色一情一乱一伦一视频免费看,国产无码黄色网站,小泽玛莉亚一区二区视频在线,久久精品亚洲视频

  • 法律圖書館

  • 新法規(guī)速遞

  • 評張明楷《刑法學(xué)》第六版下集(一)

    [ 肖佑良 ]——(2021-11-24) / 已閱2937次

    評張明楷《刑法學(xué)》第六版下集(一)

    刑法條文是描述客觀事物的。法條對應(yīng)客觀事物,不允許解釋。這就意味著,擴(kuò)大解釋是個假命題,根本不存在。所有的解釋,都是類推解釋。因此,刑法學(xué)上永恒的課題,實(shí)際是個假課題,找不到類推解釋與擴(kuò)大解釋的界限,是必然的結(jié)果。值得一提的是,所謂的立法解釋、司法解釋,都不是解釋出來的,而是根據(jù)相同性質(zhì)的客觀事物相同處理定義出來的。冠以解釋之名,實(shí)則名不符實(shí)。這里需要說明的是,筆者在評述中,有時會用到擴(kuò)大解釋等刑法解釋學(xué)中的名詞,但內(nèi)涵并不完全相同。
    刑法教義學(xué),即刑法解釋學(xué),實(shí)質(zhì)就是類推學(xué)。沒有類推,就沒有解釋學(xué)。例如,把刑法第五章中的財(cái)物,解釋成財(cái)產(chǎn)性利益,就是典型的類推。刑法解釋學(xué)存在的基礎(chǔ)是,法條是概念,是因人而異的概念。不承認(rèn)法條是客觀事物,不承認(rèn)法條是實(shí)體。否則,刑法解釋學(xué)的理論大廈就全部崩塌了。
    刑法解釋,是走不通的路。以刑法232條故意殺人的罪狀為例,“故意殺人的”,描述了客觀事物的本質(zhì)。從“故意殺人的”字面含義出發(fā),是不可能解釋出千差萬別的“故意殺人的”表現(xiàn)形式的,例如,“把人燒死”,“把人毒死”,“把人掐死”,“把人絞死”,“把人推下懸崖摔死”等等。如果以目的解釋為出發(fā)點(diǎn),那么正當(dāng)防衛(wèi)殺人,法警槍決死刑犯等合法行為也成立犯罪,導(dǎo)致“故意殺人的”法條“黑白同框”。除了包含殺人犯罪行為,合法行為也在其中,也有法定刑,明顯矛盾?梢,刑法解釋之路是死胡同,此路不通。
    然而,透過千差萬別的表現(xiàn)形式(現(xiàn)象)看本質(zhì),本質(zhì)相同,都是“故意殺人的”,都成立故意殺人罪。其他學(xué)科,例如,醫(yī)學(xué),天文學(xué),植物學(xué),動物學(xué),遺傳學(xué)等等領(lǐng)域,無一例外,認(rèn)識客觀事物,都是透過現(xiàn)象看本質(zhì)。我們辦理刑事案件的法律適用過程,是認(rèn)識和處理客觀事物的過程。就是把當(dāng)前客觀存在的案件事實(shí)(客觀事物),與已經(jīng)被成文法或者判例法所確定的案件事實(shí)(客觀事物)進(jìn)行比較,透過現(xiàn)象看本質(zhì),如果兩者性質(zhì)相同,那么將成文法或者判例法所確定的罪名及其法定刑,適用于當(dāng)前客觀存在的案件事實(shí)(客觀事物)。顯然,案件事實(shí),包括法律(成文法,判例法)確定的案件事實(shí),都是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的,都是客觀存在的。所以,“刑法典獨(dú)一無二,解釋者成千上萬,每位解釋者心中都有一個哈姆雷特!逼鋵(shí)是幻覺,根本不符合實(shí)際。
    法治,罪刑法定,本質(zhì)就是剛性之治。刑法解釋學(xué),本質(zhì)就是破壞法治,動搖剛性之治。刑法解釋學(xué)語境下,法條可以解釋,可以有彈性。無罪(罪輕)解釋成有罪(罪重),或者相反,都是有可能性的。顯然,刑法解釋學(xué)與罪刑法定,它們是格格不入,勢不兩立的。多少年來,刑法解釋學(xué)一直在干著掛羊頭(打著罪刑法定的旗幟),實(shí)際上賣狗肉(破壞罪刑法定)的勾當(dāng)。大家務(wù)必要擦亮眼睛,不要被刑法解釋學(xué)這種偽科學(xué)忽悠了。

