),以便有效地打擊危害國際社會公共秩序的罪行。它們并非基于各國刑法的差異,為有關(guān)國際罪行確定統(tǒng)一的定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn);因而它們與國際私法中所謂避免或消除法律沖突的統(tǒng)一實體法規(guī)范,是風(fēng)馬牛不相及的。


    在證明刑事法律沖突方面,最有力的論據(jù)恐怕莫過于我國《唐律疏議·名例》中的規(guī)定:“諸化外人,同類自相犯者,各依本俗法;異類相犯者,以法律論!睂Υ耍P者的看法有三:其一,這是古今中外絕無僅有的一種條款,以這種偶然出現(xiàn)的現(xiàn)象來證明一般規(guī)律的存在恐怕是缺乏說服力的;其二,如何理解唐律中的這一條款,尚存爭議,有待進一步考察探究,(注:參見蘇欽:《唐明律“化外人”條辨析》,載《法學(xué)研究》,第18卷,第5期。)
    尤其對它在司法實踐中被實施的情況,我們更缺少了解,簡單地把它認(rèn)作刑事法律沖突規(guī)范,未必合適;其三,唐朝時的社會狀況和法制觀念同現(xiàn)在有很大差異。那時,“國家主權(quán)”、“屬地主義”,“屬人主義”,“法律的域外效力”、“法律選擇”、“法律沖突”等沖突法的基本范疇尚未形成,甚至還沒有進入人們的觀念中。在這個背景下,即使立法規(guī)定對某種法律關(guān)系適用外國法,這同現(xiàn)代沖突法意義上的適用外國法,在前提、動機和目的等方面也是不同的。因而完全按照現(xiàn)代沖突法的觀念去理解公元7
    世紀(jì)時的法律恐怕是不適宜的。
    或許,還會有人提出這樣的質(zhì)疑,按照我國1997年《刑法》第6 條第1款的規(guī)定:凡在中國領(lǐng)域內(nèi)犯罪的,除法律有特別規(guī)定的以外,
    都適用本法。而法律有特別規(guī)定的情況之一,是依據(jù)中華人民共和國《香港特別行政區(qū)基本法》和《澳門特別行政區(qū)基本法》之規(guī)定,我國刑法不適用于這兩個特別行政區(qū)。但是,當(dāng)全國人大常委會決定宣布戰(zhàn)爭狀態(tài)或因香港或澳門特別行政區(qū)發(fā)生當(dāng)?shù)卣荒芸刂频奈<皣医y(tǒng)一或安全的動亂而決定香港或澳門特別行政區(qū)進入緊急狀態(tài)時,《中華人民共和國刑法》可以根據(jù)中央人民政府發(fā)布的命令適用于香港或澳門特別行政區(qū)。從沖突法的角度說,內(nèi)地、香港和澳門都是獨立的法域,因此,在上述情況下《中華人民共和國刑法》的適用是否便會出現(xiàn)區(qū)際刑事法律沖突?筆者以為不然。因為,在這種戰(zhàn)爭狀態(tài)或緊急狀態(tài)下,將《中華人民共和國刑法》適用于香港或澳門特別行政區(qū),無論其適用的范圍和程度如何,都屬于強制性適用。在強制性適用的情況下,特別行政區(qū)的相應(yīng)法律將處于擱置狀態(tài),因而不存在也不會發(fā)生是適用《中華人民共和國刑法》還是適用特別行政區(qū)刑法的法律選擇問題,所謂法律沖突便屬子虛烏有。應(yīng)當(dāng)明確,在強行法的領(lǐng)域是不存在法律沖突的。



    但是,對于包括刑法在內(nèi)的公法的域外效力問題絕對地加以否定,也是不明智的。黑格爾曾說:“各種法律之間的分歧,就已引人注意到它們不是絕對的。法律是被設(shè)定的東西,源出于人類。”(注:黑格爾著《法哲學(xué)原理》,商務(wù)印書館1961年版,“序言”,第15頁。)任何一種法律,其有無域外效力,取決于國家意志,而這種國家意志的產(chǎn)生則源自國際交往中各國維護本國利益及相互合作的需要和所調(diào)整的現(xiàn)實的社會關(guān)系的性狀。國際關(guān)系的變化,現(xiàn)實社會關(guān)系的性狀的不同,會導(dǎo)致國家意志的改變,以致影響立法者和司法者對法律的域外效力的態(tài)度。1975年,國際法學(xué)會在威斯巴登會議上曾就外國公法問題作出決議,其主要內(nèi)容是:(一)沖突規(guī)范所指定適用的一個外國法律規(guī)定,如果具有公法的性質(zhì),并不妨礙該規(guī)定的適用,但應(yīng)附以公共秩序的重要保留;(二)不適用外國公法的這個所謂原則是先驗的,并無令人信服的理論或?qū)嶋H上的理由作為基礎(chǔ),它時常同公共秩序原則重復(fù),而且可能發(fā)生不便和同當(dāng)代國際合作的需要不相容的結(jié)果。事實上,在司法實踐中,間接適用外國公法的情況是很多的,因為這種間接適用,不涉及外國統(tǒng)治權(quán)的行使,并被限制在不妨害內(nèi)國利益、不違反內(nèi)國公共秩序的范圍內(nèi)。1987年《瑞士聯(lián)邦國際私法》第13條第2
    款:“外國法律的規(guī)定,即使具有公法性質(zhì),也可以予以適用”、即屬對間接適用的規(guī)定。至于直接適用外國公法,則尚屬“禁區(qū)”。(注:參見注②引書第599~600頁。)不過,日新月異的現(xiàn)實生活,倏忽撲朔的現(xiàn)代觀念,一再提醒我們:不能用既存的概念去框定變換的現(xiàn)實。畢竟,理論是灰色的,而生活之樹常青。

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