    “值得討論的是交通肇事罪與以危險方法危害公共安全罪的關(guān)系。首先,從客觀方面來說,交通肇事罪與以危險方法危害公共安全不是對立關(guān)系。只要行為違反交通運(yùn)輸管理法規(guī),造成了傷亡實(shí)害結(jié)果,行為人對傷亡實(shí)害結(jié)果具有過失,就成立交通肇事罪;但是,倘若行為人違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)的駕駛行為,產(chǎn)生了與放火、爆炸、投放危險物質(zhì)相當(dāng)?shù)木唧w的公共危險(如酒后逆向高速行駛),且行為人對具體的公共危險具有故意,司法實(shí)踐就不會僅認(rèn)定為交通肇事罪,而會認(rèn)定為以危險方法危害公共安全罪。在此意義上,以危險方法危害公共安全罪的成立,并不是對交通肇事罪的否定。其次,從責(zé)任形式來說,雖然交通肇事罪是過失犯罪,以危險方法危害公共安全罪是故意犯罪,但二者不是對立關(guān)系,而是責(zé)任高低度關(guān)系(參見第六章第二節(jié)第三款)。據(jù)此,可以得出如下結(jié)論:行為人實(shí)施高度危險駕駛行為,客觀上與放火、爆炸、投放危險物質(zhì)相當(dāng)?shù)木唧w的公共危險,行為人對具體的公共危險具有認(rèn)識和希望或者放任態(tài)度,但對已經(jīng)發(fā)生的傷亡實(shí)害結(jié)果僅有過失的,同時觸犯交通肇事罪與以危險方法危害公共安全罪,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為以危險方法危害公共安全罪。概言之,任何危險駕駛行為,凡是造成傷亡實(shí)害結(jié)果的,只要不是意外事件,首先成立交通肇事罪;在此前提下,還需要作出進(jìn)一步的判斷;其一,行為是否已經(jīng)產(chǎn)生了與放火、爆炸、投放危險物質(zhì)相當(dāng)?shù)木唧w的公共危險,行為人對具體的公共危險是否具有故意,如得出肯定的結(jié)論,就應(yīng)認(rèn)定為以危險方法危害公共安全罪;其二,在行為產(chǎn)生了與放火、爆炸、投放危險物質(zhì)相當(dāng)?shù)木唧w的公共危險且發(fā)生了傷亡實(shí)害結(jié)果的前提下,如果行為人對傷亡實(shí)害結(jié)果有故意,則是結(jié)果犯(也可能被人們認(rèn)定為故意的結(jié)果加重犯),依然適用刑法第115條第1款;不過,對二者的量刑是應(yīng)當(dāng)有區(qū)別的!

    評述:
    交通肇事罪與以危險方法危害公共安全罪,兩者之間是對立關(guān)系。成立交通肇事罪,就不可能成立以危險方法危害公共安全罪。反之亦然。故意犯罪,危害行為具有侵害法益的直接性,高度危險性,高概率性,高效性,對應(yīng)了“明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果”。在外觀形式上看,行為本身是犯罪行為;過失犯罪,危害行為也具有侵害法益的直接性,不過,危害行為侵害法益,僅具有低度危險性,低概率性,低效性,對應(yīng)了“應(yīng)當(dāng)預(yù)見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果”。在外觀形式上看,行為本身不是犯罪行為,而是生活、生產(chǎn)、工作行為。此類行為本身具有一定風(fēng)險性,需要防范風(fēng)險盡到謹(jǐn)慎義務(wù)。這意味著,故意犯罪與過失犯罪,兩者風(fēng)馬牛不相及,根本不是什么高低度關(guān)系,而是井水不犯河水的對立關(guān)系。因此,上述整段論述,是沒有事實(shí)依據(jù)、天馬行空式的主觀臆測。反映出理論研究缺乏實(shí)踐基礎(chǔ),不切實(shí)際。竟然能夠同時觸犯交通肇事罪和以危險方法危害公共安全罪。這種定罪邏輯,反映出實(shí)踐基礎(chǔ)為零,純粹瞎捉摸。沒有實(shí)踐,不可能有符合實(shí)際的理論。《刑法學(xué)》第六版的硬傷,就是沒有實(shí)踐基礎(chǔ)。

    “‘因逃逸致人死亡’實(shí)際上是指逃逸這一不作為引起了被害人死亡。因?yàn)檎厥潞蟮膯渭兲右輰?shí)際上屬于受刑罰處罰的不作為行為(至少是一種遺棄行為),只不過不是獨(dú)立地處罰(事實(shí)上也不可能有獨(dú)立的逃逸),而是作為交通肇事罪的法定刑升格條件予以處罰。行為人對逃逸及其產(chǎn)生的具體危險顯然是故意的,對于這一基本行為引起的死亡結(jié)果,則至少需要過失(類似于結(jié)果加重犯);谕瑯拥睦碛,行為人在交通肇事后,以為被害人已經(jīng)死亡,為了隱匿罪跡,將被害人沉入河流中,導(dǎo)致被害人溺死的,應(yīng)將后行為認(rèn)定為過失致人死亡罪,而不能認(rèn)定為因逃逸致人死亡;如果前行為已經(jīng)構(gòu)成交通肇事罪,則應(yīng)數(shù)罪并罰!

    評述:
    事實(shí)上,‘因逃逸致人死亡’,是立法確定的刑事責(zé)任最重的一種交通肇事罪行為類型。這種交通肇事行為,是有證據(jù)證明,肇事者不逃逸,及時救助被害人,就能夠避免被害人死亡的情形。造成被害人死亡的直接原因,仍然是交通肇事行為,不是逃逸這一不作為直接引起的。這種能夠救助被害人生命情形下的逃逸情形,比起無法救助被害人生命情形下的逃逸情形,危害性更大。因此,立法規(guī)定了交通肇事罪中“因逃逸致人死亡”的行為類型,配置了七年以上有期徒刑的法定刑,處罰力度相當(dāng)于故意殺人的處罰力度。值得注意的是,‘因逃逸致人死亡’就是一種單獨(dú)的交通肇事罪的行為類型,根本不是什么結(jié)果加重犯。
    行為人交通肇事后,以為被害人已經(jīng)死亡,為了隱匿罪跡,將被害人沉入河流中,導(dǎo)致被害人溺死的。這種情形,比起肇事后單純的逃逸,更具危險性,對被害人更不利。更重要的是,隱匿罪跡拋尸,本身也具有逃逸性質(zhì)。因此,這種情形同樣符合‘因逃逸致人死亡’的交通肇事罪的行為類型,定一罪即可。特別要強(qiáng)調(diào)的是,行為人以為被害人死亡,為了隱匿罪跡,把被害人沉入河流中的,這節(jié)事實(shí)是確定不符合過失致人死亡罪的。如果說行為人應(yīng)當(dāng)預(yù)見被害人有可能還沒有死亡,那么把被害人沉入河流中至少是放任被害人死亡結(jié)果發(fā)生,至少是間接故意殺人了,而不是過失致人死亡了。

    “‘交通肇事后,單位主管人員、機(jī)動車輛所有人、承包人或者乘車人指使肇事者逃逸,致使被害人因得不到救助而死亡的,以交通肇事罪的共犯論處。’對此解釋持肯定態(tài)度的理由是:交通肇事后的逃逸行為是故意的,指使者在明知肇事已經(jīng)發(fā)生的情況下,仍指使、教唆肇事人實(shí)施逃逸行為的,與肇事者對肇事后的逃逸具有共同的故意,應(yīng)共同對這一后果承擔(dān)責(zé)任。但這一解釋結(jié)論及其理由存在如下疑問:(1)如果說刑法第133條規(guī)定的‘因逃逸致人死亡’屬于結(jié)果加重犯,而‘因逃逸致人死亡’屬于間接故意犯罪,則意味著過失的交通肇事罪包含了故意的結(jié)果加重犯。換言之,存在‘過失的基本犯+故意的加重犯’的情形,這是難以被人理解和接受的。(2)如果說‘因逃逸致人死亡’是數(shù)罪或者是特殊的結(jié)合犯(一般交通肇事罪+故意殺人罪),則與其法定刑不協(xié)調(diào)。(3)如果說‘因逃逸致人死亡’屬于不作為的故意殺人罪,則導(dǎo)致罪刑不均衡:一般情形下的故意不作為致人死亡的,被認(rèn)定為故意殺人罪,處死刑,無期徒刑或者10年以上有期徒刑;而在交通肇事罪后故意不作為致人死亡的,反而僅處7年以上有期徒刑。(4)逃逸行為雖然是故意的,但對致人死亡并不必然出于故意,不能以逃逸出于‘故意’為由,認(rèn)定司機(jī)與指使者對死亡結(jié)果持故意。事實(shí)上,指使司機(jī)逃逸并不意味著指使者對被害人的死亡持間接故意,換言之,指使者完全可能對被害人的死亡只有過失的心理態(tài)度。(5)逃逸本身是否屬于間接故意致人死亡的行為,也需要具體判斷。在行為人沒有采取積極措施防止結(jié)果發(fā)生時,并不能簡單地認(rèn)為所發(fā)生的結(jié)果就是行為人的‘不作為’所致,而應(yīng)當(dāng)考慮法益基于何種原因(前行為)處于危險狀態(tài)、程度,法益對行為人的依賴程度,行為人履行義務(wù)的可能性大小,行為人的‘不作為’是不是造成結(jié)果的原因,是將結(jié)果歸責(zé)于前行為合適,還是歸責(zé)于‘不作為’合適,等等。(6)‘因逃逸致人死亡’屬于交通肇事罪的一種加重情節(jié),但根據(jù)《辦理交通案件解釋》,其前提是行為人因?yàn)檫`反交通規(guī)則而發(fā)生了交通事故,導(dǎo)致被害人受傷害(基本犯)。將指使司機(jī)逃逸因而導(dǎo)致被害人死亡認(rèn)定為交通肇事罪的共犯,則缺乏基本犯這一前提條件。例如,甲使用暴力搶劫丙的財(cái)物,已經(jīng)導(dǎo)致丙受傷害,也己取得財(cái)物。此時甲的朋友乙經(jīng)過現(xiàn)場,指使甲盡快逃逸。甲逃逸后,丙因沒有人救助而死亡。在這種情況下,顯然難以認(rèn)定乙與甲構(gòu)成搶劫罪的共犯。所以,要做到既否認(rèn)過失的教唆犯與幫助犯,又贊成上述《辦理交通案件解釋》的規(guī)定,是比較困難的!

    評述:
    上述(1)‘因逃逸致人死亡 ’既不是間接故意犯罪,也不成立結(jié)果加重犯,而是法定的刑事責(zé)任最重的交通肇事罪的行為類型。上述(2)‘因逃逸致人死亡’也不是數(shù)罪或者特殊的結(jié)合犯。上述(3)‘因逃逸致人死亡’不成立不作為的故意殺人罪,不存在罪刑不均衡。上述(4)‘因逃逸致人死亡’不存在認(rèn)定司機(jī)和指使者對死亡結(jié)果持故意。上述(5)逃逸本身不屬于間接故意致人死亡,不需要具體判斷。上述(6)‘因逃逸致人死亡 ’不屬于加重情節(jié),指使者成立交通肇事罪,不需要基本犯前提條件。
    指使肇事者逃逸,本身就不是犯罪行為。因此,指使者不成立教唆犯,何談過失犯罪成立教唆犯?
    在‘交通肇事后,單位主管人員、機(jī)動車輛所有人、承包人或者乘車人指使肇事人逃逸,致使被害人因得不到救助而死亡的’情形下,逃逸是肇事者受他人指使,兩人以上共同實(shí)施的行為整體。如果不逃逸,肇事者是不構(gòu)成交通肇事罪的。由于逃逸,被害人因得不到救助而死亡的,仍然認(rèn)定交通肇事罪。因?yàn)樗劳鼋Y(jié)果仍然是交通肇事直接造成的,不是逃逸行為整體直接造成的。在這種情形下的交通肇事罪,逃逸行為整體是交通肇事罪成立的必要條件?紤]到逃逸行為整體,是由兩人以上共同實(shí)施的,司法解釋規(guī)定了指使者“以交通肇事罪共犯論處”,類似于法律擬制。不過,司法解釋使用了“共犯”用語,似有不妥。

    “第一條路徑是為《辦理交通案件解釋》的結(jié)論尋找理論與法律依據(jù)。《辦理交通案件解釋》的問題出在兩個方面:(1)因逃逸致人死亡的責(zé)任形式難以確定。由于交通肇事是過失犯罪,將逃逸致人死亡作為交通肇事的法定刑升格條件時,也只能認(rèn)為其責(zé)任形式是過失。根據(jù)責(zé)任主義原理,要求行為人對于因逃逸致人死亡具有過失是理所當(dāng)然的。但是,我國刑法并沒有肯定對過失犯的教唆犯與幫助犯,這也是《辦理交通案件解釋》受到批評的另一重要原因。其實(shí),故意與過失不是對立關(guān)系,而是位階關(guān)系,故意也符合過失的條件。在此意義上,即使行為人對因逃逸致人死亡的真實(shí)心理是故意,也不能否認(rèn)其行為屬于因逃逸致人死亡。(2)沒有將交通肇事后逃逸確定為獨(dú)立的罪名,而是作為交通肇事罪的一個法定刑升格條件。但在將指使逃逸的行為認(rèn)定為交通肇事罪的共犯時,又是將逃逸行為作為獨(dú)立的犯罪對待的。然而,交通肇事罪一般屬于過失犯罪(危險駕駛造成交通事故的結(jié)果加重犯除外),而過失犯罪是沒有教唆犯的,但《辦理交通案件解釋》直接肯定了過失犯罪的教唆犯。倘若將交通肇事后逃逸作為一個獨(dú)立的罪名,那么,逃逸致人死亡就是結(jié)果加重犯。于是,逃逸致人死亡就不是單純的過失犯,而是相當(dāng)于國外刑法規(guī)定的遺棄致人死亡的結(jié)果加重犯。亦即,交通肇事只是交通肇事后逃逸的前提,逃逸行為有致人死亡的具體危險,其本身就是成立犯罪,致人死亡則是加重結(jié)果,行為人對加重結(jié)果只要有過失即可。于是,基本犯(交通肇事后逃逸)仍然是故意犯,指使他人逃逸的就是教唆犯。在肇事者的逃逸行為致人死亡時,只要教唆者對死亡結(jié)果具有預(yù)見可能性,教唆者就要對死亡結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。亦即,當(dāng)指使者指使肇事者逃逸,對肇事者適用因逃逸致人死亡的法律規(guī)定時,對指使者也應(yīng)適用因逃逸致人死亡的規(guī)定。但應(yīng)肯定的是,由于肇事者是負(fù)有作為(救助)義務(wù)的人,所以,指使者只是逃逸的教唆犯。基于同樣的理由,幫助肇事逃逸的,也能成立幫助犯。”

    評述:
    上述大段論述,首先依據(jù)虛擬理論提出問題,然后依據(jù)虛擬理論解決問題,都是在用理論說事,紙上談兵。這種扯淡式的論述,《刑法學(xué)》第六版中隨處可見,只會誤導(dǎo)實(shí)務(wù),產(chǎn)生大量錯誤,還使人貌似‘理直氣壯’。法律是客觀事物,本身不能解釋。然而,教義學(xué)又必須解釋,為了自圓其說,必然要拿理論來說事。否則,教義學(xué)就可能玩不下去了。用理論說事,就是依據(jù)理論定罪,就架空了罪刑法定原則。這就是刑法教義學(xué)偽科學(xué)的實(shí)質(zhì)。
    ‘因逃逸致人死亡’是特定的交通肇事罪的行為類型,是特定的過失犯罪,不是什么結(jié)果加重犯。一定要講,責(zé)任形式,就是過失。指使肇事者逃逸,本身就不是犯罪,不成立教唆犯。司法解釋并沒有肯定過失犯罪的教唆犯。

    “上述檢例第97號還指出:內(nèi)河運(yùn)輸中發(fā)生的船舶交通事故,相關(guān)責(zé)任人員可能同時涉嫌交通肇事罪和重大責(zé)任事故罪,要根據(jù)運(yùn)輸活動是否具有營運(yùn)性質(zhì)以及相關(guān)人員的具體職責(zé)和行為,準(zhǔn)確適用罪名。”
    “需要指出的是,對于從事營運(yùn)活動的交通運(yùn)輸組織來說,航道、公路既是公共交通領(lǐng)域,也是其生活經(jīng)營場所,‘交通運(yùn)輸法規(guī)’同時亦屬交通運(yùn)輸組織的‘安全管理規(guī)定’,交通運(yùn)輸活動的負(fù)責(zé)人、投資人、駕駛?cè)藛T等違反有關(guān)規(guī)定導(dǎo)致在航道、公路上發(fā)生交通事故,造成人員傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失的,可能同時觸犯交通肇事罪和重大責(zé)任事故罪!
    “具有營運(yùn)性質(zhì)的交通運(yùn)輸活動中,行為人既違反交通運(yùn)輸管理法規(guī),也違反其他安全管理規(guī)定(如未得安全許可證、經(jīng)營資質(zhì)、不配備安全設(shè)施等),發(fā)生重大事故的,由于該類運(yùn)輸活動主要是一種生產(chǎn)經(jīng)營活動,并非單純的交通運(yùn)輸行為,為全面準(zhǔn)確評價行為人的行為,一般可按照重大責(zé)任事故罪認(rèn)定。交通運(yùn)輸活動的負(fù)責(zé)人、投資人等負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的人員違反有關(guān)安全管理規(guī)定,造成重大事故發(fā)生,應(yīng)認(rèn)定為重大責(zé)任事故罪;駕駛?cè)藛T等一線運(yùn)輸人員違反交通運(yùn)輸法規(guī)造成事故發(fā)生的,應(yīng)認(rèn)定為交通肇事罪。”

    評述:
    檢例97號定性為重大責(zé)任事故罪,定性不符合實(shí)際。交通運(yùn)輸領(lǐng)域的所有安全管理方面的法律法規(guī),都是由交通運(yùn)輸安全管理法律法規(guī)調(diào)整的。本案交通運(yùn)輸行為,是營運(yùn)性質(zhì)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。除了交通運(yùn)輸安全管理法律法規(guī)需要遵守外,再沒有其他安全管理法規(guī)需要遵守了。因此,相關(guān)人員不可能同時涉嫌交通肇事罪與重大責(zé)任事故罪,不可能成立想象競合犯。
    檢例97號全案相關(guān)涉案人員(股東、駕駛員等)都應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為交通肇事罪,不是重大責(zé)任事故罪。指導(dǎo)案例定性錯誤!吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第二條:在中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的單位的安全生產(chǎn)及其監(jiān)督管理,適用本法;有關(guān)法律、行政法規(guī)對消防安全和道路交通安全、鐵路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核與輻射安全、特種設(shè)備安全另有規(guī)定的,適用其規(guī)定。

    “產(chǎn)品是否合格,應(yīng)按特定產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷。例如,行為人生產(chǎn)、銷售電動車,其產(chǎn)品雖然完全符合摩托車的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),卻不符合電動車的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,依然屬于不合格產(chǎn)品。不能以產(chǎn)品完全符合摩托車的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為由,否認(rèn)該產(chǎn)品屬于‘不合格電動車’。再如,行為人生產(chǎn)的汽車雖然完全符合重型汽車的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),卻帖上輕型汽車(總重量不超過3.5噸)的標(biāo)志予以銷售的,同樣屬于不合格產(chǎn)品!

    評述:
    生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的情形之一,即“以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品”。其中的不合格產(chǎn)品,是特指不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。產(chǎn)品標(biāo)稱與實(shí)際不相符的產(chǎn)品,不屬于“以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品”。產(chǎn)品標(biāo)稱與實(shí)際不符的,產(chǎn)品仍然是合格產(chǎn)品,有合格證書。更重要的是,標(biāo)稱不符主要不是廠家的原因,而是市場消費(fèi)導(dǎo)向的結(jié)果,是廠家應(yīng)消費(fèi)者的要求和需要而為的。將這種產(chǎn)品認(rèn)定為生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品,背離了社會公眾的認(rèn)知,不符合實(shí)際。

    “例如,A國有公司經(jīng)理甲一直自己經(jīng)營與A國有公司同類的營業(yè)(成立了C公司),與此同時,甲還另外虛設(shè)交易環(huán)節(jié),非法占有公司財(cái)物。即A國有公司原來直接從B公司購買其產(chǎn)品,但甲決定由C公司從B公司購買該產(chǎn)品后提高價格賣給A國有公司,從而使C公司獲利,A國有公司受損。顯然,后一行為構(gòu)成貪污罪。如果貪污之外的非法經(jīng)營同業(yè)營業(yè)的行為構(gòu)成本罪,則應(yīng)當(dāng)將本罪與貪污罪實(shí)行數(shù)罪并罰!

    評述:
    上述甲所謂虛設(shè)交易環(huán)節(jié),所謂非法占有公司財(cái)物的情形,實(shí)際上仍然屬于非法經(jīng)營同類營業(yè)的范疇,應(yīng)當(dāng)直接認(rèn)定非法經(jīng)營同類營業(yè)罪。不符合貪污罪的犯罪構(gòu)成,不構(gòu)成貪污罪。其實(shí),甲不是虛設(shè)交易環(huán)節(jié),而是實(shí)際增加了交易環(huán)節(jié),加價銷售給A公司。甲是利用職務(wù)之便,自己經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè),獲取非法利益,只構(gòu)成非法經(jīng)營同類營業(yè)罪,不構(gòu)成貪污罪。不存在數(shù)罪并罰的問題!缎谭▽W(xué)》下集第979頁另一個為親友非法牟利罪的案例,亦是類似情形,同樣不構(gòu)成貪污罪,只構(gòu)成為親友非法牟利罪。

    總共2頁  1 [2]

      下一頁

    ==========================================

    免責(zé)聲明:
    聲明:本論文由《法律圖書館》網(wǎng)站收藏,
    僅供學(xué)術(shù)研究參考使用,
    版權(quán)為原作者所有,未經(jīng)作者同意,不得轉(zhuǎn)載。

    ==========================================

    論文分類

    A 法學(xué)理論

    C 國家法、憲法

    E 行政法

    F 刑法

    H 民法

    I 商法

    J 經(jīng)濟(jì)法

    N 訴訟法

    S 司法制度

    T 國際法


    Copyright © 1999-2021 法律圖書館

    .

    .

    久久人妻AV一区二区软件| 无码福利一区| 久久久久久亚洲AV无码专区性色| 欧美日韩一区二区久久| 五月丁香久久a| 视频一区二区中文字幕| 日韩欧美高清网站| 女同精品久久| 91九色视频| 亚洲国产精品无码久久久不卡 | 国产日产精品_国产精品毛片| 精品日韩欧美| 五月激情网| 99久久播放| 成在线人av免费无码高潮喷水| 久热一本| 国产精品无码伦在线观看免费| 日韩人妻无码一区二区三区综合部| 亚洲天天操欧美| 人妻偷情自拍| 亚洲www啪成人一区二区| 欧美黄片中文二区| 亚洲日韩欧美一区二区久久久| 天天综合网天天综合| 武宁县| 国产精品久久久久9999赢消| 九色最新地址在线观看| 精品人妻中文字幕无码二区| 久九久国产| 日韩精品无码中文字幕一区二区| 欧美日韩国产亚洲色| 男女久久av| 亚洲欧洲无码AAA片在线观看| AV片网| 五月丁香久久无码精品| 无码人妖v在线观看| 美丽小蜜桃| 日韩高清在线一区| 亚洲h片| av老司机在线| 6080yyy午夜理论AA片|